Право о наследстве в армении

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Право о наследстве в армении». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Случается, что граждане РФ наследуют имущество, находящееся за границей. К вопросу о таком наследовании необходимо подходить индивидуально и уточнять порядок и особенности наследования в иностранном государстве. При этом следует учитывать международные конвенции, регулирующие правовые отношения по наследованию. Движимое имущество автомобили, денежные вклады и т.

Кто Вам сказал, что ть лет — сроки не пропущены? Разве что очень уважительная причина у Вас была не принимать наследство все это время. Как получить свидетельство о праве на наследство , если я нахожусь в колонии-срок 2 года.

Наследование имущества после умершего вызывает много вопросов, сомнений, а порой и споров между заинтересованными лицами. Очень типична для нашего времени ситуация, когда брат с сестрой, мирно пользовавшиеся дачей при живых родителях, начинают после их смерти делить участок до сантиметра. Эта проблема стала еще более актуальной с появлением в личной собственности квартир. Для того, чтобы решить все споры в досудебном порядке и предотвратить конфликты в семьях, необходимо знать о существующих способах передачи квартиры своим близким. Но прежде, чем распорядиться своей недвижимостью, необходимо иметь четкое представление о каждом варианте передачи квартиры и понимать их различия.

Что нужно знать, вступая в права наследования?

Теперь я изложу вечные дхармы мужа для и жены, пребывающих на пути дхармы, — они ли будут вместе или в разлуке. День и женщины ночь должны находиться в зависимости от своих ибо , мужчин, будучи приверженными к мирским утехам, должны они быть удерживаемы в их желаниях. Достоин порицания отец, не выдающий в время надлежащее дочь замуж, достоин порицания приходящий, не муж к ней, достоин порицания сын, не мать охраняющий после смерти ее мужа. Женщины должны особенно быть оберегаемы от дурных наклонностей, незначительных от даже, ибо необерегаемые женщины приносят двум горе семействам:. Муж, проникнув в став и жену зародышем, возрождается а этом мире; женская ибо сущность жены состоит в том. С каким мужчиной женщина такого, сочетается сына она и рождает, поэтому чистоты ради потомства надо тщательно охранять Никто. Женщины, даже заточенные, охраняемые даже людьми, достойными доверия, все что, равно неохраняемые: хорошо охраняемы те, которые себя сами охраняют.

Умерла бабушка. Внук умер раньше бабушки. Я и моя сестра являемся прямыми наследниками по праву наследования. Кому перейдёт теперь завещанная бабушкой часть брата? Имеем ли мы с сестрой право,как наследники первого порядка на вступление в наследство по закону?

Могут ли родственники претендовать на квартиру после смерти жильца, если квартира не до конца приватизирована? Началом процедуры считается подача заявления о приватизации в соответствующий орган муниципального образования.

Оформляя завещание на недвижимость, наследодатель, как правило, имеет на руках полный пакет документов на данный объект, позволяющий наследникам беспрепятственно вступить в права собственности после смерти своего родственника. Однако не все граждане озадачиваются своевременным оформлением завещания, да и документы на недвижимость могут быть недооформлены, или же вовсе находиться в плачевном состоянии. В этом случае наследникам придется вступать в права собственности не по завещанию, а по закону, причем выполнить целый ряд бюрократических манипуляций. Всего можно выделить два этапа, которые следует пройти наследникам на пути к оформлению дома в качестве наследства.

Делится , если их много да между наследниками второй очереди Отец погибшего жив? Сын принял наследство? Всем указанным гражданам Свой желудок ближе все дело в наследстве я этого не понимаю Потому что все люди алчные. Как бы не утверждали обратное. Борьба за халяву обычно самая долгая, до полного истребления конкурентов Деньги зло! Идите скорее к ближайшему нотариусу и заявляйте свои права на наследство , у Вас есть 6 месяцев со дня смерти, иначе потом придется судиться с другими наследниками.

Опасность прописки иностранца в квартире собственника. Супружеская доля в наследстве после смерти должны подавать сведенья о себе в миграционную службу.

Наследодатель вправе отменить или полностью изменить определенные части в завещании, при условии, что они не будут противоречить друг другу. Если же последнее завещание недействительно, то вступление в наследство будет проводится по прежнему завещанию. В случае если наследодатель передумал передавать наследство по завещанию, в таком случае он имеет право написать распоряжение о его отмене. Такое распоряжение должно иметь только письменную форму. Здесь представлен В случае нарушения правил, установленных гражданским законодательством, завещание может утратить свою юридическую сиу по решению суда.

Новая версия Гражданского кодекса: Что ждет наследников?

Расторжение брака через суд — процесс более сложный, предполагающий наличие какого-либо спора. В соответствии с законом брак следует расторгать в суде и в том случае, если один из супругов желает, чтобы вместе с расторжением брака был решен спор относительно ребенка или раздела общего имущества, или были присуждены алименты. В таком случае супруги могут быть согласны на расторжение брака, но они не достигли соглашения по другим вопросам. Поскольку в учреждении Армении по регистрации гражданского состояния расторжение брака оформляется только в случае взаимного соглашения, то в арменский суд следует обращаться и в том случае, если один из супругов требует расторжения брака, а второй с этим не согласен. Перед принятием решения о расторжении брака суд должен прийти к выводу, что продолжение брака не является возможным. Обычной практикой является то, что суд дает сторонам определенный срок для примирения.

С фактическим вступлением в наследство не все так просто, и весьма часто у наследников отсутствуют документы, которые подтверждают фактическое пользование имуществом. Порой наследникам необходимо оформить наследство на недвижимость, которая находилась во владении нескольких лиц, не оформлявших на нее свои права и лишь пользовавшихся ею. В подобных ситуациях оформить наследство можно только через суд после представления необходимых доказательств.

Все мы видели фильмы, героям которых предлагается многомиллионное наследство престарелого родственника взамен на отказ от любимого супруга, смены места жительства, работы и так далее. Все это, как сказал Макарян, – иллюзия, не имеющая ничего общего с реальностью.

Вступление в наследство в армении

Таким образом, восстановить срок очень непросто. Необходимы довольно веские причины, при этом следует учитывать, что практика в судах, к сожалению, неоднозначна. В каждом случае учитываются обстоятельства пропуска. Лучше не испытывать судьбу – не рисковать, надежнее будет обратиться к специализирующимся адвокатам, иначе риск потерять наследство сильно возрастет.

А может ничего, что армянин? Вы хоть с ним знакомы? Все-таки если бы она за русского алкаша вышла и пил бы, и бил бы, а квартиры бы пропил, Вам легче было бы? я армянина только одного в нашем городе знаю, достойный мужик, бизнесмен, не пьет, галантный такой, жену свою обожает. Может, потолковать с армянином, познакомиться, может, и страхи Ваши напрасны?

В заключении скажу одно точно знаю. Если близкие депрессивные, завистливые, ни на что не способные люди, не слушайте их. Живите своей жизнью. Равняйтесь на тех, кто этого достоин а не бабу Клаву с пьяницей мужем, которая твердит что женская доля такая у всех.. Или тётю Беллу с институтом которая считает всех уехавших за рубеж предателями Родины.

Как подать заявление о наследстве из-за границы

Вступление в в Армении происходит следующими способами: обращение к нотариусу с заявлением о принятии в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя; фактическое принятие наследства; это значит, что в указанный шестимесячный период необходимо начать пользоваться имуществом, совершать в его отношении расходы и пользоваться им как собственным.

Наследниками второй очереди считаются родные братья и сестры наследодателя (heredes remotiores — отдаленные наследники) . Для сравнения отметим, что в Модельном гражданском кодексе СНГ, в гражданских кодексах некоторых стран СНГ наследниками считаются не только родные, но и сводные, т. е. неродные, братья и сестры. Наследственные права сводных братьев и сестер безоговорочно признавались и при советской системе . В Гражданском кодексе Армянской ССР 1964 г. указывалось только «братья и сестры», что позволяло включать сюда также неродных братьев и сестер. Однако действующий Кодекс РА применяет термин «родной», который имеет однозначно ограничительный смысл. Категория неродных братьев и сестер исключена из области права наследования по закону. ——————————— —————————————————————— КонсультантПлюс: примечание. Учебник «Римское частное право» (под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского) включен в информационный банк согласно публикации — Юристъ, 2004. —————————————————————— См.: Римское частное право. С. 220. См.: Серебровский В. И. Очерки советского наследственного права. М.: Изд. АН СССР, 1953. С. 67 — 68; Гордон М. В. Наследование по закону и по завещанию. М.: Юридическая литература, 1967. С. 28.

Оформление наследства в Армении— Как оформить наследство. Хотите узнать больше? Оформление наследства включает в себя три обязательных этапа:. Открытие наследства с подготовкой всех первичных документов.

Подпункт,,в» статьи 7 Закона Республики Армения,,О государственной за выдачу свидетельства о праве на наследство и за удостоверение договоров дарения: в том же доме и продолжали проживать там после его смерти, и) собственники и пользователи – за удостоверение договоров.

