Наследственный договор в зарубежных странах

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследственный договор в зарубежных странах». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

  • Журнал Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 3 (часть 2) – С. 193-200
  • Дата публикации 11.04.2019
  • Раздел юридические науки
  • УДК 347.65/68
  • Страницы 193–200

Наследственный договор в зарубежном и российском гражданском праве

1

  • Авторы
  • Резюме
  • Файлы
  • Ключевые слова
  • Литература

Написать комментарий

      • Требования к оформлению статьи
      • Научные мероприятия студенческого научного общества на 2019 год
      • Архив новостей
      • Трансформация национальной социально-экономической системы России: Материалы I Международной научно-практической конференции
      • Определенность и неопределенность права как парные категории: проблемы теории и практики: Материалы XII международной научно-практической конференции. В 3‑х частях
      • Декабрь 2019 (1)
      • Ноябрь 2019 (2)
      • Октябрь 2019 (50)
      • Декабрь 2018 (33)
      • Апрель 2018 (23)
      • Март 2018 (34)
      • Ноябрь 2017 (23)
      • Сентябрь 2017 (20)
      • Июнь 2017 (1)
      • Май 2017 (27)
      • Апрель 2017 (1)
      • Март 2017 (2)

      Многие интересуются, наследственный договор в России принят или нет. Соответствующий законопроект был подан на рассмотрение парламента депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и принят в первом чтении летом 2016 года.

      С этого момента он наравне с другими процедурами является неотъемлемой составляющей наследственного права и позволяет гражданам самим выбирать, каким образом в дальнейшем их имущество будет передано третьим лицам.

      Соглашение позволяет собственнику имущества обозначить для правопреемников четкие условия вступления в права наследования: определить, какое именно имущество будет передано, кому и при каких обстоятельствах.

      Право не только на распоряжение, но и на полновластное пользование материальными благами будущим наследникам перейдет только после смерти наследодателя и только при условии соблюдения требований, которые указаны в документе.

      Наследственный договор призван максимально обезопасить наследодателя и имущество, которое он собирается передать другим гражданам после своей смерти, от нежелательного влияния третьих лиц.

      Соглашение является весьма удобным решением и для самих наследников, поскольку предполагает значительное упрощение процедуры обретения прав на завещанные материальные блага.

      Исполнение соглашения может быть произведено только после смерти наследодателя, факт которой документально подтвержден. Законом не предусмотрены исключения из данного правила.

      Ключевым фактором в вопросе исполнения договора является реализация наследником указанных в документе условий.

      При необходимости собственник имущества вправе назначить доверенное лицо, которое после его кончины проследит за выполнением второй стороной обозначенных в договоре требований. В противном случае решение этой задачи должен будет взять на себя нотариус, у которого заверялся документ.

      Веским основанием для аннулирования соглашения в пользу наследодателя является факт полного или частичного неисполнения договорных обязательств наследником.

      Подать в суд иск с просьбой о расторжении договора может собственник имущества, если он посчитает, что потенциальный наследник не исполняет должным образом возложенные на него по договору обязанности. Например, плохо ухаживает за ним.

      Если в договоре были прописаны обязательства наследника, которые он должен исполнить после смерти завещателя, то подать в суд аналогичное требование может лицо, осуществляющее контроль за исполнением условий соглашения:

      • нотариус,
      • родственник,
      • друг умершего.

      Вправе обратиться с исковым заявлением и сам наследник, который хочет отказаться от своих обязанностей в силу невозможности их исполнения. Допустим, по причине переезда в другую страну или из-за ухудшения здоровья.

      Освободившееся в результате процедуры имущество будет распределяться между другими наследниками по закону.

      Завещание — документ, составленный гражданином, в котором он даёт распоряжения о своём имуществе на случай смерти.

      П.2 ст.1118 ГК РФ говорит нам о том, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

      А п.3 той же статьи указывает, что завещание должно быть совершено как лично, так и гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов). Во втором случае важно отметить, что Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

      По своей сути, завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. (ч.5 ст.1118 ГК РФ)

      П.1. ст.1130 ГК РФ устанавливает, что завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.

      Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.(п2.ст.1131 ГК РФ)

      Виды завещаний

      • Нотариально удостоверенное завещание
      • Закрытое завещание
      • Завещание, приравненное к нотариально заверенному …
      • Распоряжение правами на денежные средства …
      • Завещаниепри чрезвычайных обстоятельствах

      Порядок наследования по закону применяется, если после смерти наследодателя остается имущество, которое не может перейти к наследникам по завещанию. Такая ситуация имеет место, когда:

      1) наследодатель не оставил завещания или его завещание признано недействительным;

      2) завещание касается только части имущества либо завещание признано частично недействительным. Часть наследственной массы, не распределенная согласно завещанию, наследуется по закону;

      3) наследник по завещанию умер ранее открытия наследства либо отказался от принятия наследства.

      Законом определяется круг наследников по закону. Всех их закон делит на восемь групп, на семь очередей (ст.ст.1142-1145). Наследники каждой последующей очереди наследуют только тогда, когда нет наследников предшествующих очередей, т. е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях.

      Совершенно особую группу наследников представляют нетрудоспособные граждане, находившиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти (иждивенцы). Ими признаются лица, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном обеспечении наследодателя или получали от него помощь, являвшуюся основным и постоянным источником их существования. Нетрудоспособными признаются пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние в возрасте до 16 лет, а ученики—до 18 лет.

      Закон делит всех иждивенцев наследодателя на две группы. Так, если нетрудоспособный гражданин является родственником умершего и в соответствии с законом входит в одну из семи очередей наследования, он призывается к наследованию во всех случаях. Если же иждивенец не относится ни к одной из семи очередей наследников по закону, он призывается к наследованию, только если не менее одного года до смерти наследодателя проживал вместе с ним.

      Иждивенцы наследуют наравне с той очередью, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону такие иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

      Особый случай наследования — это наследование по основанию выморочности имущества. В случае если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

      Необходимо заметить, что государство является особым наследником: оно не может отказаться от наследства, поэтому именно оно в случае выморочности имущества будет рассчитываться по долгам наследодателя, естественно, в пределах перешедшего имущества.

      Данный вид бумаг представляет собой результат объединения гражданских прав и свобод с наследственными.

      Наследственный контракт является документом, по которому приобретатель обязуется исполнить ряд поручений от держателя имущества, а после наступления кончины наследодателя исполняющее лицо обретает права собственности на прописанные внутри контракта владения.

      Общий вид соглашения очень схож с обычной последней волей завещателя, оформляется только письменно и никем иным, кроме владельца собственности.

      Такой документ составляется между несколькими лицами для правомерного распределения имущества наследодателя, а основанием его обретения станет только кончина собственника.

      По соотношению с документом, владения усопшего будут приняты указанными гражданами без проведения процедуры открытия наследства.

      Экземпляров документа возможно сделать столько, сколько есть участников договора.

      Все бумаги подлежат обязательному заверению у нотариуса.

      Соглашение составляется непосредственно на наследственную массу, которую дозволяется передать полностью или распределить долями.

      Контракт может касаться любого вида имущества покойного: недвижимость, транспорт, депозитные банковские счета, наличные финансовые средства, бизнес-предприятие и так далее.

      Наследственный договор в России принят государственным парламентом при первом прочтении летом 2016 года.

      Заключение наследственного договора на наследуемое имущество обязательно составляется при личном присутствии всех участников, нотариуса.

      Законом не разрешается представительство или иной вариант предоставления своих интересов, только личное присутствие.

      Составляется документ не иначе как письменно, а количество экземпляров документов может соответствовать числу заинтересованных граждан.

      Если сразу внутри бумаги не прописать вариант делегирования возлагаемых обязательств, то позже этого сделать уже нельзя. Значит, что ни у кого из сторон такое право возникнуть не сможет. Внесение данных других людей, изменение имеющихся условий соглашения является поводом признания совершенной сделки недействительной.

      Суть наследственного договора состоит в том, что наследодатель договаривается с наследниками о будущем наследства после его смерти. Эта договоренность может предполагать обязанность наследников выполнить определенные действия, которые имеют для наследодателя значение (к примеру, отремонтировать вещь, которая перейдет по наследству). То есть наследники получат имущества умершего уже не просто так, а за определенную активность с их стороны.

      Понятие наследственного договора ввели для того, чтобы свести к минимуму споры, возникающие между наследниками после смерти наследодателя. Договоренность между ними и наследодателем позволит снять напряжение и неудовлетворенность в распределении наследства.

      Когда законодатель внес изменение в статью 1111 ГК РФ, к двум основаниям наследования – по завещанию и по закону, добавилось третье – по наследственному договору. «Если наследодатель выразил свою волю о том, как будет наследоваться имущество после его ухода, то лицо призывается к наследованию по его воле. Если он волю не выразил, лицо призывается к наследованию по закону. Но, будучи призванными, все наследники приобретают одинаковые права, и деление их на наследников по закону, по завещанию, а теперь и по наследственному договору имеет значение только в плоскости их призвания. В случае спора о наследстве в первую очередь будет определяться вопрос, как наследник был призван», – отмечает Наталия Рассказова.

      После установления порядка призыва наследника выстраиваются цепочки действий:

      • наследник по закону – нужно доказать родство и свойство;
      • наследник по завещанию – установить наличие действительного завещания;
      • наследник по договору – установить наличие действующего наследственного договора.

