Юстиниановская система наследования предусматривала в качестве первой очереди наследников

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Юстиниановская система наследования предусматривала в качестве первой очереди наследников». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Особую категорию наследников составляют лица, состоявшие на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. В соответствии со ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников они наследуют в качестве наследников восьмой очереди.

2. Наследниками второй очереди являются полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и не полнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

6. Наследниками шестой очереди могут быть признаны родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки) , дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети) .

; Легаты (legatа) и фидеикомиссы (fideicommissа). Дарение в случае смерти Флорентин так определял понятие легата: «Легат — это умаление наследства, посредством которого завещатель желает обратить в пользу третьего лица что-либо из того, что в совокупности будет принадлежать наследнику» (D. 30.116) *(118). Модестин указывал: «Завещательный отказ (легат) — это дарение, оставленное по завещанию» (D.31.36) *(119). Легат (завещательный отказ) — это распоряжение завещателя наследнику о выдаче из полученной наследственной массы денежных сумм или вещей или о выполнении и определенных действий в пользу третьих лиц (легатарии). Различали четыре вида легатов (Гай 2.192) *(120): отказ посредством виндикации, при котором легатарий получал предмет легата в собственность (чаще всего в момент принятия наследства наследниками), в связи с чем он получал виндикационный иск; отказ посредством дамнации или посредством присуждения к выдаче вещи (принадлежащей даже другому лицу), при котором легатарий получал какую-либо вещь, но не в собственность или по другому виду вещного права; в связи с чем легатарий приобретал личное право против; отказ способом дозволения: наследник был обязан не препятствовать легатарию самому взять и унести отказанную ему вещь наследодателя или наследника; отказ «посредством получения вещи наперед». В Юстиниановом праве произошло слияние всех типов легатов в единый, а его — с фидеикомиссом.

Наследование по закону – наследование, которое происходило в установленном законом порядке. Основной признак наследования по закону – наличие родства между и наследодателем. XII таблиц различали следующие три очереди: 1) «свои» или «необходимые» наследники, которые включали лиц, находившихся в момент смерти наследодателя непосредственно под его властью (дети, внуки от ранее умерших подвластных детей).

2) прокуратор (procurator ad litem) – вступал в процесс на основании неформального поручения, которое дается без ведома противоположной стороны, претора или судьи. Между прокуратором и представляемым мог быть заключен договор поручения. Представляемый мог назначить прокуратора заместителем или управляющим всего имущества. Кроме этого, прокуратором могло быть лицо, которое добровольно взяло на себя функции по представлению интересов. Осуществляя представительство от своего имени и за свой счет, прокуратор вступал в процесс на таких же основаниях, только в данном случае претор не предъявлял представляемому лицу аналогичного иска (как при участии когнитора);

Завещание в манципационной форме было шагом вперед на пути развития свободы в деле посмертного распоряжения имуществом. Ошибочно относить появление этой формы на счет одних плебеев, как и вообще усматривать в них главных носителей индивидуализма. Присутствие этой предвзятой мысли в состоянии много повредить самым серьезным исследованиям о настоящем предмете. С осторожностью надо отнестись и к другому предположению, именно к тому, что сначала завещание допускалось только в тех случаях, когда не оставалось «своих» наследников, или же что оно имело силу лишь относительно имущества, которое не составляло семейного достояния. A priori, конечно, в таком предположении нет ничего невероятного. Но форма манципационного завещания намекает, как будто, на нечто другое. Почему продавалось наследие не прямо тому, кому оно должно было поступить, но посредствующему «покупателю», который, очевидно, был особо доверенное лицо? Не происходило ли так потому, что по каким-нибудь причинам и прежде всего по малолетству прямых наследников, наследодатель «продавал» наследие какому-либо близкому лицу, родственнику или другу, относительно которого вполне надеялся, что оно соблюдет интересы малолетних наследников; то же лицо могло вместе с тем назначаться и опекуном этих последних. Если так, то, стало быть, и манципационное завещание, подобно завещанию перед народным собранием, служило не к нарушению обычного порядка наследования, но лишь к вящему ограждению интересов законных наследников. С самого начала эта сделка была символической. Трудно допустить, чтобы когда-либо в нем содержалась действительная купля-продажа наследства. С этим совмещается, однако, другое предположение. Завещатель и покупатель представляли здесь как бы действительную продажу, ибо иным путем, до признания властью права граждан делать завещания помимо участия всего народа, не было возможности узаконить завещательные распоряжения. Таким образом, весь акт первоначально мог быть такою сделкой между живыми, сила которой покоилась исключительно на доверии завещателя к покупателю и свидетелям-друзьям и на силе авторитета свидетелей по отношению к покупателю. Впрочем, вся процедура покупки могла проистекать и из другого источника. С самого начала описанная нами сделка могла пользоваться одинаковым сочувствием как граждан, так и представителей власти; но юристы не смогли изобрести для завещания какую-либо новую форму, и удовлетворились применением манципации, уже в других случаях успевшей преобразоваться в символическую сделку.

Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойными.

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника , имущество умершего считается выморочным.