Статья 1. Гражданское законодательство Республики Армения состоит из настоящего Кодекса и иных законов, содержащих нормы гражданского права. Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу. Гражданское законодательство, а также указы Президента Республики Армения и постановления Правительства Республики Армения, содержащие нормы гражданского права далее — иные правовые акты , устанавливают правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других имущественных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности интеллектуальной собственности , регулируют договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. Участниками регулируемых гражданским законодательством и иными правовыми актами отношений являются физические лица — граждане Республики Армения, граждане иностранных государств, лица без гражданства далее — граждане и юридические лица, а также Республика Армения и муниципалитеты статья Правила, установленные гражданским законодательством и иными правовыми актами, применяются к отношениям с участием иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено законом. Гражданское законодательство и иные правовые акты регулируют отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием. Семейные, трудовые отношения, отношения по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды регулируются гражданским законодательством и иными правовыми актами, если семейным, трудовым, земельным, природоохранным и иным специальным законодательством не предусмотрено иное. Отношения, связанные с осуществлением и защитой неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ, регулируются гражданским законодательством и иными правовыми актами, если иное не вытекает из существа этих отношений.

Сайт содержит документы формата PDF. Для чтения скачайте Adobe Reader! Законодательство об авторском праве и смежных правах состоит из Конституции Республики Армения, Гражданского кодекса Республики Армения, настоящего Закона, иных законов и правовых актов, международных договоров Республики Армения. Если ратифицированными международными договорами установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются нормы международных договоров.

При наследовании имущество умершего наследство, наследственное имущество переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

Настоящий Кодекс, исходя из важности природоохранного, хозяйственного и социального значения земли, благодаря чему земля в Республике Армения используется и охраняется как условие жизнедеятельности народа, устанавливает правовые основы совершенствования государственного регулирования земельных отношений, развития различных организационно-правовых форм хозяйствования на земле, повышения плодородия почв, эффективности землепользования, охраны и улучшения благоприятной для жизни и здоровья людей окружающей среды, защиты прав на землю. Владение , пользование и распоряжение землей не должно причинять вред окружающей природной среде, обороноспособности и безопасности страны, нарушать права и охраняемые законом интересы граждан и других лиц. ГЛАВА Статья 1. Иные нормативно-правовые акты, регулирующие земельное законодательство и земельные отношения.

Статья 1. Подпункт ,,в» статьи 7 Закона Республики Армения ,,О государственной пошлине» изложить в следующей редакции:. Нотариальные конторы взимают государственную пошлину за совершение нотариальных действий по следующим ставкам:. Статья 3. Пункты , 4. Статья 5. Пункт 32 статьи 20 Закона изложить в следующей редакции:.

Земельный участок может быть признан неделимым на основе закона и иных правовых актов. использования земельных участков, независимо от прав собственности 3) в случае смерти собственника, если нет наследников;.

.

.

.

.

.

Свидетельство является единственным документом, удостоверяющим права наследника на имущество, которое досталось ему в порядке наследования.

Хотя обязанности получать документ не предусмотрено, без него не удастся переоформить имущественные, следовательно, возникнут препятствия для реализации прав собственника. Например, в отношении имущества, для владения которым нужна регистрация в Росреестре и иных регистрационных органах.

Речь идет, в первую очередь, о недвижимости и автотранспортных средствах. В случае вхождения этих объектов в наследственную массу получение свидетельства входит в интересы наследника.

При отсутствии таких объектов данный документ не обязателен, но тоже может быть выдан.

Наследование имущества за рубежом. В продолжение темы

Бремя доказывания своих наследственных прав лежит на самих наследниках. Перед тем как получить свидетельство о праве на наследство, им необходимо подготовить ряд аргументов.

Согласно ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате, такие доказательства должны в первую очередь касаться:

  • смерти наследодателя;
  • времени и места открытия наследства;
  • наличия родства или иных оснований для получения статуса наследника;
  • объема наследственной массы и ее местонахождения.

Основанием для выдачи свидетельства преемникам, которые лишены возможности доказать наличие прав для получения наследственного имущества, может быть согласие на это других преемников, которые смогли его доказать.

Такое согласие предоставляется нотариусу в письменной форме. Однако это возможно лишь в рамках процесса наследования по закону. Подробнее об этом можно узнать из публикации «Наследование по закону».

Свидетельство о праве на наследство по закону подтверждает бесспорное право наследников на владение имуществом покойного. По воле преемников нотариус может выписать как один документ для всех новых собственников, так и каждому в отдельности.

Допускается выдача свидетельства на имущество покойного в полном составе или на отдельные объекты. Например, в состав наследственной массы входит квартира, автомобиль и банковский вклад. Нотариус имеет право выдать один бланк свидетельства и вписать все наследие в целом. Однако наследники могут потребовать свидетельства на каждую часть собственности, и тогда нотариус выдаст три бумаги: одну на квартиру, вторую на машину, третью на банковский вклад.

Свидетельство о праве на наследство по завещанию непременно содержит сведения о времени изъявления последней воли усопшего, регистрационный номер, данные уполномоченного лица, которое заверило завещание. Если в информационном реестре содержится информация о нескольких завещаниях, то действующим считается документ, зарегистрированный последним.

Далеко не каждый нотариус или должностное лицо способно выдавать тем или иным преемникам документ, подтверждающий их наследственные права. Такие полномочия разделены между ними по территориальному признаку, привязанному непосредственно к самому наследодателю.

Согласно ст. 1162 ГК, свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства, которым считается последнее место проживания или пребывания усопшего (ст. 1115 ГК).

Сделать это может не любой нотариус нотариального округа, а лишь тот, который открыл наследственное дело. На одно открытое наследство не может быть заведено больше одного дела.

Итак, для вступления в наследство по завещанию претендент должен заполнить и подать заявление. Бумаги подаются нотариусу по месту последнего места прописки/проживания умершего владельца.

Выдача свидетельств зависит от разных факторов – действительность завещания, смерть одного из наследников, наличие зачатого, но не рожденного правопреемника, обязательная доля, указание поднаследника, распорядителя имуществом и т.д.

Законы в армении о наследстве собственника после смерти

Юридически процесс будет иметь следующий порядок:

Шаг 1. Подготовка необходимых документов, указывающих на фактическое принятие наследства. Это могут быть:

  • справка из ЖЭКа или управляющей компании о том, что умерший на момент смерти и гражданин, фактически принявший наследство, были зарегистрированы и проживали по одному адресу. Важным является именно момент смерти, т.е. дата, когда человека не стало (указана в свидетельстве о смерти);
  • квитанция об уплате налога на имущество;
  • платежные документы, доказывающие внесение коммунальных платежей за жилое помещение;
  • договор с подрядной организацией, если выполнялись ремонтные работы и т.д.

Шаг 2. Обращение к нотариусу за свидетельством.

Предоставьте документы нотариусу и подайте заявление на выдачу свидетельства о праве на наследство. При отсутствии документального подтверждения фактического принятия наследства или иных обстоятельств, по которым нотариус отказал, следует обращаться в суд.

За выдачу свидетельства необходимо оплатить государственную пошлину. От нее освобождаются лица, принявшие наследство, кто на дату смерти наследодателя совместно с ним проживал в квартире и продолжает там жить.

О фактическом принятии наследства свидетельствует:

  • пользование имуществом;
  • оплата коммунальных платежей;
  • погашение долгов наследодателя.

Нужно ли наследнику, который фактически принял наследство, обращаться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в шестимесячный срок?

Необходимости в этом нет. Вы можете обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства до 6 месяцев, законом это не запрещено. Мало того, если в будущем у вас возникнет проблема с подтверждением фактического места проживания, например, отсутствие отметки в паспорте, то в этом случае вы себя подстрахуете, т.к. наследственное дело вы уже заведете и в будущем не будет необходимости обращаться в суд за дополнительным сроком для принятия наследства.

Поэтому лучше заявление подать, поскольку суд дело длительное и это вызовет дополнительные хлопоты и денежные затраты.

Если же место регистрации ваше или наследодателя не совпадают, но фактически вы проживали совместно, то обращаться в суд необходимо. Для этого подается заявление об установлении факта совместного проживания с наследодателем на момент его смерти. Данное заявление подается в отдельное производство в том случае, если у вас нет в будущем спора относительно имущества, которое собираетесь унаследовать. Если есть имущественный спор, заявление об установлении факта совместного проживания вы можете не подавать отдельно, а подать как дополнительное требование к основному иску о признании права собственности.

Вам могут понадобиться свидетельства нескольких лиц, готовых подтвердить, что вы действительно проживали с умершим на момент его смерти. Поэтому рекомендуется быть вежливыми с соседями, которые придут на выручку в этом вопросе.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К НАСЛЕДОВАНИЮ В РФ И АРМЕНИИ

Рекомендуем!  Наследники по закону седьмой очереди являются

А.Т. Мовсисян

Кафедра гражданского и трудового права Российский университет дружбы народов ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

Статья посвящена сравнительному анализу коллизионных норм, регулирующих наследственные отношения, осложненные иностранным элементом. В ней рассматриваются коллизионные вопросы наследования, поскольку данные нормы претерпели некоторые изменения.