      «Можно ли принять наследство только по наследственному договору? Ответ – положительный. Статья 1152 содержит норму, которая позволяет наследнику принять наследство целиком или только по одному из оснований. Наследственный договор — это новое самострельное основание наследования», – подчеркивает кандидат юридических наук.

      Появление наследственного договора как отдельного основания наследования влечет следующие последствия:

      • распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора (статья 1118 ГК РФ);
      • наследники могут быть наследниками по завещанию, по договору, по закону;
      • наследование по закону будет иметь место, если оно не изменено завещанием или наследственным договором (статья 1111 ГК РФ).

      Статья

      Без наследства и с горой убытков: как защитить свои права при отказе от наследственного договора?

      По наследственному договору наследодатель не имеет практически никаких обязательств. В любой момент он может немотивированно отказаться от договора и при этом сохранить полную свободу распоряжения имуществом. Может ли наследник защитить себя от непредсказуемых действий наследодателя и возместить компенсацию за понесенные убытки – рассказала заведующая кафедрой нотариата СПбГУ Наталия Рассказова.

      Статья

      Имейлы не горят: как доказать фальсификацию электронных документов

      Даже если ответчик отлично подготовился к осмотру электронной переписки, и нотариус не заметил в ней ничего подозрительного, это не значит, что она не могла быть фальсифицирована. На примере личного опыта в деле о взыскании задолженности по договору поставки Роман Пирогов, управляющий партнер юридической фирмы Nasonov, Pirogov & Partners, рассказывает, почему важно, какой почтой пользовался ответчик, что такое компьютерно-техническая экспертиза и зачем обращать внимание на служебные заголовки писем. Выводим обманщика на чистую воду!

      Статья

      Как показали себя законы, вступившие в силу в 2019 году: агрострахование, маркировка и соцсфера

      Уже в первый год действия того или иного закона статистика и судебная практика отвечают на вопрос, стоил ли он усилий законодателей. В феврале и марте 2019 года начали действовать законодательные изменения в области регистрации прав на недвижимость, агрострахования и паллиативной помощи. «Сфера» опросила экспертов и выяснила, насколько своевременными стали принятые законы и какое влияние оказали на практику.

      Комментарии 0

      1. Число наследственных дел с иностранным элементом во второй половине XX в. все время увеличивалось, что явилось косвенным последствием миграции населения во всем мире в конце XIX и начале XX в. Так, из Европы в период 1901 — 1910 гг. выехало 12 377 тыс., а в период 1911 — 1920 гг. — 8852 тыс. человек. Во второй половине XX в. эти процессы еще более усилились, в том числе и в связи с распадом Советского Союза.

      Переселенцы часто связаны родственными отношениями с отдельными гражданами страны своего происхождения, что и служит основой для возникновения дел о наследовании. Таким образом, наследственные дела с иностранным элементом — это неизбежное следствие перемещения населения.

      Наследственное планирование: управление рисками

      1. В международной практике возникает целый ряд вопросов, касающихся наследования по завещанию, и прежде всего относительно способности лица к составлению и отмене завещания, а также формы самого завещания.

      В большинстве стран завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено в определенном порядке, например у нотариуса. В некоторых же странах допускается составление завещания в так называемой олографической форме, т.е. завещание пишется наследодателем собственноручно, и не требуется, чтобы оно было удостоверено. По законам одних государств нельзя в завещании ограничить права какой-либо категории наследников. В других же странах в завещании может быть установлен ряд условий наследникам для получения наследства.

      В практике Инюрколлегии при Московской коллегии адвокатов, которая вела в Советском Союзе наследственные дела, например, был случай, когда английская гражданка составила в Англии завещание, по которому она завещала имущество своей сестре — советской гражданке, проживающей в Москве, при условии, что наследница приедет в Лондон не позднее чем через десять лет после ее смерти. Как понять это условие: обязана ли она для получения наследства приехать в Англию на постоянное жительство, как утверждали английские юристы, или должна просто приехать в Англию на непродолжительный срок, чтобы получить там наследственное имущество? Это дело было предметом разбирательства в суде, который решил, что в завещании не имелось в виду, чтобы наследница переехала на жительство в Англию, а имелся в виду только ее приезд в Англию для получения имущества.

      При решении подобных проблем прежде всего возникают вопросы о праве, подлежащем применению: следует ли применять закон места нахождения имущества или закон места составления завещания и т.д.

      Так же как и в отношении наследования по закону, при наследовании по завещанию возникают проблемы обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны. Приведем пример из зарубежной практики.

      Гражданин США, проживающий в Великобритании, незадолго до смерти сделал в Малаге (Испания) завещание, составленное в соответствии с правом страны его гражданства (штат Мериленд, США). По завещанию его недвижимое имущество должно перейти по наследству к его брату или сыну последнего в случае, если брат скончается раньше. В соответствии с этим завещанием недвижимость в Малаге должна перейти к племяннику умершего. Сын завещателя обратился в испанский суд с ходатайством о признании завещания недействительным, однако в первой инстанции суд признал завещание действительным.

      В апелляционной инстанции суд применил испанское право на основе обратной отсылки, поскольку право Великобритании отсылает к праву страны места нахождения недвижимости, и признал завещание недействительным, так как в нем не предусмотрены законные наследственные права сына умершего (ст. 851 ГК Испании).

      В кассационном производстве Верховный суд Испании отказался применить обратную отсылку и признал действительность завещания, составленного в соответствии с законом штата Мериленд.

      В соответствии со ст. 12.II ГК Испании отсылка к иностранному праву понимается как отсылка к его материальному праву; если коллизионная норма этого права отсылает к испанскому праву, она применяется, если же к праву иного государства — тогда не применяется. В данном случае наследование по завещанию определяется правом домицилия наследодателя в момент его смерти.

      Хотя завещание по своему характеру и является гражданско-правовой сделкой, к нему не могут быть применены общие коллизионные принципы, касающиеся сделок. Коллизионные нормы многих стран в этой области носят императивный характер. Это означает, что свобода выбора права (принцип автономии воли сторон) не распространяется на завещание, иными словами, на волеизъявление по распоряжению имуществом на случай смерти. Эти коллизионные нормы носят императивный характер.

      2. В российском законодательстве коллизионные правила, касающиеся завещания, содержатся в п. 2 ст. 1224 ГК РФ. Приведем их полностью:

      «Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права».

      Имущество, которое остается после смерти лица при отсутствии наследников, называется выморочным. Оно признается таковым, если у умершего гражданина нет наследников по закону и по каким-либо причинам не было составлено завещание или завещание составлено, но оно было признано недействительным.

      Согласно п. 2 ст. 1151 ГК РФ выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. В некоторых странах, в частности в США, Франции, Австрии, существует другой подход: государство получает это имущество по так называемому праву оккупации, т.е., поскольку это имущество является бесхозным, оно должно перейти к государству.

      Различия в обосновании права государства на выморочное имущество имеют существенное практическое значение. Представим себе, что российский гражданин умер за границей и у него нет никаких наследников. Если считать, что имущество должно перейти к государству как к наследнику, то оно должно перейти к российскому государству. Если же считать, что это имущество должно перейти по праву оккупации, то оно должно перейти к тому государству, на территории которого этот гражданин умер или осталось его имущество.

      Рекомендуем!  Линии и степени родства в наследовании по закону

      Вопрос о судьбе выморочного имущества решается в договорах о правовой помощи, заключенных с рядом государств. Согласно этим договорам выморочное движимое имущество передается государству, гражданином которого к моменту смерти являлся наследодатель, а выморочное недвижимое имущество переходит в собственность государства, на территории которого оно находится.

      Согласно договорам РФ с Грузией (ст. 43) и рядом других стран — участниц СНГ, а также с Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей и другими странами движимое имущество передается в собственность государства гражданства наследодателя, если по законодательству сторон, заключивших договор, наследственное имущество как выморочное (наследуемое государством по закону) переходит в собственность государства.

      Минская конвенция 1993 г. (ст. 46) и Кишиневская конвенция 2002 г. (ст. 49) предусматривают следующее правило: если по законодательству страны, подлежащему применению при наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество переходит государству, гражданином которого является наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит государству, на территории которого оно находится.

      Применительно к российскому праву следует отметить, что значительное расширение круга наследников по закону, предусмотренное третьей частью ГК РФ (введение семи очередей наследников по закону вместо двух по ранее действовавшим Основам 1991 г.), приведет к сокращению случаев возникновения выморочного имущества.

      1. За границей могут возникать отношения по наследованию после смерти гражданина РФ в иностранном государстве, когда наследодателем был российский гражданин. Во всех случаях наследование с иностранным элементом будет определяться правом, подлежащим применению либо в силу коллизионных норм внутреннего законодательства того или иного государства (см. § 1 настоящей главы), либо в силу правил международного соглашения.

      Положение о Консульском учреждении РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г., в числе основных задач консульских учреждений предусматривает осуществление в пределах своей компетенции функций в отношении наследства (наследственных прав российских граждан) с соблюдением законодательства государства пребывания.