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Наследование по праву Юстиниана

Наследование по закону — переход имущества, принадлежавшего умершему гражданину, к лицам, указанным в законе. Оно наступает, если:

  • наследодатель не оставил завещания;
  • завещана часть имущества;
  • оставленное умершим завещание полностью или частично признано недействительным;
  • есть лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве.

В качестве восьмой очереди очередность наследования по закону предусматривает иждивенцев, проживающих на средства наследодателя при его жизни. Данная категория лиц, если имеется возможность доказать факт нахождения на иждивении, имеет право на обязательную долю в наследстве.

У каждого гражданина есть определенная степень родства с кем-либо из членов семьи. В большинстве своем ценность близкого человека оценивается тем, насколько он близок или далек по крови. На основе этого принципа строится порядок очередности наследования. Однако, кто-то из наследников более высокой очереди может быть не найден, либо отказаться от наследства, либо умереть до момента смерти наследодателя. Поэтому, в соответствии с Законодательством, существует очередность по праву наследования.

В силу принципа очередности в отношении иждивенцев первой группы конкуренция оснований призвания к наследованию исключена, поскольку признание входящих в эту категорию граждан наследниками происходит лишь тогда, когда они ни были призваны к наследованию в рамках какой-либо предшествующей очереди (за исключением первой). Иначе говоря, если к наследованию, например, призвана вторая очередь и входящий в нее брат наследодателя одновременно является нетрудоспособным иждивенцем, признание за указанным лицом права на две доли в наследственном имуществе противоречило бы закону. Кроме того, нельзя говорить и о возможности выбора таким наследником основания призвания (как наследник второй очереди или как нетрудоспособный иждивенец), поскольку призвание к наследованию в рамках предшествующей очереди автоматически исключает постановку вопроса о придании юридического значения фактам нетрудоспособности и иждивения и не создает предпосылок для применения п. 1 ст. 1148 ГК*(736).

Если нет завещания, то после смерти наследодателя все его близкие родственники призываются к наследованию поочередно. И разумеется наибольший интерес представляют наследники первой очереди. Разберемся же, кто по закону включается в это понятие.

Законодательство предусматривает, что прежде всего на наследство могут рассчитывать следующие категории граждан:

  • дети покойного, как взрослые, так и несовершеннолетние;
  • его супруг (то есть жена – после смерти мужа и наоборот);
  • его родители.

Как видите, круг их достаточно узок. Это означает, что, например, сестра после смерти брата или внуки от бабушки обычно не наследуют. Впрочем, есть некоторые исключения, о которых мы поговорим далее.

Последующие очереди (в России их по закону предусмотрено семь) призываются лишь в случае, если ни в одной из предыдущих очередей либо не осталось никого в живых, либо все имеющиеся наследники являются недостойными и не могут принимать наследство, либо, когда все наследники первой очереди заявили об отказе от наследования. Очередность призыва зависит от степени родства:

  • братья, сестры, дедушки и бабушки наследуют во вторую очередь;
  • дяди и тёти – в третью;
  • прадеды и прабабушки – в четвертую;
  • двоюродные бабушки и дедушки – в пятую и т. д.

Главное право, которым наделены наследники первой очереди – это возможность первыми вступать в наследование. Если есть этот круг наследников, то всё имущество покойного делится между ними – за исключением обязательной доли, выделяемой некоторым наследникам другой категории (нетрудоспособные иждивенцы и т. д.).

Кроме того, «первоочередники» имеют право требовать выделения каждому из них равной доли в имуществе умершего.

1. Дети и родители.

Первыми, кого обычно вспоминают в связи с наследственными делами, являются дети. Они входят в круг наследников при одном главном условии: их родство с покойным должно быть юридически зафиксировано. В том случае, если дети рождены в браке, такая фиксация происходит автоматически: пока не доказано обратное, отцом ребенка считается муж матери.

Рекомендуем!  Документы к нотариусу для заявления о вступлении в наследство

Куда сложнее с отцом, если он не состоял в браке с матерью. В этом случае возможны несколько вариантов:

  • мужчина до того, как умер, должен признать ребенка своим и указать себя в качестве отца;
  • покойный не успел или не захотел провести признание ребенка. Здесь потребуется уже подавать исковое заявление и начинать судебный процесс по установлению отцовства, в том числе и с использованием современных экспертных методов.

Всё сказанное выше касается и родителей покойного (в том числе и приёмных). Если родство не было установлено или признано при жизни, то для вступления в наследство потребуется суд. Зато если родственные связи или факт усыновления подтверждены, то нетрудоспособные матери или отцы наследодателей не могут быть лишены наследства.

Отметим дополнительно, что между собой свои и усыновленные дети никак не различаются.

Усыновление устанавливает полноценную связь, во всём равносильную родственной.

Более того, усыновленные наследуют усыновителям, а не биологическим родителям.

Кроме того, наследовать могут и дети, которые родились после смерти гражданина, но зачатые при его жизни. До того, как эти дети родятся, деление наследственной массы не производится.

2. Переживший супруг.

Несколько сложнее ситуация, если в качестве наследника выступает супруг. Дело в том, что популярный сейчас «гражданский брак» по закону никак юридически не связывает двоих людей, и после смерти права наследования не возникает. Претендовать на что-то из имущества покойного «гражданский супруг» может лишь по завещанию. По закону же он (или она) не считается состоящим в родстве с наследодателем, и никакие наследственные отношения тут возникнуть не могут.