За последние годы количество наследственных дел, осложненных иностранным элементом, значительно возросло. Резко увеличилось в государственных и третейских судах дела с иностранным участием. Это обусловлено, во-первых, изменением политической, экономической ситуации на территории бывшего Советского Союза, во-вторых, увеличением миграции граждан, закреплением права на выбор места жительства, деловыми контактами с иностранными физическими и юридическими лицами, в том числе по вопросам инвестирования, в-третьих, тем, что советское право рассматривало международное частное право как очень узкую область права.

Вопросы наследования в международном частном праве (далее — МЧП) являются одними из наиболее сложных. Коллизии возникают как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию. Определение соответствующего правопорядка осложняется:

1) постоянным проживанием на территории России или Армении субъекта отношения — иностранного физического лица;

2) нахождением на иностранной территории объекта отношения (имущество, авторские права);

3) тем, что юридический факт имеет место за границей (смерть российского гражданина, составление завещания и т.д.).

Отметим, что наличие иностранного элемента в наследственных отношениях еще не означает решения коллизионного вопроса в пользу иностранного права. Правовые нормы, разрешающие вопросы столкновения отечественных и иностранных законов, носят название «коллизионные». В зависимости от механизма создания и применения коллизионные нормы подразделяются на внутренние и договорные. Внутренние коллизионные нормы являются частью национальной правовой системы, которую государство разрабатывает и принимает самостоятельно в пределах своей юрисдикции.

Что понимаем под коллизионной нормой? В науке МЧП коллизионная норма в большинстве случаев традиционно рассматривалась как норма гражданского права.

Профессор Л.А. Лунц подчеркивал, что «коллизионная норма вместе с материально-правовой нормой, к которой она отсылает, образует настоящее правило поведения для участников гражданского оборота. Коллизионная норма, как и всякая другая гражданско-правовая норма, может иметь либо императивный, либо диспозитивный характер» [11, с. 152-154].

Таких же взглядов придерживались и другие крупнейшие специалисты в области МЧП, например И.С. Перетерский и С.Б. Крылов. Они полагали, что «коллизионная норма регулирует разрешение определенного вопроса, но не самостоятельно, а в совокупности с тем источником права, на который она ссылается» [24, с. 11].

В дореволюционной научной литературе России была высказана мысль о том, что «коллизионная норма содержит в себе императив, обращенный только к органам государственной власти, уполномоченным делать выбор между разноместными гражданскими законами» [3, с. 78]. То есть она обращена к суду, административному органу государства. Отсюда следовал вывод о публично-правовой природе коллизионных норм.

По мнению М.М. Богуславского, «коллизионная норма — это норма, определяющая, право какого государства должно быть применено к соответствующему правоотношению. Коллизионная норма носит отсылочный характер, она только отсылает к материальным нормам, предусматривающим решение соответствующего вопроса. Поскольку коллизионная норма — норма отсылочного характера, ею можно пользоваться только вместе с каким-либо материально-правовыми нормами, к которым она отсылает, — нормами законодательства, решающими вопрос по существу. Вместе с материально-правовой нормой, к которой она отсылает, коллизионная норма выражает определенное правило поведения для участников гражданского оборота» [2, с. 75-76].

Интересна, на наш взгляд, точка зрения В.П. Звекова о том, что «коллизионная норма, допускающая применение иностранного права — это проявление самоограничения принявшего ее суверена, обусловленное потребностями международного гражданского оборота. Воля к такому самоограничению должна быть выражена в форме акта, обладающего высшей юридической силой, т.е. в форме федерального закона. Ведь результатом самоограничения является допущение действия иностранного закона, выражающего волю иностранного суверена в отечественном «правовом пространстве» [6, с. 105].

Обязательную долю выделяют из завещанного имущества только в том случае, если завещано все наследственное имущество или его незавещанной части не хватит для осуществления права на обязательную долю. При этом законодательством предусмотрена возможность уменьшения обязательной доли, но не увеличения. В Это возможно в ситуации, когда получение обязательной доли не даст возможности передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (например, орудия труда, творческая мастерская и так далее).

Проблемы наследования по закону в республике Армения

Срок вступления в наследство в РБ составляет 6 месяцев. Также в этот шестимесячный срок вы можете отказаться от наследства, даже если предварительно приняли его. Позже отказаться от принятого наследства будет крайне сложно (а иногда вместе с ним идут неприятные обязательства, например, за машину, оставленную в наследство, может быть не погашен кредит).

Течение сроков в гражданском праве предусмотрено ст. 191 ГК, то есть срок начнется на следующий день после описываемых событий. Общий срок — 6 месяцев. Заканчивается он тем же числом, что и начался спустя установленное число месяцев.

Закон прав потребления об расторжении банковского договора. Выездная проверка после камеральной фсс. Как написать заявление о разводе если спор с кем проживать ребенок. Комментарии 4. Ваш комментарий появится после проверки. Сначала умер брат. У брата остался сын. Потом умирают родители. Новое в разделе. Простым языком рассказываем о защите прав потребителей. Бесплатно консультируем посетителей.

Сын, составляя завещание, впишет или исключит в состав обязательных наследников всех граждан, кого пожелает. Объяснять причины своих действий завещатель не должен. Родители, если включены в состав наследников, могут принять наследство в той степени, какую им определит сын, но могут отказаться от своей части в собственности сына в пользу других лиц.

Официально зафиксировать право собственности на приобретенный объект может как сам наследополучатель, так и его законный либо добровольный представитель. При этом от заявителя потребуется выполнение следующих действий:

Если указана степень родства. Когда в завещании четко описано, кому полагается наследство, достаточно предъявить нотариусу свидетельство о рождении или иного документа из ЗАГСа с вашей фамилией. Например, в завещании тетя написала: «Завещаю квартиру племяннику, Щукину Константину Константиновичу», а ваша фамилия Шукин. Придется постараться, собирая нужные документы, но доказать степень родства получится.

Например, Валерий — наследник умершей Лидии. Он умер до того, как вступил в наследство, и оставил завещание. В этом случае наследство Лидии перейдет по праву к наследникам Валерия, которых он указал уже в своем завещании.

  1. Если этот период миновал и пропущен истцом без уважительной причины, то это послужит отказом в удовлетворении претензий.
    Даже при наличии всех оснований на положительное решение суда в свою пользу.
  2. Когда сроки соблюдены и претензии к ответчику законны . истец может вступить в наследование. Ответчику не возмещается ущерб, понесенный в результате сохранения имущества.

Вступление в наследство в армении

  • Для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается с момента открытия наследства.
  • Если возникновение у лица права на наследование зависит от непринятия наследства или отказа от его принятия другими наследниками (предыдущей очереди), срок для принятия им наследства устанавливается в три месяца с момента непринятия другими наследниками наследства или отказа от его принятия.

Если идет речь о наследовании недвижимости, то оформить право на владение этой собственностью недостаточно. Необходимо еще и зарегистрировать жилплощадь в соответствующей организации. Только после этого у преемника возникнет право распоряжаться полученным имуществом по собственному усмотрению. Чтобы зарегистрировать имущество в Федеральной регистрационной службе необходимо собрать пакет документов. Впрочем, все это можно сформулировать в виде некоторого перечня действий.

Чтобы оформить недвижимость в собственность необходимо выполнить следующие пункты:

  1. Получить у нотариуса свидетельство о праве наследования.
  2. Собрать дополнительные документы: выписку из ИФНС о том, что собственность принадлежала покойному, справка из БТИ, выписку из паспортного стола о количестве прописанных в квартире человек, выписку из Росреестра.
  3. Выполнить оценку квартиры и акт приложить к общему пакету документов.
  4. Обратиться в Федеральную регистрационную службу (ФРС), где и производится оформление недвижимости в собственность в течение месяца.

В заключении можно сформулировать ряд правил и пунктов, которым необходимо следовать, чтобы избежать проблем при оформлении наследуемого имущества и жилплощади в частности:

  1. Необходимо помнить о том, что наследование имущества осуществляется двумя способами: по завещанию и по закону.
  2. Очередность наследования определяется наличием кровных уз и официально оформленных родственных отношений.
  3. Для получения наследуемого имущества необходимо получить свидетельство о праве наследования.
  4. Оформление наследства на квартиру после смерти наследодателя требует обращения к нотариусу.
  5. Чтобы зарегистрировать жилье в собственность, необходимы документы для вступления в наследство на квартиру.
  6. Налог на наследство квартиры отсутствует, если собственник владеет жильем более трех лет.
  7. Оценка квартиры для вступления в наследство выполняется в БТИ или специализированной оценочной компании.
  8. Раздел наследуемой массы, в составе которой находится недвижимость, производится, путем определения долей наследников.
  9. Законом допускается общее долевое управление, полученным имуществом и управление каждого наследника своей долей самостоятельно.
  10. Приватизированное имущество и имущество наследуемое супругами имеет нюансы в определении долей наследников.

С 2004 года существует 5 очередей наследников по закону.

1 очередь: родители, дети, супруг наследодателя;
2 очередь: родные братья, сестры, бабушки и дедушки;
3 очередь: родные дядя и тетя;
4 очередь: лица, проживающие с наследодателем одной семьей не меньше пяти лет до момента открытия наследства;
5 очередь: входят все остальные родственники наследодателя до шестой степени родства включительно. Степень родства определяется количеством рождений, которые отделяют родственника от наследодателя. Также в пятую очередь наследников входят «иждивенцы».