      Консул принимает меры к охране оставшегося после смерти российского гражданина его заграничного имущества. Последующие действия консула в отношении наследственной массы такого имущества определяются соответствующим соглашением РФ с государством пребывания консула или практикой, установившейся во взаимоотношениях РФ с этой страной. Если вся наследственная масса или часть ее в соответствии с соглашением или установившейся практикой передаются консулу, с тем чтобы он поступил с ней согласно законам его страны, то при распоряжении имуществом он руководствуется действующим российским законодательством. Консульские конвенции, заключенные с другими странами, предусматривают обычно, что консул должен уведомляться о смерти гражданина своей страны. Тогда же ему и сообщают сведения о наследственном имуществе. В случае смерти гражданина на территории консульского округа, если он находился там временно, консулу передаются деньги и вещи, которые умерший имел при себе.

      Согласно Консульской конвенции, заключенной с КНР, в случае смерти гражданина представляемого государства, временно находящегося в государстве пребывания, а также если у умершего отсутствуют родственники или его представители в государстве пребывания и к тому же оставленные умершим вещи не связаны с обязательствами, которые он взял на себя во время нахождения в государстве пребывания, консул имеет право получать, сохранять и передавать по назначению эти вещи.

      Консульская конвенция, заключенная с США, предусматривает, в частности, что консул имеет право принимать временную опеку над собственностью, оставленной умершим гражданином представляемого государства, если умерший не оставил ни наследника, ни исполнителя завещания, при условии, что такая временная опека должна быть передана должным образом назначенному администратору (ст. 10).

      Соответствующие положения о компетентности по делам о наследовании содержатся и в договорах о правовой помощи. Так, в Договоре с Польшей предусмотрены следующие правила:

      1. по вопросам наследования движимого имущества компетентны органы договаривающейся стороны, гражданином которой был наследодатель в момент смерти (ст. 42);
      2. по вопросам наследования недвижимого имущества компетентны органы договаривающейся стороны, на территории которой это имущество находится (ст. 42);
      3. если все движимое имущество, оставшееся после смерти гражданина одной договаривающейся стороны, находится на территории другой договаривающейся стороны, то по ходатайству наследника, если с этим согласны все известные наследники, производство по делу о наследовании ведет орган этой договаривающейся стороны (ст. 42);
      4. завещание вскрывает (оглашает) орган договаривающейся стороны, на территории которой находится завещание. Копия завещания и протокола о вскрытии (оглашении) завещания пересылается органу, компетентному вести дело о наследовании (ст. 43).

      Если консулу станет известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в России российских граждан, то он незамедлительно сообщает все известные ему сведения о наследстве и возможных наследниках в Министерство иностранных дел РФ. Согласно ряду консульских конвенций, заключенных с другими странами, компетентные власти государства пребывания должны извещать консула об открытии наследства в государстве его пребывания, когда наследником является гражданин представляемого государства. На практике в этих случаях часто возникает необходимость незамедлительно принять меры по охране наследственных прав. В этом отношении важную роль могут сыграть действия российского консула, который в соответствии с положениями ряда консульских конвенций, заключенных Россией, может представлять интересы российских граждан. Так, консульские конвенции, заключенные с Великобританией и Швецией, предусматривают, что в случае, если не находящийся в государстве пребывания консула гражданин представляемого государства имеет право или претендует на долю в имуществе, оставшемся в государстве пребывания после смерти лица любого государства, консул имеет право представлять интересы такого гражданина.

      1. Действующее российское законодательство (разд. V части третьей ГК РФ) устанавливает порядок принятия наследства, которое, как правило, осуществляется путем подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства. Свидетельство о праве на наследство так же, как правило, выдается по месту открытия наследства нотариусом. Им же принимаются меры по охране наследства и управлению им. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок.

      В судебной практике срок для принятия наследства иностранцами продлевался на тех же общих основаниях, что и для российских граждан, а не в силу постоянного проживания наследника за границей или самого факта иностранного гражданства наследника.

      Специальные постановления об исчислении срока для принятия наследства содержатся в договорах о правовой помощи с Болгарией и Венгрией. Как предусматривается в этих договорах, в тех случаях, когда наследодатели являлись гражданами соответствующих договаривающихся государств и умерли на территории другого государства, срок для принятия наследства будет исчисляться со дня уведомления дипломатического или консульского представителя о смерти наследодателя.

      2. Большое практическое значение имеет определение того, к компетенции органов какой страны входит производство по делам о наследовании.

      Обычно в договорах о правовой помощи предусматривается, что производство дел о наследовании движимого имущества ведут учреждения юстиции страны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства, а производство дел о наследовании недвижимого имущества — учреждения юстиции страны, на территории которой оно находится.

      Постоянно проживающий в Иван-городе (Ленинградская область) гражданин России К. работал водителем на предприятии в Нарве (Эстония). Его жена, гражданка Эстонии, проживала вместе с ним. Она родилась в 1930 г. в эстонской деревне, в семье старообрядцев.

      К. погиб при аварии в 1997 г., после его смерти остались сын (проживает в Нарве), дочь (проживает в Иван-городе) и брат (проживает в Таллине). Завещание составлено не было. После смерти К. возникли разногласия по поводу имущества умершего. В Иван-городе он имел жилой дом и автомашину, в Усть-Нарве (Эстония) — летний домик и каменный гараж, а также вклад в эстонском банке (в Нарве).

      В соответствии со ст. 45 Договора между Россией и Эстонией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 5 августа 1994 г., вступившего в силу 19 марта 1995 г., производство по делам о наследовании движимого имущества ведут учреждения договаривающейся стороны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства, а производство по делам о наследовании недвижимого имущества — учреждения той стороны, на территории которой находится это имущество. В Договоре предусмотрено, что эти положения применяются соответственно и к спорам по делам о наследовании. В договоре с Эстонией, как и в некоторых других договорах, имеется и особое правило о распределении компетенции, согласно которому в случае, если все движимое наследственное имущество находится на территории государства, где наследодатель не имел последнего постоянного местожительства, то по заявлению наследника, если с этим согласны все наследники, производство по делу о наследовании ведут учреждения этого государства.

      3. Практика по наследственным делам наглядно показывает, какие трудности могут быть на пути наследников, стремящихся получить наследственное имущество за пределами своей страны. Необходим сбор соответствующих документов, доказательств. Существенное значение играет фактор времени. Об этом свидетельствует дело о наследстве гетмана Полуботки.

      • Persona Grata
      • Актуальное интервью
      • Колонка редактора
      • Наш юбиляр
      • Обзоры
      • Рецензии
      • Полиция государств мира
      • Юридические статьи

      Средство массовой информации — печатное издание «Евразийский юридический журнал«.
      Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 — 46472 от 02.09.2011 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      Учредитель и главный редактор: Фархутдинов Инсур Забирович

      Адрес: 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 10.

      Базовыми законами о наследовании в таковых государствах можно считать:

      1. Болгария – Закон о наследовании от 1949 года с последующими изменениями.
      2. Испания – ГК страны от 1889 года и Закон о наследовании от 1981 года.
      3. Венгрия – раздел ГК Республики от 1959 года с последующей редакцией.
      4. Италия – ГК страны от 1942 года.
      5. ФРГ – Германское гражданское уложение (ГГУ) от 1896 года.
      6. Румыния – ГК страны от 1865 года.
      7. Польша – ГК Республики от 1964 года.
      8. Чехия – ГК от 1963 года с последующей редакцией.
      9. Франция – ГК от 1804 года, два титула (первый и второй) книги третьей ФГК (Французский гражданский кодекс). Из-за наличия в Законе норм, которые регулируют порядок безвозмездного приобретения имущества, во Франции наследование по закону рассматривается отдельно от наследования по завещанию (оно регулируется в прямой связи с прижизненными дарениями).
      10. Югославия – согласно законодательству республик в ее составе: Сербия – Закон о наследовании Республики от 1974 года с последующими дополнениями; Хорватия – Закон о наследовании от 1965 года с последующими дополнениями, Черногория – Закон о наследовании Республики от 1975 года с последующими дополнениями.
      11. Швейцария – третья книга ШГК (Швейцарского гражданского кодекса) «О наследствах»; регламентирование отдельных вопросов (например, связанных с составлением завещания), Кодекс относит строго к компетенции кантонов.

      Во время регулирования наследственных отношений используют также положения нормативных актов, которые действуют вместе с ГК. Так, в Венгрии это Закон от 1974 года о браке, семье и опеке (с последующими изменениями и дополнениями), Закон о нотариусах от 1991 года, приказ министра юстиции от 1984 года. В Польше подобным сопутствующим нормативным актом выступает Закон о нотариате от 1951 года с последующими изменениями.

      Замечание 3

      В принципе же наследственное право большинства зарубежных государств континентальной правовой семьи за последние несколько десятилетий значительно реформировалось, и характер такого реформирования в большей части стран имел схожую направленность.

      Так, из-за поменявшихся социально-экономических условий, которые повлекли за собой реформы некоторых институтов гражданского права, расширились наследственные права пережившего супруга, внебрачных и усыновленных детей. Ранее, в интересах страны, стремящейся к активному прямому участию в правоотношениях наследственного характера, ограничивался круг наследников по закону, и это давало больше возможностей государству в приобретении выморочных имуществ.

      Позже в отношении статуса пережившего супруга допустимо говорить об общей тенденции к расширению его прав. Но значительные различия в наследственном законодательстве стран Европы по вопросу объема прав пережившего супруга все еще сохранились.

      Так, в Болгарии, актуальное законодательство которой официально причисляет к кругу наследников по закону абсолютно всех родственников по прямой линии и до шестой степени родства по боковой линии, переживший супруг наследует вместе с той очередью наследников, которая также призывается к наследованию.