Также отметим, что наследовать может лишь тот человек, кто состоял в браке с наследодателем на тот момент, когда последний умер. Даже когда оформление развода состоялось за день до кончины – бывший супруг уже не является наследником. Оспорить факт развода, зафиксированного в загсе, практически нереально.

Наследование по закону в Юстиниановом праве

Наследовать по праву представления не могут потомки тех, кто сам не может быть включен в состав наследников.

В число тех, кто не является наследником ни первой, ни последующей очередей, включаются те, кто:

  • оказался недостойным наследником;
  • был прямо лишён по завещанию права наследовать.

На последнем следует остановиться особо. Дело в том, что завещание может касаться только части имущества, принадлежавшего наследодателю. В этом случае оставшаяся наследственная масса делится между теми, кто входит в число наследников на основании закона. Но законодательство России позволяет лишить наследования кого угодно (кроме тех, кому полагается обязательная доля: нетрудоспособные иждивенцы и несовершеннолетние наследники).

Более того, завещание может вообще состоять из распоряжения, которым покойный хочет лишить кого-то из родных наследства.

В результате исключенный по завещанию человек и сам не наследует, и его потомки теряют возможность на наследование в порядке представления – если, разумеется, им не удается оспорить последнюю волю покойного в суде.

Также в число тех, кто определяется как наследники первой очереди, не входят более дальние родственники, чем дети, еще живой супруг и родители умершего. Братья, сёстры, дяди, тёти и другая родня наследует лишь в том случае, когда нет никого из первоочередных наследников. Если есть хотя бы один «первоочередник», изначальный или по праву представления – все получает именно он.

Для того, чтобы наследники первой очереди вступили в свои права, они должны обратиться к нотариусу по месту, где проживал наследодатель до того, как умер. Там каждый из них либо подает заявление о том, что желает стать наследником, либо о том, что отказывается от такого права. Однако отказ, который совершают несовершеннолетние либо частично (полностью) ограниченные в дееспособности наследники, допустим лишь с согласия органов опеки.

Нотариус производит оформление всей необходимой документации, выдает свидетельства. Однако нужно помнить: вопросом о том, как конкретно делится имущество, нотариус не занимается. Эти проблемы относятся исключительно к ведению самих наследников.

Сроки для того, чтобы принять наследство, установлены в размере полугода. Тот, кто не уложился, считается отказавшимся от наследства. Однако при необходимости время может быть продлено. Для этого необходимо подать в суд исковое заявление.

Если пропуск был допущен по уважительной причине, суд может провести восстановление. В свою очередь заинтересованные лица могут оспорить такое требование, подав встречный иск. Также можно оспорить и само признание человека наследником, если есть к тому основания.

По общему правилу, раздел имущества, принадлежавшего умершему гражданину, производится наследниками самостоятельно. Однако есть несколько особенностей, касающихся разделения:

1. Переживший супруг имеет право на половину совместного имущества. Поскольку эта половина принадлежит лично ему (или ей), то она не наследуется. Предположим, что идет речь о разделе квартиры, принадлежавшей отцу и матери ребёнка. Мать, если нет брачного договора или другого соглашения, имеет право на 1/2 квартиры. Оставшуюся 1/2 делят поровну между наследниками: 1/4 матери, 1/4 ребенку. В итоге у матери 3/4, а ребенок получает 1/4.

2. Если наследник ранее уже был совладельцем вещи, которую нельзя разделить в натуре, то он имеет преимущественные права на её получение. Предположим, что в приведённом выше примере ребенок спорит с матерью из-за квартиры. Поскольку до кончины мужа мать владела половиной этой квартиры, её права выше. Сыну придётся довольствоваться другим оставшимся после отца имуществом.

3. Однако если у наследника нет другого жилья, у него преимущество на получение квартиры, дома или другого помещения, если он там уже проживал при жизни наследодателя.

4. Если наследники не договорились о другом, осуществление преимущественных прав на любую вещь возможно лишь после выплаты другим компенсации.

5. Любые преимущества учитываются лишь в том случае, если договориться не удалось, и в суд подано исковое заявление о разделе. Без суда между собой наследники могут проводить какое угодно деление, которое не должно, нарушать закона. В противном случае его можно оспорить в суде.

До 2005 года с перехода имущества в порядке наследования платился налог. Сейчас этот налог уже не платится, даже если в наследство входит дорогостоящее имущество в виде квартиры, автомобиля, дома и т. д.

Однако это не означает, что наследники в России совсем освобождаются от следующих платежей:

  • налог на наследственное имущество (хотя бы в виде той же квартиры) начисляется после того, как оно перешло к наследникам. Гражданин платит уже не как наследник, а как владелец имущества;
  • налог отсутствует, но платится госпошлина.

Госпошлина за действия, которые совершает нотариус, платится:

  • за принятие и удостоверение завещания;
  • за оглашение текста этого документа;
  • за выдачу свидетельства – в этом случае госпошлина зависит от степени родства и стоимости имущества. Точно так же раньше рассчитывался налог;
  • за охрану наследуемого имущества.

При этом если нотариус какие-то действия, проводя оформление наследства, совершает не в конторе, а с выездом на место, госпошлина официально увеличивается в полтора раза.