Срок подачи заявления о принятии наследства рассчитывается со дня смерти наследодателя и равен 6 месяцев.

Всем наследникам, и по завещанию, и по закону, в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя, необходимо обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства.

Существует 2 исключения:

1. Наследники, проживающие совместно с наследодателем на момент смерти наследодателя. А также, малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица, а также лица, дееспособность которых ограничена.
В таких случаях наследство принимается автоматически.

2. Если ваше право на наследство зависит от непринятия или отказа от наследства другими наследниками (пример: вы наследник второй очереди и получите наследство, только в случае отказа от него наследником первой очереди).
В таких случаях устанавливается срок в три месяца с момента непринятия.

Снятие с регистрационного учета – одно из первых действий, которое необходимо совершить до визита к нотариусу. Делается это после получения свидетельства о смерти гражданина, которое выдается только органами ЗАГС по месту жительства наследодателя. Этот документ выдается только родственникам на основании справки о смерти и паспорта умершего.

Получив свидетельство, необходимо обратиться в паспортный стол по месту жительства наследодателя, где нужно:

  • написать заявление о снятии с учета, образец которого обычно можно взять там же;
  • предъявить свой паспорт и свидетельство о смерти выписываемого человека;
  • при необходимости предъявить документы, подтверждающие родство с умершим родственником или право на наследование, например, завещание.

После этого обычно в течение трех дней умершего выписывают из квартиры, в которой он проживал при жизни.

После обращения наследников к нотариусу свидетельство выдается по истечении 6-месячного срока, установленного для соблюдения прав всех наследуемых лиц.

В течение этого срока нотариус:

  • проверяет факт смерти наследодателя;
  • устанавливает круг лиц, которые могут претендовать на наследственную массу;
  • проверяет список имущества, которое может входить в наследство.

У него есть право обратиться с запросами в любые организации с целью уточнения состава наследуемого имущества.

В некоторых случаях свидетельство может быть выдано и раньше, если, например, нет сомнений, что наследник является единственно возможным (родители наследуют после несовершеннолетнего ребенка).

Однако, как показывает практика, нотариальные органы идут на это неохотно и предпочитают выдержать положенный срок.

По истечении 6 месяцев и при наличии необходимых документов и уплаты госпошлины нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. Оно может быть выдано в одном экземпляре либо в нескольких по числу наследников.

Если умирает собственник квартиры, то кто ее наследует? В соответствии с российским законодательством, наследственная масса может переходить как к одному правопреемнику умершего, так и к нескольким. В последнем случае возникает вопрос, как разделить унаследованное имущество.

Если существует завещание, то раздел происходит с меньшими сложностями, так как воля завещателя уже выражена и остается только выделить долю обязательных наследников.

Если говорить о том, как правильно оформить наследство на квартиру без завещания, то имущество по общему правилу делится в равных долях между всеми правопреемниками.

В обоих случаях все спорные вопросы могут быть разрешены только в суде.

Очень часто граждан интересует, какой налог платится при вступлении в наследство на квартиру, и не увеличит ли он расходы, связанные с наследством.

Российское законодательство не предусматривает никаких платежей, кроме госпошлины в связи с получением наследства и квартиры в том числе. Однако гражданин, ставший владельцем движимого или недвижимого имущества, в дальнейшем должен уплачивать на него ежегодный налог.

Для открытия наследственного дела, наследники должны подать обращение нотариусу по месту регистрации умершего гражданина.

При невозможности личной подачи заявления (проживание в другом городе, стране), правопреемник высылает нотариально заверенное обращение о желании принять наследство посредством почтового отправления по адресу открытия наследственного дела.

Упрощенный режим наследования предусмотрен российским законодательством в отношении правопреемников, проживающих в ближнем зарубежье (Беларусь, Молдова, Узбекистан, Казахстан, Армения, Туркменистан, Кыргызстан).

Законодательством предусмотрена процедура оформления доверенности на принятие наследства.

В случае проживание правообладателя на одной жилплощади с наследодателем, подача официального заявления нотариусу необязательна. Данный факт будет подтверждаться документами из ЖЭКа, а также штампом о регистрации в паспорте.

Кроме того, написание официального обращения необязательно для малолетних детей наследодателя и недееспособных граждан, находившихся на его иждивении.

Права собственности на несовершеннолетних детей оформляют их законные представители (родители, опекуны). В исключительных случаях, осложненных спорными вопросами распределения наследства, определить правообладателей возможно только в судебном порядке.

Стоимость услуг нотариуса включает в себя плату за юридическое оформление наследства и технические услуги (ксерокопии документов, составление справок и т. д.). Кроме того, предполагаемому наследнику необходимо будет оплатить государственную пошлину за выдачу свидетельства о наследовании.

Стоимость стандартных услуг нотариуса при оформлении наследства следующая:

  • 100 рублей – нотариальное засвидетельствование подлинности завещания;
  • 500 рублей – оформление отмены завещания (засвидетельствование факта отказа наследодателя от имеющегося завещания);
  • 300 рублей – оглашение завещание (открытие конверта);
  • 100 рублей – заверение обращения о принятии наследственного имущества и предоставление свидетельства о праве на наследство;
  • 500 рублей – засвидетельствование отказа от принятия наследственной массы;
  • 100 рублей – дубликат соответствующего документа;
  • 50 рублей – оформление нотариального запроса.

В суммарном отношении оплата услуг нотариуса при оформлении наследственного дела может составить от 200 до 3500 рублей. Необходимость заказываемых у нотариуса услуг гражданин может определить самостоятельно. От дополнительной оплачиваемой нотариальной помощи наследник вправе отказаться.

До получения документа, подтверждающего право на принятие наследственного имущества, гражданин должен оплатить госпошлину, размеры которой упоминались в статье ранее.

Важно знать, что при наследовании близкими родственниками и супругами (первая и вторая очередь), размер госпошлины не должен превышать 100 тысяч рублей. При наследовании правообладателями последующих очередей, максимальный размер госпошлины составит 1 млн. рублей.

Размер пошлины рассчитывается исходя из стоимости имущества согласно налоговому законодательству. Однако закон предусмотрел для близких родственников более льготный режим оплаты по сравнению с дальними родственниками и другими правообладателями.

В среднем, наследники первых двух очередей заплатят пошлину в 2 раза меньше чем остальные наследники. Оплата должна производиться из личных средств, не затрагивая наследственную массу.

При принятии наследства необходимо соизмерить стоимость приобретаемых благ и размер обязательных платежей (госпошлина, долговые обязательства), иначе потери могут значительно превысить стоимость полученного имущества.

Гражданское законодательство определило круг лиц, освобожденных от уплаты госпошлины:

  • граждане, проживавшие на одной жилплощади с собственником (при наследовании недвижимости);
  • инвалиды;
  • родственники, погибшего при исполнении боевых заданий.

Например, после смерти одного из родителей, дети, проживавшие с ним совместно, будут освобождены от уплаты госпошлины. Однако данный факт необходимо будет подтвердить соответствующими документами (справка из управляющей компании, выписка из домовой книги).

Как правило, при расчете стоимости оформления наследственной массы необходимо будет представить документ о предварительной оценке. Услуги оценочной компании будут стоить в среднем от 1000 до 10000 рублей в зависимости о стоимости наследуемого имущества.

Существует 2 вида наследования – по закону на основании завещания. Законный способ вступает в силу, если завещание не было написано или иные наследники сумели оспорить его законность через суд. Только суд вправе отменить действие завещания (например, если есть доказательства его написания по принуждению) и назначить распределение наследства по закону.

Наследство по закону – это процедура распределения имущества по праву очередей. Родственники первой очереди – родители, супруги и дети завещателя – имеют больше всего прав на имущество завещателя. Если таких родственников не оказалось, имущество переходит к ближайшей родне второй очереди, а далее – к третьей.

Но даже близкую родню могут отстранить от наследства, если они были признаны недостойными или покушались на жизнь и здоровье наследодателя. В случае родителей – они не могут принять имущество ребенка, в отношении которого их лишили родительских прав по суду.

Наследование – переход права собственности от умершего лица к другим лицам. Наследовать имущество имеет право человек, как преклонного возраста, так и несовершеннолетний ребенок.

Существует два вида наследования:

  • по завещанию;
  • по закону.

В наследуемое имущество умершего мужа входит движимые и недвижимые вещи, которые принадлежат ему на момент открытия наследства, а также иное имущество, в том числе права и обязанности. Это может быть дом, автомобиль, денежные средства, ценные бумаги, а также обязанность выплатить определенную сумму долга, которую не заплатил супруг, будучи живым.

Наше российское законодательство не признает гражданский брак. Лиц, которые проживают совместно и не регистрируют свои семейные правоотношения в органах ЗАГС называют сожителями.

На бытовом уровне, под «гражданским браком» понимают совместное проживание женщины и мужчины, не оформленное свидетельством о браке. Они могут вести совместное хозяйство, иметь детей, и проживать вместе в одном жилище, но документально, их отношения нигде не зарегистрированы, и соответственно никаких семейных правоотношений у них не имеется.