      Замечание 4

      Согласно статье девятьсот тридцать первой ГК Польши супруг призывается к наследованию в первую очередь вместе с детьми. При наличии детей супруг наследует не меньше, чем одну четвертую часть наследственной массы.

      Если отсутствуют нисходящие родственники, то наследуют супруг, родители, а также братья и сестры. Переживший супруг наследует абсолютно все имущество том случае, когда нет нисходящих родственников, а также родителей, братьев, сестер и их нисходящих. Только в том случае, когда отсутствуют нисходящие родственники наследодателя и супруга, к наследованию призывают родителей, братьев, сестер, а также их нисходящих родственников.

      Замечание 5

      Но далеко не в каждом случае переживший супруг по объему своих прав приравнивается ко всем остальным наследникам.

      Согласно французскому законодательству, ранее переживший супруг относился к наследникам по закону последней очереди, из-за чего он призывался к наследованию только при отсутствии кровных родственников (в том числе боковых вплоть до двенадцатой степени), но затем это было изменено в соответствии с законами от двадцать шестого марта 1957 года и третьего января 1972 года, что предоставило ему значительно более широкие возможности для получения наследства. Но, при этом, во Франции переживший супруг чаще всего получает не право собственности, а только узуфрукт на часть наследственного имущества, размер которой разнится в зависимости от разряда имеющихся наследников.

      Значительные изменения коснулись статуса субъектов наследственного правопреемства. Права усыновленных и внебрачных детей в полной мере уравняли с наследственными правами законнорожденных детей (во Франции – закон от 1966 года; в ФРГ – закон от 1977 года; в Швейцарии – закон от 1972 года).

      Приятие в рамках Европейского совета Конвенции об усыновлении детей (от 1967 года), а также Конвенции о правовом положении внебрачных детей (от 1975 года) привели к возникновению необходимости пересмотреть целый ряд положений наследственного законодательства, которые напрямую касались прав усыновленных и внебрачных детей.

      В мировой практике согласно ранее принятой терминологии наследственное законодательство разделяется на романскую ветвь, а также германскую ветвь. Основу романской системы права составляет законодательство Франции, которое оказало значительное влияние на формирование законодательства ряда иных европейских государств, в частности, Италии, Бельгии, а также ряда иных неевропейских государств. Как правило, это страны бывших латиноамериканских и африканских колоний. Германская ветвь наследственного законодательства (исходя из названия) сохранилась в Германии, где все еще действуют обычаи, применяемые до рецепции в области наследования.

      Вместе с тем необходимо учитывать современный подход к разграничению правовых систем, в соответствии с которым выделяют континентальную систему права и англо-американскую (англосаксонскую) систему права. При этом необходимо отметить, что наибольшее распространение в мире получила континентальная система права. Данная система права действует в странах Европы, за исключением Англии и Ирландии, во многих государствах Латинской Америки, а также в Японии, отчасти в Китае и в большинстве бывших колониальных стран. К числу государств с англо-американской системой права относятся Англия. США и страны Содружества (Канада, Австралия и Новая Зеландия), а также частично Индия.

      Как и отечественное наследственное право, наследственное право большинства зарубежных стран основывается на принципе свободы договора и принципе охраны интересов семьи, а также обязательных наследников.

      Источники наследственного права зарубежных стран

      Современное наследственное законодательство большинства развитых стран мира формировалось не одно десятилетие, в результате чего в законодательство, включая и наследственное законодательство, были заложены фундаментальные основы нормативной базы, которые с развитием общества и его потребностями практически не нуждаются в глобальных правовых изменениях. Такая ситуация сложилась в наследственном законодательстве Англии, Германии. Франции, США и ряда иных стран.

      Иная ситуация в наследственном праве наблюдается на постсоветском пространстве, когда после распада СССР вновь образованные независимые государства вынуждены были «с нуля» принимать все отраслевое законодательство. Что касается наследственного права, можно с уверенностью говорить о том, что именно законодательство СССР во многом повлияло на правотворческую политику в области наследственных отношений ряда постсоветских государств.

      При этом среди государств, в наибольшей степени сохранивших тенденции континентальной системы права при этом кодифицировавших рассматривающиеся отношения, можно назвать Грузию (Гражданский кодекс Грузии, принятый 26 июня 1997 г.), Литву (Гражданский кодекс Республики Литва, принятый 18 июля 2000 г.), Молдову (Гражданский калеке Республики Молдова принятый 6 июня 2002 г.) и Украину (Гражданский кодекс Украины, принятый 16 января 2003 г.).

      Эстония пошла по иному пути, отказавшись от кодификации гражданского права включая и право наследования, приняв 15 мая 1996 г. Закон «О наследовании». Причем данный Закон во многом заимствовал положения из Германского гражданского уложения, равно как и Латвия, которая, отказавшись от кодификации гражданского права, с 1 сентября 1992 г. восстановила Гражданский закон Латвии 1937 г.

      Тенденции, которые направлены на развитие наследственного права в странах СНГ и Балтии на современном этапе, выражены в увеличении круга наследников по закону, введении дополнительных оснований призвания наследников к наследованию (например, наследственного договора), в расширенном понимании принципа свободы завещания и т.п.

      Открытие наследства

      Данный вопрос в иностранных правопорядках значительно отличается от предусмотренного в наследственном праве России. В России сложилась негативная для «отсутствующих» наследников практика, поскольку нотариусы при открытии наследства получают информацию о таких наследниках, как правило, со слов тех наследников, которые явились к нему в целях подачи заявления о принятии наследства. Нотариусы самостоятельно не выясняют о таких наследниках и соответственно нередко не извещают их об открытии наследства, исходя из презумпции наличия у таких «отсутствующих» наследников информации об открывшемся наследстве.

      Считается, что заинтересованные наследники должны сами явиться в нотариальную контору для принятия наследства или отказа от его принятия. В результате такая практика породила иную презумпцию — презумпцию информированности всех возможных наследников об открытии наследства. Нельзя сказать, что такая практика соответствует идеологии законодателя в правовом регулировании наследственных правоотношений.

      В связи с этим примечателен пример дореволюционной России. В рамках обязанности по информированию наследников об открытии наследства считалось достаточным разместить информацию о таком факте в печатном издании. На сегодняшний день такая практика извещения наследников осуществляется в таких странах, как Швейцария, Чехия, Грузия.

      При открытии наследства в разных правовых системах по-разному решается вопрос относительно таких категорий, как «место нахождения имущества» и «место жительства наследодателя». В частности, по действующему законодательству Швейцарии лицо признается проживающим в Швейцарии только в двух случаях, а именно в случае, если лицо пребывает на территории Швейцарии в течение определенного законом срока, а также в случае, когда лицо осуществляет на территории Швейцарии производственную или коммерческую деятельность. Данное правило предусмотрено в Законе «О международном частном праве» 1987 г.

      Время открытия наследства

      • Российское уголовное право
      • Учебное пособие: Российское уголовное право

      • Экономика наркобизнеса как элемент мирового хозяйства
      • Курсовая работа: Экономика наркобизнеса как элемент мирового хозяйства

      • Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях и в дисциплинарной воинской части
      • Контрольная работа: Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях и в дисциплинарной воинской части

      • Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих
      • Контрольная работа: Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих

      • Значение мотива и цели преступления в уголовном праве
      • Дипломная работа: Значение мотива и цели преступления в уголовном праве

      • Институт наказания и лишения свободы в уголовном праве
      • Реферат: Институт наказания и лишения свободы в уголовном праве

      • Институт конституционных прав и свобод в зарубежных странах
      • Контрольная работа: Институт конституционных прав и свобод в зарубежных странах

      Что такое наследственный договор

      Функционировать наследственный фонд по новому закону начинает после смерти наследодателя, который при жизни решил все организационные и правовые вопросы по организации особенной формы управления и сохранения бизнеса.

      После кончины в обязанности нотариуса входит:

        в 3-дневный срок подать заявление об открытии НФ вместе с подтверждающим это завещанием в Минюст;

        выдать фонду бумаги, подтверждающие его права на наследство (срок выдачи документов определяет наследодатель, но по ст.1154 он не может затягивать сроки больше чем на полгода).

      Имущество НФ на протяжении всего срока его существования будет пополняться за счет эффективного менеджмента. Поступления будут выплачивать разового или регулярно кругу лиц, которых перечислит наследодатель. Это могут быть как члены семьи, так и абсолютно чужие люди, например, сотрудники фирмы или медперсонал больницы. Таким образом, уже после кончины человек окажет финансовую поддержку тем, кого посчитает достойным.

      На заметку! Если волей умершего была благотворительность, то попечительский совет НФ сможет определять круг лиц для выплат грантов или стипендий.

      Какие права и обязанности получает выгодоприобретатель (тот, кто претендует на имущество НФ):

        его права не подлежат отчуждению и не передаются по наследству;

        не может погашать свои долги за счет активов НФ;

        имеет возможность получать финансирование на основании прописанных скончавшимся условий;

        информация о деятельности фонда для него открыта;

        может обратиться в суд, чтобы оспорить форму управления и другие моменты в работе НФ;

        не вправе единолично управлять НФ;

        ему разрешено контролировать важные сделки и другую деятельность фонда.