Римское право особенности принятия наследства

Анализ правовой базы, действующей на сегодня, позволяет сделать однозначный вывод: имущество, нажитое в браке, делится между супругами поровну. Поэтому в случае смерти мужа/жены, независимо от наличия или отсутствия завещания, половина совместной собственности должна отойти второму супругу. Данное правило не зависит от того, как распределяется наследство между остальными наследниками.

Оформление завещания заметно упрощает решение вопроса, как делить наследство между родными и близкими покойному людьми. Наследование по закону несколько сложнее, а потому нередко сопровождается конфликтными и спорными ситуациями, возникающими даже между ближайшими родственниками.

Основной принцип наследования без завещания достаточно прост. Сначала осуществляется распределение наследства между наследниками первой очереди. Только при их отсутствии право на наследство переходит к лицам, включенным во 2-ю и все последующие очереди, вплоть до последней, седьмой.

Круг наследников 1-го порядка крайне ограничен. К ним относятся:

  • дети. При этом не имеет значения, касается дело родного ребенка, или официально усыновленного. Внебрачный ребенок также может стать наследником первой очереди, для чего ему потребуется документально доказать родство с помощью генетической экспертизы. Наличие нерожденного ребенка наследодателя ведет к невозможности распределения наследства до его рождения;
  • муж/жена. Единственное обязательное условие – наличие брака, который официально зарегистрирован. Венчание или гражданский брак не относятся к основаниям для включения супруга/супруги в число наследников 1-ой очереди. Развод, проведенный до открытия наследства, означает невозможность принимать участие в разделе имущества усопшего мужа или жены;
  • родители. В рассматриваемую категорию наследников включаются как родные отец и мать, так и официальные усыновители. Прав на наследование по закону не имеют родители, у которых решением суда отобраны родительские права;
  • иждивенцы. Условием для получения прав на наследство выступает подтвержденный статус иждивенца на протяжении, как минимум, года. При этом не имеет значения место фактического проживания человека.

Важно. Если произошла смерть одного из наследников 1-ой очереди — вместе или до наследодателя, его место в процедуре распределения имущества по праву представления занимают потомки. Типичный пример подобной ситуации – внук, получающий наследство деда вместо умершего отца.

Ответ на вопрос, как разделить наследство по закону, требует учета множества сопутствующих факторов. Предусмотренная правовой базой процедура несколько сложнее, чем при наследовании по завещательному документу, поэтому конфликты и споры в такой ситуации сложно назвать редким явлением.

Например, распределение наследства между наследниками первой очереди происходит с учетом супружеской доли, определение которой приведено выше. Кроме того, важно помнить, что наследники имеют законную возможность самостоятельно распределить доли наследства и подписать мировое соглашение об этом. Главными требованиями к документу в подобной ситуации становится выполнение двух обязательных условий: согласие всех наследников 1-ой очереди и нотариальное заверение.

Третий осложняющий ситуацию фактор – возможность судебного оспаривания одним из наследников не только собственной доли при наследовании по закону, но и даже положений официально составленного завещания. Основанием для подачи искового заявления может стать несоблюдение прав владельцев обязательной или супружеской доли, сомнения в подлинности документа и т.д.

Учитывая сказанное, становится понятным, почему вопрос распределения имущества нередко становится крайне болезненным даже для наследников первой очереди, большая часть которых является близкими родственниками. Законная процедура раздела наследства предусматривает соблюдение следующих принципов:

  • первым делом из собственности наследодателя убирается супружеская доля. Полученное женой или мужем имущество исключается из дальнейшей процедуры наследования;
  • оставшаяся наследная масса распределяется поровну между наследниками 1-ой очереди, включая жену или мужа, получившего супружескую долю;

Оформление наследства происходит спустя полгода после смерти собственника имущества. Выделяют 3 ситуации, при которых указанный временной промежуток может быть изменен:

  • отсчет срока не с даты смерти, а с момента получения наследодателем статуса умершего или пропавшего без вести решением суда;
  • наследника имеет аргументированное основание для объяснения пропуска установленного законом срока вступления в наследство. В подобной ситуации он может восстановить собственные права одним из двух способов – обращением в судебные органы или в рамках внесудебной процедуры. Второй вариант требует согласия всех остальных наследников;
  • наследником является нерожденный ребенок, который может вступить в наследство после рождения.
Рекомендуем!  Наследство по закону очередь наследников по закону

При отсутствии наследников 1-ой очереди перечисленные выше права переходят к представителям 2-ой. При этом срок, отведенный на вступление в наследство и равный 6 месяцам, начинается заново.

86. Наследование по закону

Право наследования относится к числу добровольных. Для отказа от участия в разделе имущества достаточно воспользоваться одним из двух способов. Первый предусматривает бездействие в вопросах оформления наследства в течение полугода. В результате собственность наследодателя будет разделена без участия наследника.

Второй вариант — оформление письменного отказа. Для этого проще всего обратиться к нотариусу, ведущему дело о наследстве. От наследника необходимо составить соответствующее заявление и заверить документ у специалиста. В данном случае имеется возможность передать свою долю одному из других наследников.

В юридической компании «ОМЕГА Групп» вы можете получить бесплатную юридическую консультацию по любому интересующему вас вопросу.