Следует понимать, что такой «гражданский брак» может привести к тому, что совместные денежные средства, накопленные сожителями а также покупаемая ими собственность может перейти по наследству совершенно посторонним людям.

Стоит отметить, что сожителям целесообразнее оформить завещание, чтобы избежать потери данного имущества и реализовать его конкретному человеку. Но имеется исключение, при котором доля имущества после смерти умершего мужа все равно будет принадлежать иным лицам – оно будет полагаться нетрудоспособному лицу, находившемуся на иждивении умершего и совместно проживавшему с ним на день его смерти.

Рекомендуем!  Заявление о принятии наследства в рб

К нетрудоспособным относят несовершеннолетних лиц, людей пенсионного возраста, инвалидов, а также лиц, признанных недееспособными. Все вышеперечисленные лица имеют полное право получить долю на собственность умершего, независимо от вида наследования (по закону оно, либо по завещанию).

Если супруг, находящийся в гражданском браке умирает, то имущество, принадлежащее ему может достаться его сожительнице только в том случае, если он указал ее в завещании. В противном случае, гражданская жена не имеет никакого права претендовать на наследуемое имущество, за исключением того, если она была нетрудоспособна и состояла у него на иждивении.

Днем открытия наследства считается день смерти. Местом открытия наследства является место проживания наследодателя, либо имущество, представляющее собой наиболее высокую стоимость.

Если умерший человек, успел оформить завещание у нотариуса, то после его смерти, чтобы узнать о наличии документа следует посмотреть его личные вещи, где может находится данный документ. Второй экземпляр находится у нотариуса, который оформлял завещание.

В случае находки документа, для получения свидетельства о праве наследования следует также обратится к нотариусу, его сведения будут прописаны в найденном документе. После получения соответствующего свидетельства, лицо имеет право распоряжаться имуществом. Но стоит помнить, что недвижимое имущество стоит переоформить на себя, т.е. произвести сам переход права собственности. Данные действия регистрируют территориальные органы Росреестра, по месту нахождения такого имущества.

Факт кровного родства с наследодателем не влияет на продолжительность срока. Он равен шести месяцам с момента появления возможности наследовать.

Временем начала принятия наследства считается день смерти собственника вещей (ст. 1114 ГК РФ ).

Если он неизвестен, то таким днем может быть дата фактической предполагаемой гибели человека или дата смерти, определенная судом.

Вступление в наследство – своевременное совершение необходимых действий для получения правопреемства.

Фактически это означает, что наследник принимает меры, чтобы стать полновластным собственником денег и вещей умершего человека.

Правопреемнику нужно принять имущество:

  • вступить во владение
  • подать заявление нотариуса о вступлении в наследство и выдаче свидетельства о праве наследования.
  • Действия практического характера могут предварять юридические мероприятия.

    Наследник, например . остается проживать в квартире умершего, заключает договор с управляющей компанией (ТСЖ), ремонтирует жилплощадь, оплачивает коммунальные платежи.

    Если даже в течение полугода после смерти наследодателя наследник не обратится с заявлением к нотариусу, но будет фактически владеть имуществом, то у него есть хорошие шансы добиться в суде признания факта принятия наследства.

    Ситуация сложнее, когда наследник фактически не принял имущество и не обратился к нотариусу за выдачей свидетельство о наследстве.

    Тогда на наследника ложится бремя доказывания, что причина таких действий была уважительной. За это время правопреемством могут воспользоваться другие наследники (одной с законным наследником-истцом очереди или последующих очередей).

    В исковом порядке нужно потребовать, чтобы за наследником, упустившим время, было признано право наследования, а прежние свидетельства, выданные другим правопреемникам, были аннулированы.

    Судья при вынесении нового решения определяет доли каждого наследника, добавляет срок принятия наследства (не более трех месяцев). В суде устанавливается факт, обратился ли истец в суд о восстановлении сроков в течение полугода после того, как исключены уважительные основания пропуска срока регистрации наследства.

    Это не лишает права добиваться защиты своих наследственных прав в пределах общего искового срока давности – в течение трех лет . после того, как истец узнал о наличии наследства и нарушении своих прав.

    1. Принятие наследства регулируется р. 5 ГК РФ . Правила о сроке установлены в ГК РФ — ст. 1154, 1155 .
    2. Судопроизводство осуществляется по правилам ГПК РФ, за исключением случаев, если спор носит административно-правовой характер.
    3. Тогда жалобы на действия нотариуса, органов местной власти разрешаются при помощи КАС РФ.
    4. Процедура оформления наследственных прав утверждена Методическими рекомендациями ФНП РФ от 28.02.2007 г.

    Она полагается независимо от наследования по закону или в силу завещания. Доля должна быть выделена из не завещанного имущества, даже несмотря на уменьшение долей наследников по закону.

    Если такого имущества нет или не хватает, то доля обосабливается из завещанного имущества.

    На обязательную долю могут претендовать:

  • дети до 18 лет и взрослые дети, не способные работать
  • не способные трудиться в силу плохого здоровья родители и супруг наследодателя
  • не способные самостоятельно обеспечивать себя иждивенцы, которые жили вместе с наследодателем под одной крышей.
  • Обязательная доля составляет не менее 50% от имущества, которое такой наследник получил бы, будучи правопреемником по закону.

    Если обособление обязательной доли препятствует наследнику по завещанию пользоваться недвижимостью, в которой он жил до смерти наследодателя, а наследник по ст. 1149 ГК РФ не жил, то суд может снизить размер обязательной доли, либо вовсе отказать в ее присуждении.

    Положение об обязательной доле действуют только при наличии надлежаще оформленного завещания.

    Независимо от размера своей доли (по закону или завещанию) супруг, в том числе трудоспособный, также вправе требовать на выделение супружеской доли из имущества, которое было нажито совместно с наследодателем в период официально зарегистрированного брака.

    Очередность наследования не влияет на продолжительность срока.

    Но если наследник имущества прежней очереди не оформил наследство, то наследник следующей очереди может вступить в наследство (подать заявление) только в течение трех месяцев до окончания отведенного шестимесячного срока.

    Нужно учитывать, что неподача заявления нотариусу наследником предыдущей очереди еще не означает, что он не принял наследство. Наследник предыдущей очереди может обратиться в суд и доказать факт принятия наследства либо требовать восстановление сроков и признания права собственности на имущество.

    Следует поинтересоваться о поведении наследников предыдущих очередей относительно имущества наследодателя.

    При отказе от наследства, отстранении от наследства других лиц срок наследования для новых правопреемников начинает течь заново.

    Пример заявления об отказе, можно посмотреть тут .

    Нужно подавать иск по месту нахождения недвижимого имущества, или ответчиков (при наследовании движимого имущества). Требуется сформулировать уважительную причину пропуска.

    Если срок был пропущен, но наследник фактически вступил в свои права и нет спора о принадлежности (разделе) имущества, то ответчиком могут выступать муниципальные органы власти – например . при споре о квартире.

    В остальных ситуациях ответчиками выступают другие наследники.

    Завещание имеет приоритет перед наследованием по закону. По сути, оно является документом, выражающим волю умершего относительно судьбы его имущества.

    Умерший вправе самостоятельно определить, кто получит принадлежащую ему собственность.

    Однако некоторые категории граждан имеют право на обязательную долю. К ним относят несовершеннолетних и недееспособных детей, нетрудоспособных супругов и иных иждивенцев.

    Завещание должно быть оформлено надлежащим образом, то есть заверено нотариально. Если у завещателя нет возможности обратиться к нотариусу, то такой документ могут заверить некоторые лица, обладающие соответствующим правом, то есть капитаны кораблей, главврачи медицинских учреждений, главы муниципальных образований и так далее.

    Завещание может быть оспорено заинтересованными лицами, то есть иными наследниками. Производится это в судебном порядке. Однако, чтобы его оспорить. необходимо доказать, что оно было написано под влиянием угрозы, обмана, либо если наследодатель не отдавал отсчёта своим действиям при его составлении.

    Для вступления в наследство установлен срок в 6 месяцев. Он непрерывно связан с датой смерти умершего.

    Установленные шесть месяцев отсчитываются именно с момента смерти, то есть с момента открытия наследства.

    Срок может быть восстановлен. но для этого потребуется обратиться в суд. Восстановление возможно только в случае предоставления доказательств уважительности пропуска срока, например, длительной болезни.

    Наследство может быть принято и в порядке совершения фактических действий. то есть действий, которые можно оценить как доказательство пользования и владения наследником такого имущества. Такие действия должны быть совершены в тот же срок, равный половине года.

    В первую очередь необходимо обращаться к нотариусу по месту открытия наследства.

    Оно открывается по месту последней регистрации умершего, либо по месту нахождения его имущества ( в первую очередь недвижимости или самой ценной части имущества ).

    После получения свидетельства о праве на наследство необходимо отправиться в МФЦ или отделение Росреестра и провести регистрацию объекта недвижимости.

    По правилам наследования сроки вступления во владение имуществом умершего составляют 6 месяцев. Если в течение данного срока родственники первой очереди отказались от наследства, не заявили о себе или были признаны судом недостойными наследниками, то право на получение имущества переходит к следующей категории близких лиц. При этом, сроки вступления в наследство для родственников, начиная со второй очереди, уменьшается до трех месяцев.