      Доходчиво разъяснил читателям «Российской газеты», что такое наследственный фонд , один из авторов законопроекта Павел Крашенинников, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству.

      В частности, он упомянул о решении проблемы «лежачего наследства», когда имущество и любые активы фактически «замораживаются» на полгода. Именно столько проходит с момента кончины человека до дня получения свидетельства о вступлении в наследство его родственниками. За этот период с бизнесом может произойти что угодно, и этой «неразберихой» зачастую пользуются конкуренты. Новый инструмент позволяет не только сохранить, но и развивать бизнес путем передачи его фонду.

      До того как Путин подписал закон о наследственном фонде, бизнесмены могли создать НФ только за границей, для чего требовалось переводить активы за рубеж. Теперь же эффективный инструмент доступен и в России. Предприниматели смогут сохранить бизнес в родной стране, а вместе с ним и рабочие места, оказав тем самым благоприятное влияние на развитие экономики. Шаг по созданию нового инструмента особенно важен в условиях антироссийских санкций.

      На заметку! Возможность учреждать наследственные фонды существует в Соединенных Штатах, Британии, Германии, Австрии и ряде других государств.

      Вспомнил Крашенинников и самые яркие исторические примеры учреждения наследственных фондов:

        Нобеля – из него выплачиваются всем известные премии нобелевским лауреатам;

        Форда, где содержатся все активы известного автоконцерна Ford ;

        Боша – это имя хорошо знакомо россиянам по популярному бренду бытовой техники, но оказывается, фонд благодаря дивидендам от акций поддерживает разработки в медицине, науке и культуре.

      Нововведение обсуждалось и на сентябрьской встрече президента с бизнес-сообществом. Предпринимали, в общем, поддержали идею, подчеркнув ее актуальность «для состоятельных людей» в связи с процессами деофшоризации. Однако многие согласились, что участвовать в создании НФ и его контроле они хотели бы при жизни.

      Есть опасения в эффективности новой системы наследопередачи и у налоговиков. Специальной системы налогообложения для НФ в России пока нет, а значит, вероятность уплаты с капиталов двойных налогов не исключены.

      Осталось сказать о последнем моменте: наследственный фонд для простых людей мало интересен. У них нет крупного бизнеса и таких накоплений, чтобы после смерти требовалось создавать специальную организацию, которая бы сохраняла и преумножала капиталы.

      Для обычных граждан интереснее оказалось бы принятие законопроекта об обязательной продаже недвижимости, доставшейся в наследство нескольким собственникам. Он был внесен на рассмотрение Госдумы еще весной 2016 г., и если бы был принят, то меньше стало бы семейных склок и мошеннических схем, когда один из владельцев жилья с унаследованной в квартире долей выживает с жилплощади остальных.

      Бизнес в России сравнительно молодое явление. Тем не менее, первые предприниматели, первопроходцы 90-х и 00-х, постепенно достигают возраста, когда человек задумывается о благосостоянии своих близких на случай, если его завтра не станет.

      Первый вариант, приходящий в голову: наследники продолжат дело отцов. Вариант, действительно, неплохой, при наличии желания наследников. А если сын или дочь по каким-либо причинам не хотят или не могут управлять компанией, что тогда?

      Дело ещё более усугубляется, когда в бизнесе несколько партнёров. В таких случаях у здравствующего участника возникает соблазн отстранить наследников, выплатив им некую «компенсацию». С другой стороны, наследники, получившие долю в компании, своими действиями могут попросту развалить бизнес. Именно для решения подобных, казалось бы безвыходных ситуаций, законодатель вводит конструкцию наследственного фонда. Эта конструкция появляется в соответствии с изменениями в ГК РФ, которые вступают в силу 1 сентября 2018 года.

      Представим, что существуют два партнёра «П1» и «П2». Им принадлежит компания ООО «А». Конкретное процентное соотношение долей партнеров в уставном капитале принципиального значения не имеет.

      У «П1» есть наследники, которые по определённым причинам (к ним мы ещё вернёмся) не могут рационально управлять компанией. При этом данное утверждение соответствует мнению обоих партнёров. Однако «П1» всё же желает обеспечить безбедное существование своих близких. Для этого он обращается к нотариусу и составляет завещание, по условиям которого после его смерти нотариус создаст наследственный фонд.

      Наследственному фонду будет передано имущество «П1» — доля в компании «А». Наследники станут выгодоприобретателями фонда, а управлять им будет «П2».

      И вот тут начинается самое интересное: «П1» необходимо определить, каким образом его наследники получать долю и/или доходы от управления ей. Вариантов может быть масса, полагаем, что в большинстве своём они зависят от причин, по которым «П1» решился на создание фонда.

      Вариант решения: по условиям управления выгодоприобретатели должны регулярно получать часть доходов от использования наследственной массы (). При этом минимальный размер отчислений будет установлен заранее.

      Также условиями управления будет предусмотрено обстоятельство, при наступлении которого наследственный фонд передаст всё имущество в собственность наследникам. Это своего рода страховка от злонамеренных действий «П2». Такими обстоятельствами, например, могут быть: задержка периодических отчислений, перечисления меньшей суммы или отсутствие у фонда средств для выплаты.

      Иными словами, если фонд под управлением «П2» перестанет выплачивать доход (даже по объективным причинам), то наследник получает право требовать передачи доли в своё прямое владение.

      Описанный пример может показаться не очень справедливым по отношению к «П2», ведь причины по которым фонд не перечисляет доходы могут быть разными, и не всегда их возникновение зависит от действий оставшегося партнёра. Вместе с тем, даже если дела идут плохо по объективным причинам, полагаем, что передача управления наследникам — адекватное решение. То, что не получается у «П2», может получиться у наследников.

      Что такое наследство, наследование и наследники?

      Вариант решения: условиями управления определяется цель существования фонда — реализация доли наследодателя одному или нескольким участникам ООО «А». Также условия устанавливают стоимость доли (порядок её определения) и срок, в течение которого доля должна быть реализована. Таким образом, оставшийся партнер может получить рассрочку в приобретении доли у наследников и гарантии невмешательства в оперативное управление с их стороны, а наследники — четкое понимание перспектив расчета. Если условия выкупа не соблюдаются, то доля переходит к наследникам, которые начинают «рулить» по-своему разумению.
      При любом варианте, в целях контроля в состав высшего коллегиального органа (ВКО) могут войти наследники или доверенные лица наследодателя, при этом сам ВКО может получить полномочие одобрять сделки по отчуждению имущества фонда.

      Хотим отметить, что один вариант использования наследственного фонда всегда можно совместить с другим. Так например «П2» может получить право выкупить часть доли «П1», при этом другая часть будет передаваться наследнику постепенно.

      Судебный вариант разрешения споров используется в случае существенного изменения обстоятельств с момента подписания (типичные случаи – выделение обязательной доли в наследстве, признание наследника недостойным) или при ущемлении имущественных интересов третьих лиц в результате подписания договора. Например, наследодатель передал по договору имущество, которое фактически ему не принадлежит. В этом случае реальный собственник может подать в суд и оспорить договор.

      Наследственный договор и завещание похожи друг на друга. Подписывать наследственный договор имеет смысл в следующих случаях:

      1. Когда наследодатель хотел бы выдвинуть дополнительные условия для наследника перед вступлением его в права собственности.
      2. Через наследственный договор наследодатель может обезопасить себя в том, что наследство не достанется недостойным, по его мнению, родственникам наследника, так как наследственные права не передаются.

      Если указанные выше обстоятельства отсутствуют, то целесообразно упростить процедуру передачи наследства и оформить завещание.

      Наследник может настоять на подписании договора, чтобы иметь гарантию, что и на каких условиях он получит после смерти наследодателя.

      Законом установлено, что до смерти наследодателя собственность находится в полном его владении. Человек может полноценно распоряжаться объектами, отчуждать их, изменять.

      Поэтому на практике возможно, что наследник будет исполнять вверенные обязательства, но обещанное имущество будет продано, и так и не попадет наследнику.

      В таком случае наследодатель обязан в полной мере покрыть расходы наследника. Если человек добровольно не возвращает деньги, спор решается в судебном порядке.

      Наследственный договор – двухстороннее соглашение. Условия перехода имущественных прав должны быть оговорены и согласованы. Пока каждая сторона не согласится подписать условия контракта, оформить соглашение не удастся.

      Возможные виды обязательств:

      1. Материальные, которые связаны с денежными затратами в пользу наследодателя. Это могут быть ежемесячные выплаты, приобретение продуктов питания, затраты на похороны, условия деления прибыли от полученного бизнеса.
      2. Нематериальные. Чаще всего это условие, что родственники наследодателя смогут проживать в недвижимости до своей гибели, и только после этого наследник сможет полноценно распоряжаться имуществом.

      Законом установлено, что недопустимо указание обязательств, которые ограничивают права/интересы наследника.

      Пример наследственного договора по условию:

      Гражданка Панкратова – владелица крупной торговой компании с ежегодной «чистой» прибылью до 15 миллионов рублей. Учитывая успешность фирмы, женщина решила оформить наследственный договор с целью передать компанию своему сыну, чтобы супруг не мог претендовать на имущество. Мать и сын составили наследственный договор. Женщина указала, что собственность перейдет во владение сына только в случае его поступления в вуз по специальности «Хирургия». Фирма перейдет во владение исключительно после окончания обучения.