Наследственное право не является отдельной отраслью (входит в состав гражданского), но имеет очень важную прикладную функцию и является чуть ли не самым используемым в жизни человека. Наследственные правоотношения на разных этапах нашей жизни, как, впрочем, и наследственные очереди после смерти, регулируют нормы гражданского и семейного законодательства.

Немалую часть права составляет судебная практика по наследственным спорам, наработанная российскими судами различных инстанций.

Не обошлось наследственное право и без научных мыслей: написано большое количество монографий и составлено немало доктрин по данной теме. Обо всем этом подробно – в статье «Наследственное право».

Ученые, практики, законодатель дают разные определения процесса наследования.

Если не углубляться в научные дебри и не вдаваться в подробности, то наследование предстанет перед нами как процедура перехода права собственности на имущество, вещи, имущественные и неимущественные права от умершего к его правопреемнику.

Один из способов распорядиться принадлежащим имуществом еще при жизни – составить завещание, в котором подробно описать, кому, что, в каком порядке и при каких условиях достанется после смерти завещателя.

Безусловно, еще при жизни можно использовать нажитое имущество исключительно в личных целях: проиграть, подарить и прочее. Однако если имущество есть, растрачивать его не жалко. Более того, хочется осчастливить кого-либо, для чего и нужно оформление в нотариальной конторе последней воли.

Для завещания нотариальная форма обязательна. В противном случае оно может быть признано недействительным по иску тех, кого имуществом обделили, или иного заинтересованного лица.

Завещание может быть составлено в пользу любого лица (физического, юридического, государства). Оно никак не связано с наличием родственных или близких отношений.

Очереди в наследовании по завещанию отсутствуют. Например, право наследования после смерти матери по завещанию могут иметь не только ее дети, но и соседка.

Что нужно учесть при составлении документа, кто должен при этом присутствовать и другие подробности отражены в публикации «Наследование по завещанию».

88. Последствия принятия наследства

Юридическая наука не только использует прописанные в Гражданском кодексе термины, но и квалифицирует некоторые факты и обстоятельства, основываясь на научных и логических понятиях.

Например, учеными к наследникам плавающей (скользящей) очереди относятся лица, которые на протяжении последнего года жизни наследодателя находились на его иждивении.

Нужно признать, что законодательство не устанавливает терминов «плавающий» и «скользящий».

Терминология связана, скорее всего, с тем, что нетрудоспособными иждивенцами могут быть не только родственники по прямой и боковой линии, но и просто сопричастные люди.

Нетрудоспособные иждивенцы всегда могут рассчитывать на обязательную долю.

Теоретически, если вы выберете правильную очередь наследников и подтвердите свое право документально, путь к получению наследства будет короток. Однако не всегда наследник может получить свою долю в имуществе.

Перефразируя классика, можно сказать, что человек внезапно смертен, в связи с чем не всегда может насладиться богатством, доставшимся ему после смерти родственника. Однако у него есть свои правопреемники, у них – свои и так далее. Поэтому правовые системы регулируют отношения в части перехода права наследования от очереди к очереди.

Все, кто может участвовать в разделе имущества после смерти человека, призываются к получению материальных и нематериальных благ по очереди. При этом последующие наследуют только в том случае, если нет предыдущих. То есть первая очередь имеет возможность что-то получить всегда, вторая – если нет первой, третья – если нет ни первой, ни второй, и так далее.

Очередность вступления в наследство при наследовании по закону строго соблюдается и может защищаться в судебном порядке.

В рамках одной очереди доли в наследстве у всех очередников равны.

Если наследников больше одного, они получают в имуществе формальную долю, то есть выраженную в процентах без выделения в натуре (например 30% в объекте недвижимости, 1/8 автомобиля).

По соглашению между собой преемники могут распределить имущество так, что каждый получит отдельную вещь или объект.

Модестин определял завещание как «законное выражение нашего волеизъявления, когда кто-то желает, чтобы нечто было сделано после его смерти» (D. 28.1.1).

Завещание — это одностороннее формальное распоряжение лица на случай смерти, содержащее назначение наследника и другие распоряжения на случай смерти.

Завещание является строго односторонним актом, в котором содержится только волеизъявление самого завещателя.

Для признания завещания действительным оно должно было отвечать определенным требованиям.

— завещание должно было быть совершено в определенной форме;

— завещатель должен был обладать активной завещательной способностью;

— наследник должен был обладать пассивной завещательной способностью.

а) перед куриатными комициями (народные собрания по куриям) 2 раза в год;

б) воины во время войны перед строем вооруженного войска, отправляющегося в стражение;

в) путем обряда манципации (пять свидетелей).

В классическом праве завещания составлялись путем обряда манципации, но без формальностей древнего права. Завещание подписывалось семью свидетелями.

Воины стали составлять завещания без каких-либо формальностей, простым волеизъявлением.

В постклассическом праве различали формы публичного и частного завещания. Публичные завещания совершались при участии органов государственной власти: путем занесения в протокол суда; в протокол магистрата; путем вручения на хранение в императорскую канцелярию.

Частные завещания составлялись в устной и письменной формах при участии семи свидетелей.

Завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах, не требовали особой формы (во время чумы, составленное в деревне; завещание, по которому наследниками становились дети наследодателя). Для завещания воинов не требовалось никаких формальностей.

Завещание слепых подписывало определенное лицо — нотариус.

Активная завещательная способность — способность совершать завещания.

Завещатель должен был быть полностью правоспособным.

Не всякое правоспособное лицо было способно совершать завещание. Этой способностью не обладали: перегрины, не имеющие commercium, частные рабы, пасквилянты, вероотступники и некоторые еретики, безумцы, малолетние, женщины (до II в. н.э.) глухонемые при устной форме завещания.

На момент составления завещания требовалось наличие активной завещательной способности.

Пассивная завещательная способность — способность быть наследником.

— перегрины;

— лица, лишенные чести;

— рабы;

— юридические лица до императорского периода, женщины.

Способностью быть назначенным наследником лицо должно было обладать в момент составления завещания и в период с момента призвания к наследству и до приобретения наследства.

Способность быть наследником включает в себя также способность приобретать что-либо по завещанию. Этой способностью лицо должно было обладать с момента призвания к наследству и до приобретения наследства. По праву Юстиниана, если вдова нарушила траурный год и вступила во второй брак, она могла оставить второму мужу не более 1/2 имущества;

Исторически наследование по закону возникло раньше наследства по завещанию. Первоначально имущество в случае смерти главы семьи переходило к его родственникам в силу сложившегося обычая.

Преемство по закону наступало в случае отсутствия или недействительности завещания.

На протяжении всей истории Рима система наследования без завещания менялась несколько раз.

Так, в древнем римском праве, согласно Законам XII Таблиц, порядок наследования по закону основывался на агнатском родстве. В Законах XII Таблиц было установлено три класса наследников (Таб. V.4).

— свои (heredessui) — законные наследники, которые находились к моменту смерти наследодателя в его власти и после его смерти становились suiiuris (жена в браке cummanu, дети, усыновленные, внуки умерших сыновей). Внуки делят между собой ту часть наследства, которую получил бы их отец, если бы был жив (наследование по праву представления). Таким образом, наследство делится поколенно.

Наследование по праву представления заключается в том, что к наследованию призывались лица, являвшиеся наследниками лица, умершего раньше своего наследодателя.

— ближайшие агнаты (agnatusproximus);

— члены одного с наследодателем рода (gentiles).

Второй класс наследников призывался к наследованию при отсутствии suiheredes.

Призывался ближайший агнат. Если же было несколько агнатов одинаковой степени родства, наследство между ними делилось поровну (поголовное наследование). Дальнейшая степень родства устранялась ближайшей. Если не было наследников второй степени агнатского бокового родства (братья, сестры, мать, если она состояла с отцом покойного в браке cummanu), то призывалась третья и т.д. Таким образом, не допускалось наследование родственниками разных степеней.

Если ближайший агнат не принял наследство, то оно не переходило следующему по родству агнату. Наследство в этом случае считалось выморочным, а в древнейшее время — бесхозяйным.

Члены рода наследовали только при отсутствии наследников первого и второго классов. К концу республики этот класс исчез.

Между призванными наследниками имущество делилось поровну.

— undeliberi — все цивильные suiумершего, эмансипированные дети и отданные в усыновление;

— undelegitimi — законные наследники: sui (но без эмансипированных) и агнаты;

Завещание может не иметь силы с самого начала (ничтожное) или потерять ее впоследствии.

— завещатель не имел активной завещательной способности;

— не соблюдена форма завещания;

— нет действительного назначения наследника.

Завещание оспоримо, если оно составлено под влиянием обмана, принуждения, заблуждения.

— в случае отмены завещателем завещания;

— если завещатель в силу capitisdeminutio потеряет активную завещательную способность по совершении завещания;

— если все назначенные наследники утратят пассивную завещательную способность, или умрут раньше завещателя, или не примут наследства по завещанию;

— при нарушении интересов необходимых наследников.

Необходимое наследование (вопреки завещанию).

89. Защита наследственных прав

Необходимое наследование ограничивает свободу завещания в интересах определенного круга лиц, особенно близких к завещателю (дети, родители). Произошло это не сразу, так как первоначально в древнюю эпоху завещатель пользовался неограниченной свободой распоряжаться наследственным имуществом. Со временем завещатель должен был или назначить непосредственно подвластных лиц наследниками, или открыто лишить их наследства.

Просто обойти их молчанием он не мог. Однако на завещателя не была возложена обязанность оставить им какую-либо часть своего имущества. Эти ограничения свободы завещаний формальные. Они были созданы цивильным правом и затем расширены преторским эдиктом. Однако эти ограничения не давали реальных гарантий для невозможности лишения наследства.

Рекомендуем!  Время открытия наследства не позволяет определить

Материальные ограничения свободы завещания были созданы в практике центумвирального суда. Согласно этим ограничениям правомочными стали считаться только те завещания, в которых завещатель должен был завещать ближайшим родственникам хотя бы 1/4 часть того, что они наследовали бы по закону (нисходящие когнаты, восходящие, полнородные и единокровные братья и сестры с некоторым ограничением).

Этим лицам давался иск для осуществления права на необходимую долю — querellainofficiositestamenti. При этом предполагали, исходили из фикции о том, что завещатель сумасшедший.