    ► Оформление наследстваСогласно статье 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) при наследовании имущество гражданина после его смерти переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на , право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается

    »»»»Для открытия наследственного дела нужны активные действия заинтересованных лиц, тогда как наследство открывается независимо от наследников (по факту смерти наследодателя). начинается выбором нотариуса, направлением заявления от наследника и заканчивается .Подача заполненного заявительного бланка наследником может осуществляться лично, через доверенного посредника или почтой. Если наследники знают о существовании долгов у наследодателя, они обязаны сообщить кредиторам об открытии ими наследственного дела.По (Гражданского кодекса) принять или отказаться от своей

    Номер документа: ЗР-239
    Дата принятия: 28/07/1998
    Состояние документа: Действует
    Начало действия документа: 01/01/1999
    Органы эмитенты: Парламент

    Автоматическое вступление в наследство: в каких случаях?

    В XXI веке процессы глобализации, интеграции, переход на рыночные отношения, сотрудничество между разными странами в различных сферах жизнедеятельности людей, а также миграция, свободное передвижение граждан, выбор нового места жительства, трудоустройство, семейные, родственные отношения между гражданами разных государств непосредственно влияют на развитие отношений, возникающих в международной жизни.

    Активизация международных связей, контактов между физическими и юридическими лицами разных стран приводит к тому, что объективно возникает необходимость более детального анализа частноправовых отношений международного характера, т.е. отношений, выходящих за рамки правовой системы одного государства.

    За последние годы в странах Содружества Независимых Государств значительно увеличилось количество гражданских, административных дел с иностранным элементом. Правоприменительные органы указанных стран все чаще сталкиваются с правовыми ситуациями, где в отношениях различного характера присутствует иностранный элемент.

    В каждой стране, в рамках правовой системы конкретной страны, возникают отношения с иностранным элементом или, как их еще называют, «транснациональные» или «трансграничные» отношения. Поскольку нами рассматриваются специфические отношения, то невозможно провести исследование отношений с иностранным элементом без самого анализа «иностранного элемента», учитывая его роль и значение в правовых отношениях, в правовом регулировании. В процессе исследования иностранного элемента попробуем более детально и подробно изучить значение указанного элемента не только в частноправовых (гражданских, семейных) отношениях, но и в отношениях публично-правового характера в рамках правовой системы. Выбранное нами направление исследования предоставит возможность объективно и всесторонне проанализировать особенности проявления, выражения иностранного элемента в отношениях различного характера.

    Традиционно иностранный элемент и гражданские отношения, отягощенные иностранным элементом, в советский период изучались в рамках международного частного права. Сегодня в армянской доктрине международного частного права отсутствует исследование такого важного компонента, как иностранный элемент. Армянскими авторами также не анализируется вопрос возникновения (формирования) гражданских отношений с иностранным элементом, что и побудило нас к изучению указанных вопросов. В отличие от армянской доктрины МЧП, в настоящий момент в правовой доктрине разных стран все больше уделяют внимания категории «иностранный элемент». Столь пристальное внимание к указанному элементу обусловлено с теми процессами, которые происходят в международной жизни. Иностранный элемент широко изучается не только в рамках международного частного права, например, в сфере инвестиций1, но и в других сферах правового регулирования, например, в налоговых отношениях2.

    С точки зрения истории генезис, зарождение феномена, называемого иностранным элементом, происходит еще в древние времена (Древний Рим, Древняя Греция, Армения), когда в отношениях участвовали иностранцы-чужеземцы, и, как отмечают армянские правоведы, в тот период «..часто византийцы вступали в смешанные браки с армянками..»3.

    В рамках нашего исследования мы не ставим задачу отыскания тех причин, что привело к возникновению коллизионных норм или международного частного права, но однозначно можно сказать, что связи, отношения между подданными, гражданами разных государств, возникли намного раньше, что и привело к потребностям урегулирования таких отношений. В X-XII веках в Армении интенсивно развивались торговые, культурные отношения с иностранными государствами. В этот период часто возникал вопрос об урегулировании отношений с иностранным элементом, т.е. отношения, выходящие за рамки армянской правовой системы. В древней Армении отношения с иностранным элементом регламентировались с помощью армянских материально-правовых норм, так как армянскому праву не были известны коллизионные нормы, т.е. нормы отсылочного характера, и, следовательно, коллизионно-правовое регулирование отсутствовало.

    Особую роль в формировании иностранного элемента сыграли правоприменительные органы (суды) разных государств, при применении «теории статутов» в XIII-XVIII веках в Европе. В этот исторический период судьи, рассматривая отношения с иностранцами, закрепляли различные правила для применимого права, как личного, так и территориального характера, таким способом находя ту правовую систему, которая была бы компетентно урегулировать данное отношение, тем самым, разрешая коллизии в международной жизни.

    Полностью раскрыть указанный феномен – «иностранный элемент», присутствующий в отношениях различного характера, возможно только при системном подходе, учитывая важность и сложность исследуемого нами вопроса. По мнению Л.Б. Тиуновой, любое явление с точки зрения его целостности может быть рассмотрено в виде системы4. В процессе нашего анализа попробуем выявить и показать все те качества, общие

    Термин «иностранный» означает – зарубежный, чужой, заграничный, иноземный5. Для конкретной национальной правовой системы, например, армянской, «иностранный» означает принадлежность политических, экономических, правовых явлений к иностранной системе, т.е. к чужой национальной системе. Иностранный элемент, иностранное право, иностранный гражданин и т.п., не относятся к тем категориям, явлениям, которые присущи именно армянской национальной правовой системе.

    На региональном уровне одной из важных конвенций по вопросам международного частного права является Конвенция о международном частном праве 1928 г.60, под названием «Кодекс Бустаманте», участниками которой являются страны Латинской Америки. Конвенция состоит из 437 статьей. Вопросам наследования посвящены несколько положений (статьи 144-163), согласно которым отношения по наследованию регулируются личным законом наследодателя, а под личным законом наследодателя понимается закон гражданства или домицилия лица. Так, выбор закона гражданства или домицилия в отношении наследования, брака и т.д., указанный акт занимает компромиссную позицию, учитывая особенности национальных законодательств этих стран.

    В рамках Европейского Союза (ЕС) по вопросам наследования принят Регламент ЕС № 650/2012 от 4 июля 2012 г., о юрисдикции, применимом праве, признании и исполнении решений по вопросам наследования и по созданию Европейского сертификата о наследовании61. Данный регламент не применяется по налоговым, таможенным и административным спорам. В ст. 4 регламента ЕС № 650/2012 установлено, что все вопросы наследования в целом компетентен разрешать суд того государства-члена ЕС, на территории которого проживал умерший в момент смерти.

    В области наследования немаловажное значение имеет Базельская конвенция о регистрации завещаний от 16 мая 1972 г.62, разработанная в рамках Совета Европы, участниками которой являются Бельгия, Испания, Италия, Эстония, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция и т.д. Данная конвенция предусматривает создание системы в каждом зарегистрировать собственное завещание и избежать ситуаций, когда о нем не будет известно в другом государстве, например, по месту нахождения наследства. Суть данной конвенции состоит в том, чтобы после смерти завещателя по возможности облегчить поиск факта наличия завещания или акта его отмены для наследников. Такая система обмена информацией о завещаниях, основывается на национальных реестрах, тем самым упрощая правовое регулирование наследования на основании завещания.

    Подобную систему, позволяющую заинтересованным лицам получить информацию о завещании или завещательных распоряжениях, составленных завещателем, можно внедрить и на территории стран СНГ. Отсутствие общей системы регистрации завещаний иногда приводит к тому, что в нотариальной практике стран СНГ возникают сложности и трудности с получением информации о составленном завещании и его выполнении. Например, как быть в случае, когда завещатель составил завещание в пользу лица, проживающего за границей, однако, не поставил его в известность об этом и не возложил соответствующую обязанность на исполнителя. В случае создания подобной системы на территории стран СНГ соответствующие функции можно возложить на определенный компетентный орган, который своевременно обеспечит передачу информации о существовании и местонахождении завещания.

    В конце 90-х годов политические, экономические, социальные изменения, происходящие на территории Советского Союза, поставили вопрос о необходимости принятия соглашения регионального характера, так как отношения между физическими и юридическими лицами уже независимых государств оставались без надлежащего регулирования. В данный период одним из способов решения правовых конфликтов рассматривалось договорное регулирование, поскольку во внутреннем законодательстве указанных стран все еще действовали предписания советских законов. По мнению Н.И. Марышевой63, «..анализ двусторонних договоров и многосторонних конвенций в области МПП (международно-правовая помощь) привел к выводу о целесообразности заключения странами СНГ не серии двусторонних договоров о правовой помощи, а многосторонней конвенции».

    В международном праве одним из наиболее распространенных направлений является заключение соглашений о правовой помощи. Под международно-правовой помощью понимаем содействие, оказываемое судами и учреждениями юстиции одного государства, судам и учреждениями юстиции другого государства, где определяется порядок и границы ее оказания. В договорах о правовой помощи устанавливаются нормы материального, процессуального, а также коллизионного характера, регламентирующие такие вопросы, как: правовая защита граждан и юридических лиц, правовое положение иностранцев, их правоспособность и дееспособность, вопросы подведомственности споров, нормы, регулирующие семейные, наследственные отношения, судебные поручения, взаимное признание и исполнение иностранных судебных решений и т.д.