      Нотариус отказался удовлетворять соглашение, поскольку такое условие нарушает права сына. Женщина переписала завещание, добавив условие о том, что сын должен приступить к совместному с ней управлению компанией для получения опыта. Такой договор нотариус утвердил и зарегистрировал.

      Участникам необходимо подготовить следующие документы:

      • паспорт наследника;
      • паспорт наследодателя;
      • технические документы на собственность;
      • правоустанавливающие документы на имущество;
      • заключение оценочной стоимости;
      • квитанция об уплате государственной пошлины.

      Все документы подаются с копиями.

      Договор подписывается в соответствии со следующими требованиями к форме:

      • только письменное составление;
      • на русском языке (при подписании договора иностранным гражданином делается два экземпляра, один из которых на русском, а второй – на иностранном языке);
      • подпись ставят все участники, присутствующие при составлении/оформлении договора.

      Практика применения этого института отсутствует, поскольку возможность оформления наследственного договора была добавлена совсем недавно.

      Но, как и другие виды гражданских соглашений, договор должен иметь следующие разделы информации:

      • личные сведения наследодателя (физическое, вменяемое лицо, достигшее совершеннолетия);
      • персональные данные наследника (физическое или юридическое лицо, благотворительные организации);
      • наименование документа;
      • дата и город составления соглашения;
      • указание обоюдного, добровольного желания сторон оформить наследственный договор;
      • условия получения наследства;
      • список вверенных обязательств;
      • срок вступления соглашения в силу;
      • последствия несоблюдения контракта.

      Закон предусматривает следующие способы прекращения действия контракта:

      • по одностороннему решению наследодателя (достаточно самостоятельно обратиться к нотариусу и отменить соглашение);
      • по обоюдному решению у нотариуса;
      • в принудительном порядке в суде.

      Наследодатель может прекратить действие соглашения независимо от причин, а наследник – при наличии веских оснований (существенные нарушения со стороны второго участника).

      В случае прекращения действия договора наследодатель полностью возмещает затраты, которые наследник понес в процессе исполнения вверенных обязательств.

      Многие интересуются, наследственный договор в России при��ят или нет. Соответствующий законопроект был подан на рассмотрение парламента депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и принят в первом чтении летом 2016 года.

      Когда законодатель внес изменение в статью 1111 ГК РФ, к двум основаниям наследования – по завещанию и по закону, добавилось третье – по наследственному договору. «Если наследодатель выразил свою волю о том, как будет наследоваться имущество после его ухода, то лицо призывается к наследованию по его воле. Если он волю не выразил, лицо призывается к наследованию по закону. Но, будучи призванными, все наследники приобретают одинаковые права, и деление их на наследников по закону, по завещанию, а теперь и по наследственному договору имеет значение только в плоскости их призвания. В случае спора о наследстве в первую очередь будет определяться вопрос, как наследник был призван», – отмечает Наталия Рассказова.

      После установления порядка призыва наследника выстраиваются цепочки действий:

      • наследник по закону – нужно доказать родство и свойство;
      • наследник по завещанию – установить наличие действительного завещания;
      • наследник по договору – установить наличие действующего наследственного договора.

      «Можно ли принять наследство только по наследственному договору? Ответ – положительный. Статья 1152 содержит норму, которая позволяет наследнику принять наследство целиком или только по одному из оснований. Наследственный договор — это новое самострельное основание наследования», – подчеркивает кандидат юридических наук.

      Появление наследственного договора как отдельного основания наследования влечет следующие последствия:

      • распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора (статья 1118 ГК РФ);
      • наследники могут быть наследниками по завещанию, по договору, по закону;
      • наследование по закону будет иметь место, если оно не изменено завещанием или наследственным договором (статья 1111 ГК РФ).

      Статья

      Имейлы не горят: как доказать фальсификацию электронных документов

      Даже если ответчик отлично подготовился к осмотру электронной переписки, и нотариус не заметил в ней ничего подозрительного, это не значит, что она не могла быть фальсифицирована. На примере личного опыта в деле о взыскании задолженности по договору поставки Роман Пирогов, управляющий партнер юридической фирмы Nasonov, Pirogov & Partners, рассказывает, почему важно, какой почтой пользовался ответчик, что такое компьютерно-техническая экспертиза и зачем обращать внимание на служебные заголовки писем. Выводим обманщика на чистую воду!

      Статья

      Как показали себя законы, вступившие в силу в 2019 году: агрострахование, маркировка и соцсфера

      Уже в первый год действия того или иного закона статистика и судебная практика отвечают на вопрос, стоил ли он усилий законодателей. В феврале и марте 2019 года начали действовать законодательные изменения в области регистрации прав на недвижимость, агрострахования и паллиативной помощи. «Сфера» опросила экспертов и выяснила, насколько своевременными стали принятые законы и какое влияние оказали на практику.

      Авторский взгляд

      Нотариат в условиях глобальной пандемии: российский и зарубежный опыт. Новые «цифровые» вызовы

      Сегодня весь мир столкнулся с ситуацией, к которой не был готов. В условиях отсутствия правового регулирования и проверенных решений от представителей каждого профессионального сообщества требуются быстрое реагирование и незамедлительное принятие соответствующих мер, которые позволили бы обеспечить безопасность граждан и вместе с тем минимизировать негативные последствия пандемии COVID-19 и масштабного финансового кризиса, охватившего все государства.

      Комментарии 0

      При наследовании права на земельные участки нотариус, прежде всего, запросит документы, определяющие права наследодателя. Не возникает вопросов, если земля принадлежала ему на праве собственности или пожизненного наследуемого владения. Если земельный участок был предоставлен в бессрочное пользование, он не переходит по наследству. В то же время, возведенные на нем дома, сооружения наследуются на общих основаниях.

      Согласно ГК РФ (ст.617), если умирает гражданин, использующий недвижимое имущество на правах аренды, его права и обязанности по договору переходят к наследникам. Арендодатель не вправе отказать правопреемникам, если они желают вступить в соглашение на оставшийся срок его действия. Более того, в документы не обязательно вносить изменения, поскольку наследник действует на основании закона.

      Общее правило действует, если в соглашении не установлены специальные положения на такой случай, например:

      • право аренды прекращается в связи со смертью (ликвидацией) одной из сторон договора;
      • арендатор в качестве платы осуществляет реставрацию здания (другие услуги, неразрывно связанные с личностью гражданина);
      • арендатор не может передавать свои обязанности любым способом третьим лицам.

      Большинство соглашений не содержит подобных ограничительных условий, в результате чего права по договору аренды при наследовании переходят к правопреемникам умершего арендатора. Если земельный участок находится в собственности государственных (муниципальных) органов, наследник вправе подать заявление на выкуп его в собственность в случае, когда на земле стоит дом, перешедший к нему по наследству (ст. 39.3, 39.20 Земельного кодекса). Аналогичный подход действует в отношении перехода прав по договору аренды зданий, сооружений и другой недвижимости.

      Еще одна новелла в законе — посмертный наследственный фонд, он вступил в силу в сентябре прошлого года. Когда решался вопрос, у закона было немало и критиков, и скептиков. Мол, для кого и зачем такая роскошь? Это в старину были меценаты — Морозовы, Третьяковы, Румянцевы и другие, кто оставил о себе добрую память, их дарами мы пользуемся по сию пору. А нынешние олигархи строят замки и поместья все больше на чужих берегах, да и свои кубышки хранят там же.

      Но жизнь показала совсем другую картину.

      — Возможность открыть наследственный фонд оказалась востребованной, — говорит Павел Крашенинников. — За полгода действия нового закона ею воспользовалось уже более 600 лиц.

      По его словам, закон о наследственных фондах, бесспорно, интересен прежде всего не очень пока широкому кругу состоятельных людей. Но он необходим. Не так уж редки случаи, когда наследники успешных предпринимателей, создавших крупные компании, по некомпетентности или под влиянием нечистых на руку советчиков пускают по ветру состояние своих отцов и сами остаются на мели.

      Предчувствуя такую опасность, владелец фирмы может еще при жизни подумать о создании наследственного фонда и поручить руководство им доверенным лицам, определив, кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль. Таким образом, он не только сохранит от разорения дело своей жизни, но и обезопасит незадачливых потомков. Опосредованно сохранение бизнеса через фонды даст плюсы обществу: для граждан зарплата, для государства налоги.

      На соглашения по посмертной передаче имущества распространяются общие правила, по которым сделку признают недействительной. Это означает, что контракт о наследстве не содержит качеств юридического факта. Соответственно гражданско-правовые последствия, наступление которых должно было произойти в результате исполнения договора, не случаются.

      Недействительные сделки подразделяются на 2 категории:

      • сделка, подлежащая оспариванию в суде на основании действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов;
      • ничтожная сделка.

      Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки, означает, что контракт не порождает и не может создать ожидаемые правовые последствия в силу нарушения закона.

      В статье 1140.1 ГК РФ упоминаются следующие ситуации, при которых соглашение перестает действовать:

      • когда выступившие наследодателями муж и жена расторгают брак либо сам факт супружества признается недействительным;
      • когда наследодатель заключил не один контракт по передаче наследства, а несколько.

      В последнем случае приоритет сохраняется за более ранним из подписанных контрактов.