Юстиниан завершил оформление института материально необходимого наследственного права. Это закреплено в Новеллах 115 и 18. Также были установлены основания, по которым завещатель мог исключать из наследования необходимых наследников.

Donatiomortiscausa — есть дарение в случае, когда даритель умрет раньше одаряемого. Определение данного вида дарения содержится в Дигестах Юстиниана (Марциан, D. 39.6.I). В силу заключенного договора даритель мог потребовать подаренное назад в случае, если он переживет одаряемого или если избежит смерти.

На этот договор ввиду некоторого его сходства с отказами распространялись ограничения, установленные для легатов (правила Фальцидиевой четверти и положение о действительности дарения в том случае, если наследства было достаточно для покрытия наследственных долгов, и др.).

С принятием наследства на наследника переходили все обязанности наследодателя, за исключением строго личных, имущество наследодателя сливалось с имуществом наследника. Такое слияние могло быть невыгодно как кредиторам наследодателя, так и наследникам.

Кредиторам наследодателя было невыгодно тогда, когда у наследника были свои долги перед своими кредиторами. Для этого претором было установлено, что слияние имущества происходило только после удовлетворения претензий кредиторов наследодателя. Если же долги наследодателя превышали его активное имущество, слияние было невыгодно наследнику.

Выводы

В тех случаях,
когда наследник умирал, пережив
наследодателя и не успев принять
наследство, его права на наследство
переходили его наследникам. Такое
принятие наследства в римском праве
получило название наследственная
трансмиссия (transmissio).

Наследование по
праву представления осуществлялось,
если в момент смерти наследодателя в
живых из числа нисходящих родственников
остались дети от ранее умершего сына
или дочери. Они приобретали право на
получение той доли, которая досталась
бы их умершим отцу или матери, если бы
те пережили наследодателя.

В тех случаях,
когда на наследство претендовали
несколько наследников, они признавались
совместными собственниками наследства
(сонаследниками), но в пределах своих
наследственных долей.

90. Легаты и фидеикомиссы

Легаты
получили в Риме широкое распространение.
Не­редко завещатели назначали
стольколегатов, что наследникам не
оставалось почти ничего; вследствие
этого у них не было стимула принимать
наследство. В интересах наследников
были введены ограничения легатов.

1.
Нельзя было назначать легаты раз­мером
свыше 1000 ассов каждый; 2) ни один легатарий
не должен получить больше, чем наименее
получивший на­следник. 3) на­следника
стали признавать не обязанным выдавать
в качестве легатов больше трех четвертей
наследства; четверть наследст­ва
(оставшегося после погашения долгов
наследодателя) долж­на была поступить
наследнику (так называемая Фальцидиева
четверть – по законам Фальцидия).

Приобретение
владения.

Следует подчеркнуть,
что в Риме существовали только
первоначальные способы приобретения
владения,
римские юристы разработали формулу:
“Мы приобретаем владение через нас
самих”. Это означало, что даже в случае
передачи вещи от одного лица к другому
необходимо было совершить совокупность
юридических действий для установления
владения, а нередко и прибегнуть к помощи
магистрата – существовал специальный
интердикт об установлении владения.
Приобретение владения допускалось как
непосредственно, так и через третьих
лиц.

Держание –
это обладание вещью без намерения
относиться к вещи как к собственной в
отличие от владения. Не приобретает
вещь тот, кто неотвратимо должен вернуть
ее др. лицу (Гай). Основанием держания
были договоры аренды, хранения, залога,
безвозмездного пользования вещью
(ссуды) и др. Держатели в отличие от
владельцев не пользовались сам-ной (от
своего имени) защитой, а д.б.

1. Правомочие
владения. В данном случае право владения
рассматривалось не как самостоятельное
право, а как элемент права собственности.

2. Правомочие
пользования – это право извлекать из
вещи её полезные свойства.

3. Правомочие
распоряжения – это право решать
юридическую судьбу вещи. Это наиболее
важное правомочие собственника,
поскольку, передавая право владеть и
пользоваться вещью (например, при
аренде), собственник не теряет право
собственности, однако, отчуждая правомочие
распоряжения, собственник уступает и
право собственности.

Наследование по новеллам Юстиниана

Существует два законных способа раздела имущества. Один предполагает собой обращение в судебную инстанцию, а другой напротив – нет. Какой из способов выбрать – решать только вам.

Раздел имущества в досудебном порядке предполагает, что стороны договорятся о том, кто из них и сколько получит ещё до момента, как обратятся в суд, и у них не возникнут претензии друг к другу.

Как бы не велико было количество претендентов на наследство, преимущество получают первоочередные наследники по закону, а именно дети, супруг и родители покойного. Собственность подлежит распределению между первоочередными наследниками в равных долях.

Доказательствами права на получение наследства в порядке первой очереди служат документы государственного образца, в которых засвидетельствован факт родства наследника с наследодателем. Для подтверждения кровного родства между родителями и детьми достаточно свидетельства о рождении, оформленного на основании записи акта в органах ЗАГС о рождении, кроме случаев, когда сведения об отце новорожденного вносит незамужняя мать или сведения о биологических родителях даны усыновителем, не состоящим в браке. При этом закон уравнивает имущественные права родных и усыновленных детей.