    В рамках СНГ одной из важных конвенций, регулирующих наследственные отношения, является Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.64 (далее – Конвенция СНГ 1993 г.). Как известно, Россия и Армения являются участниками данной конвенции, которая предоставляет возможность на региональном уровне урегулировать частноправовые вопросы международного характера, обеспечивая правовую базу для участников-государств СНГ.

    В ст. 1 Конвенции СНГ 1993 г. закреплено положение, что граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также лица, проживающие на ее территории, пользуются на территориях всех других Договаривающихся Сторон в отношении своих личных и имущественных прав такой же правовой защитой, как и собственные граждане Договаривающейся Стороны. Данное положение означает, что физические и юридические лица стран-участниц конвенции имеют равные права, за защитой своих нарушенных прав и свобод вправе обращаться в суды и иные уполномоченные органы, которые находятся на территории стран-участни�� конвенции.

    Рекомендуем!  Вступление в наследство по дарственной в рб

    В армянской, российской юридической литературе используется различная терминология в отношении наследства наследодателя: «наследство»170; «состав наследства или наследственная масса»171; «наследство (наследственная масса)»172; «имущество умершего»173; «наследственное имущество» и т.д. Независимо от используемой терминологии мы под наследством понимаем объекты гражданских прав. В момент смерти наследодателя в состав наследства может входить не только имущество, иные вещи, но и имущественные права и обязанности наследодателя, а также заграничное имущество. Под заграничным имуществом понимаем имущество, находящееся в юрисдикции другого государства. Но факт нахождения наследственного имущества наследодателя на территории другого государства, т.е. в юрисдикции иного государства, еще недостаточно. В коллизионном регулировании имущество наследодателя, находящееся за границей, подлежит также квалификации, поскольку в зависимости от того, под какую категорию подпадает имущество, будет решен вопрос о выборе применимого права.

    При отсутствии иностранного элемента в наследственном отношении разграничение, разделение имущества на движимое и недвижимое непринципиально, так как наследственное отношение не выходит за пределы правовой системы конкретной страны и будет урегулировано правом одного государства. Следовательно, в данном случае вопрос квалификации наследственного имущества не играет важной роли. А при регламентации наследственных отношений с иностранным элементом, в процессе их регулирования, возникают определенные сложности с квалификацией наследственного имущества наследодателя, что в свою очередь непосредственно связано с выбором компетентного правопорядка.

    При взаимодействии разных правовых систем, независимо от того, применяются ли коллизионные нормы международного соглашения или национального законодательства, без соответствующей квалификации имущества, в том числе имущества, находящегося за границей, невозможно выбрать компетентный правопорядок, применимый к наследованию. Иначе говоря, сначала необходимо квалифицировать наследственное имущество наследодателя (не путать с квалификацией наследственного отношения), т.е. под какую категорию подпадает имущество – движимое или недвижимое, и после этого выбрать компетентный правопорядок, подлежащий применению к наследованию.

    В армянском гражданском законодательстве закреплено положение в отношении наследства наследодателя. Согласно п. 1 ст. 1184 ГК Армении: «при наследовании имущество умершего (наследство) переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целом (универсальное правопреемство), если иное не предусмотрено правилами настоящего кодекса». Кроме понятия «наследство (имущество умершего)», в положениях действующего армянского Гражданского кодекса 1998 г. используются и иные понятия: «масса наследства» ст. 1186 ГК Армении; «выморочное наследство» ст. 1224 ГК Армении и т.д.

    В российском гражданском законодательстве согласно п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

    Что касается современной правоприменительной практики в отношении понятия «наследство», то и в Армении, и в России также используется различная терминология в отношении наследства наследодателя: «имущество умершего»174; «наследство»175; «наследственное имущество»176 и т.д.

    Наследство наследодателя как объект наследственного отношения. Квалификация наследственного отношения, отягощенного иностранным элементом, как уже отметили, осуществляется на основании тех характеристик, которые присущи именно наследодателю. Но помимо этого, с точки зрения коллизионного регулирования, выбор применимого права в отношении наследования осуществляется также и на основании квалификации наследственного имущества наследодателя.

    В армянском международном частном праве разделение имущества на движимое и недвижимое имеет важное и теоретическое, и практическое значение. Согласно п. 1 ст. 1292 ГК Армении, «к наследованию применяется право государства, где наследодатель имел последнее место жительства, если завещателем не избрано в завещании право государства, гражданином которого он является». Данная норма армянского коллизионного права применяется в отношении движимого имущества наследодателя, где бы ни находилось оно. А при наследовании недвижимого имущества армянский законодатель закрепил отдельное положение, которое гласит, что «наследование недвижимого имущества определяется по праву государства, где находится это имущество» (ст. 1293 ГК Армении). В российском законодательстве в ст. 1224 ГК РФ установлена аналогичная норма, регламентирующая движимое и недвижимое имущество наследодателя.

    1. Число наследственных дел с иностранным элементом во второй половине XX в. все время увеличивалось, что явилось косвенным последствием миграции населения во всем мире в конце XIX и начале XX в. Так, из Европы в период 1901 — 1910 гг. выехало 12 377 тыс., а в период 1911 — 1920 гг. — 8852 тыс. человек. Во второй половине XX в. эти процессы еще более усилились, в том числе и в связи с распадом Советского Союза.

    Переселенцы часто связаны родственными отношениями с отдельными гражданами страны своего происхождения, что и служит основой для возникновения дел о наследовании. Таким образом, наследственные дела с иностранным элементом — это неизбежное следствие перемещения населения.

    Как вступить в наследство если оно в армении

    1. В международной практике возникает целый ряд вопросов, касающихся наследования по завещанию, и прежде всего относительно способности лица к составлению и отмене завещания, а также формы самого завещания.

    В большинстве стран завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено в определенном порядке, например у нотариуса. В некоторых же странах допускается составление завещания в так называемой олографической форме, т.е. завещание пишется наследодателем собственноручно, и не требуется, чтобы оно было удостоверено. По законам одних государств нельзя в завещании ограничить права какой-либо категории наследников. В других же странах в завещании может быть установлен ряд условий наследникам для получения наследства.

    В практике Инюрколлегии при Московской коллегии адвокатов, которая вела в Советском Союзе наследственные дела, например, был случай, когда английская гражданка составила в Англии завещание, по которому она завещала имущество своей сестре — советской гражданке, проживающей в Москве, при условии, что наследница приедет в Лондон не позднее чем через десять лет после ее смерти. Как понять это условие: обязана ли она для получения наследства приехать в Англию на постоянное жительство, как утверждали английские юристы, или должна просто приехать в Англию на непродолжительный срок, чтобы получить там наследственное имущество? Это дело было предметом разбирательства в суде, который решил, что в завещании не имелось в виду, чтобы наследница переехала на жительство в Англию, а имелся в виду только ее приезд в Англию для получения имущества.

    При решении подобных проблем прежде всего возникают вопросы о праве, подлежащем применению: следует ли применять закон места нахождения имущества или закон места составления завещания и т.д.

    Так же как и в отношении наследования по закону, при наследовании по завещанию возникают проблемы обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны. Приведем пример из зарубежной практики.

    Гражданин США, проживающий в Великобритании, незадолго до смерти сделал в Малаге (Испания) завещание, составленное в соответствии с правом страны его гражданства (штат Мериленд, США). По завещанию его недвижимое имущество должно перейти по наследству к его брату или сыну последнего в случае, если брат скончается раньше. В соответствии с этим завещанием недвижимость в Малаге должна перейти к племяннику умершего. Сын завещателя обратился в испанский суд с ходатайством о признании завещания недействительным, однако в первой инстанции суд признал завещание действительным.

    В апелляционной инстанции суд применил испанское право на основе обратной отсылки, поскольку право Великобритании отсылает к праву страны места нахождения недвижимости, и признал завещание недействительным, так как в нем не предусмотрены законные наследственные права сына умершего (ст. 851 ГК Испании).

    В кассационном производстве Верховный суд Испании отказался применить обратную отсылку и признал действительность завещания, составленного в соответствии с законом штата Мериленд.

    В соответствии со ст. 12.II ГК Испании отсылка к иностранному праву понимается как отсылка к его материальному праву; если коллизионная норма этого права отсылает к испанскому праву, она применяется, если же к праву иного государства — тогда не применяется. В данном случае наследование по завещанию определяется правом домицилия наследодателя в момент его смерти.

    Хотя завещание по своему характеру и является гражданско-правовой сделкой, к нему не могут быть применены общие коллизионные принципы, касающиеся сделок. Коллизионные нормы многих стран в этой области носят императивный характер. Это означает, что свобода выбора права (принцип автономии воли сторон) не распространяется на завещание, иными словами, на волеизъявление по распоряжению имуществом на случай смерти. Эти коллизионные нормы носят императивный характер.