      Сделку о посмертной передаче имущества допускается оспорить, пока наследодатель жив, либо после кончины. В первом случае это делается по иску наследующей стороны соглашения. К посмертному оспариванию прибегают те, чьи права или законные интересы ущемлены заключенным соглашением.

      В ходе судебного разбирательства, согласно установленному порядку, должны быть рассмотрены следующие факты:

      1. Наступила ли смерть наследодателя.
      2. Существует ли передаваемая по наследству собственность.
      3. Является ли контракт законным волеизъявлением наследодателя.
      4. Исполняет ли преемник волю наследодателя, и существуют ли непреодолимые обстоятельства, препятствующие в этом.

      При составлении искового заявления следует подготовить пакет документов для рассмотрения в суде и приобщения к делу. К таковым в числе прочего относятся копии свидетельства о смерти и наследственного договора.

      Наследственный договор представляет собой соглашение двух сторон, в соответствии с которым одна его сторона (приобретатель) обязуется выполнять по распоряжению другой стороны (отчуждателя) определенное действие (действия) имущественного или неимущественного характера и в случае его смерти (объявления его умершим) приобретает право собственности на указанное в данном договоре имущество отчуждателя.

      Наследственный договор включает в себя элементы завещания и дарения, при этом дополняет их некоторыми абсолютно новыми положениями, которые мы рассмотрим ниже.

      Наследодатель, подписывая с потенциальными наследниками указанный договор, может возложить на них дополнительные обязанности имущественного либо неимущественного характера. Эти обязанности могут быть как в пользу самого наследодателя, так и в пользу других лиц, указанных наследодателем.

      При обращении в нотариальную контору нужно подготовить пакет документов, среди которых:

      1. Готовый договор (корректируется у нотариуса);
      2. Паспорта завещателя и потенциальных наследников;
      3. Технические и правовые документы на собственность;
      4. Официальная оценочная стоимость наследственной массы;
      5. Квитанция об оплате госпошлины.

      Кроме перечисленных бумаг нужно сделать и предоставить их копии.

      В отдельно взятом случае требования к оформлению бумаг могут быть очень разными, и будут зависеть от обстоятельств дела и условий, выдвигаемых хозяином имущества. Заполненный контракт проверяется и корректируется нотариусом. Специалист перед фиксацией формы удостоверяется в дееспособности обеих сторон.

      В нем обязательно должны быть указаны:

      • Личные данные завещателя и потенциального наследника;
      • Дата и место составления;
      • Подробно описанные условия вступления в права с перечислением вменяемых обязанностей;
      • Начало действия указанных условий;
      • Последствия несоблюдения условий контракта.

      Завещатель и будущий наследник расходуют некоторые средства для оформления наследственного договора:

      1. Все без исключения соглашения о передаче имущества с уплатой налогового сбора в размере 0,5% от его цены. Прямого указания на это в законодательном акте нет, так как понятие внесено в ГК сравнительно недавно. Однако процедура имущественная и облагается сбором.
      2. Нотариальные услуги, в которые входят – около 3000 рублей за подготовку основного текста договора, по 100 – за каждую страницу копии, а также заверку с коррекцией грамотности и обеспечения юридической чистоты – как правило, от 100 рублей за одну страницу.

      Лица, решившие заключить определенное соглашение, обговаривают детали максимально подробно.

      Будущий собственник по условиям документа понесет нагрузку в форме разнообразных обязательств. Наследодатель по своему усмотрению может указать в нем обязанность наследников по обеспечению себя материальными благами при жизни, к примеру: достойный уход, медицинское и иное обеспечение. В него могут быть внесены и другие пожелания по выполнению заданий и поручений.

      Несмотря на ряд преимуществ, оформление документа имеет ряд минусов для обеих сторон:

      1. Имущество можно передать будущему собственнику только после кончины, а к обязанностям, возможно, придется приступить непосредственно после подписания.
      2. Завещатель может в одностороннем порядке аннулировать контракт, а будущий наследник – нет.
      3. Наследодатель до своей кончины может потратить деньги или продать имущество, указанное в договоре.
      4. У собственника есть возможность составить несколько договоров по одному объекту, при рассмотрении наследственного дела во внимание будет приниматься самый первый.
      5. В случае составления и контракта и завещания создастся неразбериха, разбирать которую придется в судебном порядке.
      6. Исполнение обязанностей, указанных в соглашении, проверяется самостоятельно, есть возможность привлечения третьей контролирующей стороны.
      7. Соглашение не исключает возможность получения другими наследниками обязательной доли имущества.

      Поправки, вносимые в ГК РФ в статью 1140.1 «Наследственный договор» определяют третий способ наследования, согласно которому при жизни завещателя можно оформить договорные отношения с будущими наследниками. В отличие от завещания, заключенный наследственный договор ГК подразумевает возможность наступления обязательств со стороны наследников до момента открытия наследства.

      Согласно пункту 1 статьи 1140.1 наследственный договор может содержать обязанности не противоречащие законодательству РФ. Исполнение этих обязательств могу требовать после смерти наследодателя наследники, стороны договора и нотариус, в чьем ведении находится наследственное дело.

      Анализ законопроекта о наследственных договорах и совместных завещаниях

      Наследственный договор – это соглашение между потенциальным наследодателем и наследниками, в котором закрепляются условия и порядок раздела имущества наследодателя после его смерти. Также наследодатель вправе включить в договор условие о душеприказчике, если посчитает это необходимым. На душеприказчика в соответствии с условиями соглашения могут быть возложены обязанности по совершению определенных действий, связанных с процессом вступления в наследственные права.

      Данный вид договора может быть заключен только в письменной форме. Он подписывается всеми его участниками и требует нотариального удостоверения. Все условия сделки обязаны исполняться ее сторонами, если они не противоречат законодательству РФ.

      Наследственный договор можно рассматривать как альтернативу договора ренты. Однако после подписания договора ренты хозяин недвижимости фактически перестает быть ее собственником. Он может продолжать проживать в той же квартире, но не вправе ею распоряжаться. В определенных ситуациях гражданин рискует быть выселенным из квартиры, которая является предметом договора ренты. При заключении наследственного договора такого риска не возникает, жилплощадь остается в собственности владельца до конца его жизни.

      Поскольку после заключения наследственного договора имущество продолжает оставаться собственностью наследодателя, он вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Он волен совершать с этим имуществом любые сделки, в том числе и такие, в результате которых наследники утрачивают на него свои права. Если в договоре содержится условие об обратном, оно не подлежит применению, поскольку является ничтожным.

      Законодательством также допускается отказ наследодателя от наследственного договора.

      При заключении наследственного договора воля наследодателя при его жизни известна не только одному ему. О ней будут знать и другие стороны соглашения. Таким образом, наследственный договор позволяет обеспечить гласность по вопросам перехода права собственности на наследуемое имущество.

      В договоре могут быть предусмотрены обязательства как материального, так и нематериального характера.

      Нематериальные обязательства не связаны с прямыми финансовыми затратами. В большинстве случаев они сводятся к тому, что родственники наследодателя и иные проживающие с ним лица сохранят право пользования жилплощадью до дня его кончины. После этого печального события имущество переходит в полное распоряжение наследника.

      При заключении наследственного договора надо иметь в виду, что:

      • соглашение вступает в силу немедленно после его подписания, если в него не включено иное условие (фактически это означает, что наследник обязуется исполнять положения договора сразу после его заключения);
      • все включенные в наследственный договор обязательства являются его существенными условиями и подлежат исполнению в полном объеме;
      • в случае ненадлежащего исполнения наследником части обязательств, или их полного игнорирования, наследодатель вправе расторгнуть с ним соглашение в одностороннем порядке.

      Если был заключен договор, то правила наследственной передачи не применяются. Это означает, что если смерть наследника наступит до его вступления в наследственные права, его дети и иные претенденты на наследственное имущество не могут претендовать на него в порядке юридической очереди. Такую ситуацию следует заранее продумать и включить в текст соглашения пункт, в котором будет определено, как следует действовать в случае наступления смерти кого-либо из наследников.

      Законом установлено, что до смерти наследодателя собственность находится в полном его владении. Человек может полноценно распоряжаться объектами, отчуждать их, изменять.

      Поэтому на практике возможно, что наследник будет исполнять вверенные обязательства, но обещанное имущество будет продано, и так и не попадет наследнику.

      В таком случае наследодатель обязан в полной мере покрыть расходы наследника. Если человек добровольно не возвращает деньги, спор решается в судебном порядке.

      Наследственный договор – двухстороннее соглашение. Условия перехода имущественных прав должны быть оговорены и согласованы. Пока каждая сторона не согласится подписать условия контракта, оформить соглашение не удастся.

      Возможные виды обязательств:

      1. Материальные, которые связаны с денежными затратами в пользу наследодателя. Это могут быть ежемесячные выплаты, приобретение продуктов питания, затраты на похороны, условия деления прибыли от полученного бизнеса.
      2. Нематериальные. Чаще всего это условие, что родственники наследодателя смогут проживать в недвижимости до своей гибели, и только после этого наследник сможет полноценно распоряжаться имуществом.

      Законом установлено, что недопустимо указание обязательств, которые ограничивают права/интересы наследника.

      Пример наследственного договора по условию:

      Гражданка Панкратова – владелица крупной торговой компании с ежегодной «чистой» прибылью до 15 миллионов рублей. Учитывая успешность фирмы, женщина решила оформить наследственный договор с целью передать компанию своему сыну, чтобы супруг не мог претендовать на имущество. Мать и сын составили наследственный договор. Женщина указала, что собственность перейдет во владение сына только в случае его поступления в вуз по специальности «Хирургия». Фирма перейдет во владение исключительно после окончания обучения.