Переживший супруг может подтвердить факт брачных отношений с наследодателем посредством свидетельства о браке, выданного органами ЗАГС, а при заключении брака за пределами РФ — при помощи свидетельства, выданного российским консульством или уполномоченным органом государства, на территории которого зарегистрирован брак.

Право первоочередного наследования не распространяется на бывших супругов, расторгнувших брак до открытия наследства, лиц, состоящих в так называемом гражданском браке, а также лиц, брак которых был признан недействительным. В порядке исключения первоочередные наследники по закону — это также и лица, состоявшие в гражданском браке до выпуска Указа Президиума Верховного Совета СССР № 118/11 от 8 июля 1944 г., не имея зарегистрированного брака, и поддерживавшие фактические супружеские отношения до кончины или пропажи наследодателя без вести.

  1. § 303. Наследование по закону в постклассическом праве
  2. § 301. Порядок наследования по закону в древнем праве
  3. § 302. Порядок наследования по закону в классическом праве
  4. РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
  5. Где оформляется свидетельство о праве собственности в порядке наследования?
  6. 4. Наследование по закону
  7. 54 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
  8. 52. Наследование по закону
  9. Глава 27. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
  10. Вопрос_96. Наследование по закону
  11. Глава 63. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
  12. 34.5. Наследование по закону
  13. 86. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
  14. 1. Понятие и принципы наследования по закону
  15. § 2. Наследование по закону
  16. 25.3. Наследование по закону
  17. § 3. Наследование по закону

Основные принципы и условия наследования установлены Семейным и Гражданским кодексами РФ, а также иными документами.

Имущественные активы будут распределены по принципу очередности, но каждый из претендующих лиц не сможет что-либо получить, если:

  • сам отказался от наследования;
  • не имеет на него права;
  • объявлен недостойным потомком умершего гражданина;
  • не вступил в право наследования.

Законодательством РФ защищено преимущественное право партнера в браке и иных родственников умершего по крови. Рассмотрим, кто именно будет являться первоочередным наследником, если отсутствует завещание покойного.

Обратите внимание!

Каждый гражданин сам решает, принимать ему наследство или нет. Это его право, а не обязанность.

Система наследования по закону по уложению Юстиниана

Иногда наследники первой очереди отсутствуют. В этом случае право переходит к прямым потомкам умершего внуки и правнуки. Доля умершего должна быть поделена между претендентами по принципу представления, если последние сами не отказались от своего законного права в пользу иного лица.

В наследство можно вступить в течение 6 месяцев после смерти наследодателя

После смерти одного из супругов следует определить, какие именно имущественные активы подлежат наследованию.

Согласно семейному законодательству, все, что было приобретено в законном браке, делится между партнерами поровну, если не оговорены иные обстоятельства.

Таким образом, второму партнеру принадлежит 50% имущественных активов, которая не подлежит разделу. А вот вторая половина будет поделена между претендентами в равных долях.

Но если имущество было приобретено до заключения брачных отношений? В этом случае вся собственность распределяется между претендентами первой очереди в равных пропорциях, в том числе и второму супругу.

Все формальности регулируются через нотариуса. Чтобы действия по вступлению в наследство носили законный характер, следует:

  • в шестимесячный срок со дня смерти гражданина обратиться в нотариальную контору с паспортом и заявлением для принятия наследства;
  • подготовить всю необходимую документацию по рекомендации нотариуса;
  • оплатить государственную пошлину за нотариальные действия;
  • получите свидетельство;
  • если вы стали собственником недвижимого имущества, то его следует зарегистрировать в Росреестре. За регистрацию также нужно оплатить госпошлину.

С этого момента наследник становится правообладателем на законных основаниях.

Покойный гражданин еще при жизни мог оставить завещание и по своему усмотрению распределить имущественные активы между гражданами. В этом случае не может быть и речи о наследовании по очередности. Единственный выход из сложившейся ситуации оспаривание завещания.

При этом следует доказать, что наследодатель на момент его составления был недееспособным.

Если родственникам умершего гражданина удастся убедить суд и будет принято решение в их пользу, то в этом случае опять будет применяться принцип очередности наследования, и первыми имеют право супруг, дети и родители.

Законом установлены лица, которые вправе получить наследство независимо от того, оставил ли покойный завещание

Указанные правовые принципы защищают интересы ограниченного круга лиц наследников, которые могут претендовать на наследство даже при наличии завещания. К таким лицам относятся:

  • несовершеннолетние дети умершего;
  • нетрудоспособные дети, супруг, родители или иные иждивенцы.

Обязательные наследники должны получить не менее половины доли, которая им полагалась бы при наследовании по закону. Суд может уменьшить полагающийся размер, с учетом имущественного состояния и величины доходов всех претендентов.

Смерть близкого человека приносит с собой не только горе, но и ряд бумажных неприятностей. Одна из них — переоформление документов с умершего на его близких с учетом права наследования ГК РФ.

В данном случае наследники первой очереди после смерти наследодателя имеют превалирующую позицию перед другими родственниками. Однако, между ними порой бывают споры по поводу того, как делится наследство.

Поэтому необходимо точно знать, кто является наследниками первой очереди по закону, и по какому принципу идет разделение наследуемого имущества.

Putprav.ru