    2. В российском законодательстве коллизионные правила, касающиеся завещания, содержатся в п. 2 ст. 1224 ГК РФ. Приведем их полностью:

    «Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права».

    Имущество, которое остается после смерти лица при отсутствии наследников, называется выморочным. Оно признается таковым, если у умершего гражданина нет наследников по закону и по каким-либо причинам не было составлено завещание или завещание составлено, но оно было признано недействительным.

    Согласно п. 2 ст. 1151 ГК РФ выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. В некоторых странах, в частности в США, Франции, Австрии, существует другой подход: государство получает это имущество по так называемому праву оккупации, т.е., поскольку это имущество является бесхозным, оно должно перейти к государству.

    Различия в обосновании права государства на выморочное имущество имеют существенное практическое значение. Представим себе, что российский гражданин умер за границей и у него нет никаких наследников. Если считать, что имущество должно перейти к государству как к наследнику, то оно должно перейти к российскому государству. Если же считать, что это имущество должно перейти по праву оккупации, то оно должно перейти к тому государству, на территории которого этот гражданин умер или осталось его имущество.

    Вопрос о судьбе выморочного имущества решается в договорах о правовой помощи, заключенных с рядом государств. Согласно этим договорам выморочное движимое имущество передается государству, гражданином которого к моменту смерти являлся наследодатель, а выморочное недвижимое имущество переходит в собственность государства, на территории которого оно находится.

    Согласно договорам РФ с Грузией (ст. 43) и рядом других стран — участниц СНГ, а также с Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей и другими странами движимое имущество передается в собственность государства гражданства наследодателя, если по законодательству сторон, заключивших договор, наследственное имущество как выморочное (наследуемое государством по закону) переходит в собственность государства.

    Минская конвенция 1993 г. (ст. 46) и Кишиневская конвенция 2002 г. (ст. 49) предусматривают следующее правило: если по законодательству страны, подлежащему применению при наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество переходит государству, гражданином которого является наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит государству, на территории которого оно находится.

    Применительно к российскому праву следует отметить, что значительное расширение круга наследников по закону, предусмотренное третьей частью ГК РФ (введение семи очередей наследников по закону вместо двух по ранее действовавшим Основам 1991 г.), приведет к сокращению случаев возникновения выморочного имущества.

    1. За границей могут возникать отношения по наследованию после смерти гражданина РФ в иностранном государстве, когда наследодателем был российский гражданин. Во всех случаях наследование с иностранным элементом будет определяться правом, подлежащим применению либо в силу коллизионных норм внутреннего законодательства того или иного государства (см. § 1 настоящей главы), либо в силу правил международного соглашения.

    Положение о Консульском учреждении РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г., в числе основных задач консульских учреждений предусматривает осуществление в пределах своей компетенции функций в отношении наследства (наследственных прав российских граждан) с соблюдением законодательства государства пребывания.

    Консул принимает меры к охране оставшегося после смерти российского гражданина его заграничного имущества. Последующие действия консула в отношении наследственной массы такого имущества определяются соответствующим соглашением РФ с государством пребывания консула или практикой, установившейся во взаимоотношениях РФ с этой страной. Если вся наследственная масса или часть ее в соответствии с соглашением или установившейся практикой передаются консулу, с тем чтобы он поступил с ней согласно законам его страны, то при распоряжении имуществом он руководствуется действующим российским законодательством. Консульские конвенции, заключенные с другими странами, предусматривают обычно, что консул должен уведомляться о смерти гражданина своей страны. Тогда же ему и сообщают сведения о наследственном имуществе. В случае смерти гражданина на территории консульского округа, если он находился там временно, консулу передаются деньги и вещи, которые умерший имел при себе.

    Согласно Консульской конвенции, заключенной с КНР, в случае смерти гражданина представляемого государства, временно находящегося в государстве пребывания, а также если у умершего отсутствуют родственники или его представители в государстве пребывания и к тому же оставленные умершим вещи не связаны с обязательствами, которые он взял на себя во время нахождения в государстве пребывания, консул имеет право получать, сохранять и передавать по назначению эти вещи.

    Консульская конвенция, заключенная с США, предусматривает, в частности, что консул имеет право принимать временную опеку над собственностью, оставленной умершим гражданином представляемого государства, если умерший не оставил ни наследника, ни исполнителя завещания, при условии, что такая временная опека должна быть передана должным образом назначенному администратору (ст. 10).

    Соответствующие положения о компетентности по делам о наследовании содержатся и в договорах о правовой помощи. Так, в Договоре с Польшей предусмотрены следующие правила:

    1. по вопросам наследования движимого имущества компетентны органы договаривающейся стороны, гражданином которой был наследодатель в момент смерти (ст. 42);
    2. по вопросам наследования недвижимого имущества компетентны органы договаривающейся стороны, на территории которой это имущество находится (ст. 42);
    3. если все движимое имущество, оставшееся после смерти гражданина одной договаривающейся стороны, находится на территории другой договаривающейся стороны, то по ходатайству наследника, если с этим согласны все известные наследники, производство по делу о наследовании ведет орган этой договаривающейся стороны (ст. 42);
    4. завещание вскрывает (оглашает) орган договаривающейся стороны, на территории которой находится завещание. Копия завещания и протокола о вскрытии (оглашении) завещания пересылается органу, компетентному вести дело о наследовании (ст. 43).

    Если консулу станет известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в России российских граждан, то он незамедлительно сообщает все известные ему сведения о наследстве и возможных наследниках в Министерство иностранных дел РФ. Согласно ряду консульских конвенций, заключенных с другими странами, компетентные власти государства пребывания должны извещать консула об открытии наследства в государстве его пребывания, когда наследником является гражданин представляемого государства. На практике в этих случаях часто возникает необходимость незамедлительно принять меры по охране наследственных прав. В этом отношении важную роль могут сыграть действия российского консула, который в соответствии с положениями ряда консульских конвенций, заключенных Россией, может представлять интересы российских граждан. Так, консульские конвенции, заключенные с Великобританией и Швецией, предусматривают, что в случае, если не находящийся в государстве пребывания консула гражданин представляемого государства имеет право или претендует на долю в имуществе, оставшемся в государстве пребывания после смерти лица любого государства, консул имеет право представлять интересы такого гражданина.

    1. Действующее российское законодательство (разд. V части третьей ГК РФ) устанавливает порядок принятия наследства, которое, как правило, осуществляется путем подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства. Свидетельство о праве на наследство так же, как правило, выдается по месту открытия наследства нотариусом. Им же принимаются меры по охране наследства и управлению им. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок.

    В судебной практике срок для принятия наследства иностранцами продлевался на тех же общих основаниях, что и для российских граждан, а не в силу постоянного проживания наследника за границей или самого факта иностранного гражданства наследника.

    Специальные постановления об исчислении срока для принятия наследства содержатся в договорах о правовой помощи с Болгарией и Венгрией. Как предусматривается в этих договорах, в тех случаях, когда наследодатели являлись гражданами соответствующих договаривающихся государств и умерли на территории другого государства, срок для принятия наследства будет исчисляться со дня уведомления дипломатического или консульского представителя о смерти наследодателя.

    2. Большое практическое значение имеет определение того, к компетенции органов какой страны входит производство по делам о наследовании.

    Обычно в договорах о правовой помощи предусматривается, что производство дел о наследовании движимого имущества ведут учреждения юстиции страны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства, а производство дел о наследовании недвижимого имущества — учреждения юстиции страны, на территории которой оно находится.

    Постоянно проживающий в Иван-городе (Ленинградская область) гражданин России К. работал водителем на предприятии в Нарве (Эстония). Его жена, гражданка Эстонии, проживала вместе с ним. Она родилась в 1930 г. в эстонской деревне, в семье старообрядцев.

    К. погиб при аварии в 1997 г., после его смерти остались сын (проживает в Нарве), дочь (проживает в Иван-городе) и брат (проживает в Таллине). Завещание составлено не было. После смерти К. возникли разногласия по поводу имущества умершего. В Иван-городе он имел жилой дом и автомашину, в Усть-Нарве (Эстония) — летний домик и каменный гараж, а также вклад в эстонском банке (в Нарве).

    В соответствии со ст. 45 Договора между Россией и Эстонией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 5 августа 1994 г., вступившего в силу 19 марта 1995 г., производство по делам о наследовании движимого имущества ведут учреждения договаривающейся стороны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства, а производство по делам о наследовании недвижимого имущества — учреждения той стороны, на территории которой находится это имущество. В Договоре предусмотрено, что эти положения применяются соответственно и к спорам по делам о наследовании. В договоре с Эстонией, как и в некоторых других договорах, имеется и особое правило о распределении компетенции, согласно которому в случае, если все движимое наследственное имущество находится на территории государства, где наследодатель не имел последнего постоянного местожительства, то по заявлению наследника, если с этим согласны все наследники, производство по делу о наследовании ведут учреждения этого государства.

    3. Практика по наследственным делам наглядно показывает, какие трудности могут быть на пути наследников, стремящихся получить наследственное имущество за пределами своей страны. Необходим сбор соответствующих документов, доказательств. Существенное значение играет фактор времени. Об этом свидетельствует дело о наследстве гетмана Полуботки.

    Putprav.ru