      Нотариус отказался удовлетворять соглашение, поскольку такое условие нарушает права сына. Женщина переписала завещание, добавив условие о том, что сын должен приступить к совместному с ней управлению компанией для получения опыта. Такой договор нотариус утвердил и зарегистрировал.

      Участникам необходимо подготовить следующие документы:

      • паспорт наследника;
      • паспорт наследодателя;
      • технические документы на собственность;
      • правоустанавливающие документы на имущество;
      • заключение оценочной стоимости;
      • квитанция об уплате государственной пошлины.

      Все документы подаются с копиями.

      Договор подписывается в соответствии со следующими требованиями к форме:

      • только письменное составление;
      • на русском языке (при подписании договора иностранным гражданином делается два экземпляра, один из которых на русском, а второй – на иностранном языке);
      • подпись ставят все участники, присутствующие при составлении/оформлении договора.

      Практика применения этого института отсутствует, поскольку возможность оформления наследственного договора была добавлена совсем недавно.

      Но, как и другие виды гражданских соглашений, договор должен иметь следующие разделы информации:

      • личные сведения наследодателя (физическое, вменяемое лицо, достигшее совершеннолетия);
      • персональные данные наследника (физическое или юридическое лицо, благотворительные организации);
      • наименование документа;
      • дата и город составления соглашения;
      • указание обоюдного, добровольного желания сторон оформить наследственный договор;
      • условия получения наследства;
      • список вверенных обязательств;
      • срок вступления соглашения в силу;
      • последствия несоблюдения контракта.

      Закон предусматривает следующие способы прекращения действия контракта:

      • по одностороннему решению наследодателя (достаточно самостоятельно обратиться к нотариусу и отменить соглашение);
      • по обоюдному решению у нотариуса;
      • в принудительном порядке в суде.

      Наследодатель может прекратить действие соглашения независимо от причин, а наследник – при наличии веских оснований (существенные нарушения со стороны второго участника).

      В случае прекращения действия договора наследодатель полностью возмещает затраты, которые наследник понес в процессе исполнения вверенных обязательств.

      Это принципиально новый вид соглашения, позволяющий защитить права наследодателей в отношении своего имущества. Документ включает элементы завещания и дарения, но при этом дополняет их новыми положениями. Так, наследодатель может возложить на потенциальных наследников ряд обязанностей имущественного или неимущественного характера, которые в том числе могут быть направлены на удовлетворение интересов третьих лиц.

      Примеры:

      1. Отец готов завещать свой бизнес сыну только при условии, что тот будет содержать его вторую супругу (то есть мачеху), а также продолжит делать взносы в благотворительные фонды.
      2. Одинокая пенсионерка согласна переписать свою квартиру на соседку при условии, что последняя поменяет ей всю сантехнику и мебель, а также будет оказывать посильную помощь в уходе.

      Право собственности на недвижимость (бизнес, личные вещи или иное) переходит к приобретателю только после смерти отчуждателя. Если последний решит расторгнуть наследственный договор, то он будет обязан возместить все убытки, которые понесли несостоявшиеся наследники. При этом наследодатель не имеет права устанавливать условия, которые ограничивают правоспособность приобретателей.

      Примеры:

      1. Родители не вправе ставить условие своему сыну, что он получит квартиру в наследство, только если женится и заведет двоих детей.
      2. Одинокий пенсионер не может потребовать от семьи, которая за ним ухаживает, поменять вероисповедание и т. д.

      Указанные случаи позволяют признать наследственный договор ничтожным и разделить имущество по закону.

      Документ всегда подписывается в присутствии нотариуса и всех лиц, чьи интересы в нем оговариваются. В целом этот новый вид соглашения между наследодателем и наследниками находится на грани между завещанием и договором и позволяет урегулировать массу частных вопросов, которые находятся вне поля зрения устоявшегося законодательства.

      Документ позволяет наследодателю обезопасить себя и свое имущество от нежелательного влияния третьих лиц, даже если речь идет о ближайших родственниках. Права и обязанности, обозначенные в соглашении, являются неотчуждаемыми и непередаваемыми.

      • В качестве наследодателя (завещателя) могут выступать супруги или любое дееспособное физическое лицо.
      • Приобретателем может быть один гражданин, группа лиц или организация, если ее основной вид деятельности не идет вразрез с условиями соглашения.
      • Контролировать исполнение положений наследственного договора могут нотариус, заинтересованные третьи лица, наследники и душеприказчик.

      Примеры:

      1. Бездетная супружеская пара может определить, что квартира после смерти одного из них переходит второму супругу, а затем ― доверенному лицу, указанному в договоре. В этом случае появление других наследников, которые могли бы претендовать на жилье, исключено.
      2. Гражданин вправе передать часть своего имущества ритуальной компании с условием, что последняя организует его похороны и будет ухаживать за могилой.

      Этот способ передачи имущества имеет определенные преимущества и недостатки. Безусловно, если у завещателя есть ряд обоснованных требований к своим наследникам, то лучшего варианта не найти. При этом исполнителям воли наследодателя необходимо учитывать несколько важных моментов:

      1. Завещатель вправе в любой момент продать свою квартиру или другое имущество (а также подарить, заложить и т. д.). Наследственный договор ― это такой вид соглашения, при котором собственник может не понести никакой ответственности за свои действия. Даже если наследники аккуратно выполняли все условия этого документа, наследство может им не достаться, поскольку факт продажи может выясниться только после смерти завещателя.
      2. Если приобретатель умрет раньше отчуждателя, то договор аннулируется. То есть дети наследника не вправе претендовать на имущество, обозначенное в документе, даже если все его условия выполнены. Но в наследственном договоре можно предусмотреть вариант компенсации родственникам приобретателя для такого случая.
      3. Завещатель может подписать несколько документов с разными исполнителями. Если договоры предусматривают распределение разного имущества разным наследникам, то все они признаются действительными. Если соглашения касаются одного и того же объекта (например, квартиры, бизнеса), то действительным признается документ, подписанный первым.
      4. У близких родственников остается право на получение обязательной доли в наследстве. Например, если наследодатель хочет оставить квартиру своему брату, но у него есть жена-пенсионерка и несовершеннолетние дети, то наследственный договор не является основанием для их исключения из круга обязательных наследников.

      Основой регулирования наследственного права в России является раздел Гражданского кодекса РФ. В российском праве установлен национальный режим для наследников-иностранцев. Эта норма имеет императивный характер и может устранить возникновение коллизионного вопроса.

      На практике, однако, национальный режим предоставляется в соответствии с положениями международных договоров или при наличии взаимности (если нет международного договора). Из национального режима предусмотрены и определенные изъятия. В сфере наследственных отношений действует принцип материальной взаимности.

      Наследственные права иностранцев в России и российских граждан за рубежом главным образом регламентируются в консульских конвенциях и договорах о правовой помощи. Положения двусторонних договоров РФ о правовой помощи в сфере наследственных правоотношений.

      Граждане одной стороны в области наследства полностью приравниваются к гражданам другой стороны, т.е. за иностранцами признается способность наследовать по закону и завещанию наравне с собственными гражданами; наследственное имущество переходит к наследникам-иностранцам на тех же условиях, которые применяются к собственным гражданам; иностранцы пользуются равной завещательной правоспособностью в отношении имущества, находящегося за границей.

      Налогообложение в области наследования по отношению к иностранцам осуществляется на тех же условиях, которыми пользуются собственные граждане: Наследственные суммы, причитающиеся иностранцам, беспрепятственно переводятся за границу при наличии взаимности.

      Наследование граждан одной стороны на территории другой допустимо только в отношении тех видов имущества, которые по закону данного государства могут быть объектом наследования для его собственных граждан. В этом отношении принцип национального режима применяется независимо от его закрепления в договоре.

      Объектом завещательного распоряжения на территории одной стороны гражданами другой стороны может быть все то, что по закону государства пребывания может быть объектом завещательного распоряжения ее собственных граждан

      [1]

      Продление сроков для вступления в наследство по отношению к иностранцам осуществляется в судах одного государства на тех же основаниях, что и для местных граждан (в договорах с отдельными государствами — Польшей, Венгрией, Болгарией — содержатся специальные постановления об исчислении сроков для принятия наследства).

      В договорах разрешается проблема, в компетенцию органов какого государства входит производство по делу о наследстве. Этот вопрос подлежит коллизионному регулированию на основе специальных привязок: а) при наследовании движимого имущества компетентно учреждение юстиции той страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства; б) при наследовании недвижимости — учреждение юстиции той страны, где это имущество находится.

      Установлена возможность раздельной компетенции по отношению к имуществу, находящемуся на территории одного из договаривающихся государств, — наследование недвижимости регулируется правом этого государства, а наследование движимых вещей — по закону другого договаривающегося государства, на территории которого постоянно проживал наследодатель или чьим гражданином он являлся на момент смерти.

      Завещательная правоспособность гражданина определяется по личному закону наследодателя (гражданства или домицилия).

      Форма завещания определяется правом страны, на территории которой наследодатель имел последнее место жительства.

      Рекомендуем!  Свидетельство о праве на наследство является документом
      Putprav.ru