Завещания виды завещаний в римском праве

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещания виды завещаний в римском праве». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

По свидетельству Гая, в древнейшем праве существовали два вида завещания:

    1. Публичный акт гласного завещания (comitiis calatis).
    2. Завещание перед вступлением в поход (in procinctu).
    3. Завещание посредством весов и меди (или манципации).

Публичный акт гласного завещания совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, т. е. прежде всего назначал себе наследника, а кроме того, мог распорядиться о выдаче наследником легатов, мог назначить опекуна жене и несовершеннолетним детям и т. п., а затем обращался к народу с просьбой, например: так я передаю имущество, отказываю, завещаю, и вы, квириты, засвидетельствуйте это. В более позднее время это обращение к народу и самое участие народа в совершении завещания стали простой формальностью.

Обе первые формы были выражением воли наследодателя перед римским народом. Однако порядок совершения этих двух видов завещания, так же как и условия, в которых они совершались, были различны.

Обе древнейшие формы завещания имели ряд недостатков:

    1. обе формы неизбежно влекли за собой гласность завещательных распоряжений, которая не всегда соответствовала интересам завещателя;
    2. завещание comitiis calatis могло совершаться только дважды в году в определенные дни, а завещание in procinctu было недоступно лицам, не входившим в состав войска, в частности старикам и больным, т.е. тем, кто был особенно заинтересован в совершении завещаний.

Практика нашла способ удовлетворить соответствующие интересы, использовав здесь, как и в ряде других случаев, манципацию. Завещатель передавал посредством манципации все свое имущество доверенному лицу (familiae emptor), который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем. Держа в руках слиток металла, в присутствии пяти свидетелей, казначея и доверенного лица произносил формулу манципации, приспособленную для данного случая. После этого он передавал слиток завещателю, а затем завещатель излагал свои распоряжения и обращался к свидетелям с просьбой, подобной той, с какой завещатель обращался к народу в народном собрании. Устные распоряжения завещателя составляли торжественное обещание и присоединялись к манципации.

Эта форма завещания могла быть использована в любое время. Но, как и древнейшие формы завещания, она делала его гласным. Чтобы избежать этого недостатка, была введена письменная форма завещания: после совершения манципации завещатель передавал доверенному лицу навощенные таблички (tabulae testamenti), на которых была изложена воля завещателя, и говорил: «Как написано в этих навощенных табличках, так я и распоряжаюсь». Вслед за этим таблички завязывались шнурком и скреплялись печатями и подписями как завещателя, так и всех присутствующих при совершении акта семи лиц: доверенного лица, пяти свидетелей и казначея.

Наряду с описанными формами частного завещания в период домината появились публичные формы завещания:

    • завещание, заявленное перед судом (testamentum apud acta conditum);
    • завещание, передававшееся на хранение императору (testamentum principi oblatum).

Помимо общих существовали и специальные формы завещания, сложные для одних особых случаев и упрощенные — для других. Так, например, завещания слепых совершались не иначе как с участием нотариуса. Во время эпидемии допускалось отступление от правила (unitas actus), в частности, в отношении одновременного присутствия всех участвующих в совершении завещания лиц. Завещание, которое содержало только распределение имущества между детьми завещателя, не требовало подписей свидетелей. Наконец, вследствие «крайней неопытности» в делах было вовсе свободно от форм завещание солдат (testamentum militis).

  • Практика
  • Понятия
  • Учёба
    • Административный процесс
    • Бюджетное право
    • Гражданское право (ч. 2 Обязательственное право)
    • Гражданское процессуальное право
    • Жилищное право
    • Земельное право
    • История государства и права зарубежных стран
    • История Отечества (Россия)
    • Конкурентное право
    • Конституционное право

Понятие и виды наследования. Наследование – переход имущества, прав и обязанностей собственника в связи с его смертью к одному или нескольким другим лицам по закону или по завещанию. Наследство состояло из имущественных прав наследодателя, а семейные и личные права не наследовались.

«Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habueril» – «Наследование есть не что иное, как преемственность во всей совокупности прав, которые имел умерший» (D. 50. 17. 62). Эта фраза выражает идею универсального преемства, однако такое преемство возникло не сразу, оно вырабатывалась в долгом процессе исторического развития.

Наследование по закону наступало в случае, если умерший не оставил после себя завещания, в случае недействительности завещания или в случае отказа наследников по завещанию принять наследство. Условием открытия наследства для наследования его по закону являлось окончательное выяснение вопроса о том, что наследование по завещанию не на ступит. Поэтому наследование по закону не открывалось, пока призванный по завещанию наследник не решал, примет ли он на следство или нет. Когда выяснялось, что наследование по завещанию не наступит, то к наследству призывался ближайший наследник по закону, которым считается тот, кто оказывается на первом месте в установленном законом порядке наследников по закону в момент открытия наследства.

Если ближайший наследник по закону не примет наследства, то наследство открывалось следующему за ним по порядку наследнику по закону. Порядок, в котором должны призываться наследники по закону, был различен в разные эпохи развития римского права. Это связано с общим постепенным перестроением семьи и родства, с постепенной эволюцией от старого агнатического принципа к когнатическому.

Наследование по Законам XII таблиц. В Древнем Риме порядок наследования по закону основывался на агнатическом родстве. Завещание, хотя и возможное для составления, оформлялось редко. Законы XII таблиц определили порядок наследова ния следующим образом: «si intestate moritur moritur cui sum heres nee ascit, agnatus proximus familiam habeto. si agnatus nee escit, gentilies familiam habendo» – «Если кто-либо умрет без завещания и при отсутствии наследников разряда sui, пусть примет наследство ближайший агнат. Если нет и агнатов, наследство достается членам рода» (Законы XII таблиц, 5-я таблица).

Таким образом, наследование по закону осуществлялось согласно степеням родства:

1-я очередь наследования по закону – подвластные, жившие вместе с главой семьи, которые в момент его смерти из лиц, находящихся в «чужой» власти становились правоспособными лицами (дети, внуки от умерших детей и т. п.);

2-я очередь (при отсутствии первой очереди) – ближайшие агнатские родственники;

3-я очередь – члены одного с наследодателем рода (gentiles). Непринятие наследства самой первой из имеющихся очередью сразу делало наследство «лежачим» (при отказе от наследства 1-й очереди 2-я не получала ничего).

Наследование по преторскому праву. Преторское право изменило порядок наследования в связи с тем, что к концу республики римское общество переросло патриархальный агнатический уклад наследования. Потребовались новые существенные изменения в регулировании наследственных отношений. Возникшую проблему разрешила преторская фикция (bonorum possessio), согласно которой если претор призывал к наследованию лиц, не являвшихся наследниками по гражданскому праву, и предоставлял им право владения имуществом наследодателя, то они признавались наследниками.

В основном изменения по сравнению с цивильным правом заключались в следующем:

1) претор установил, что в случае непринятия наследства ближайшим наследником по закону оно должно открываться следующему за ним по порядку;

2) претор впервые придал значение при наследовании наряду с агнатическим родством и когнатическому, а также институту брака. В течение императорского времени законодательство все более расширяет значение когнатического родства при наследовании. Очередность наследования становится следующей:

1-я очередь (unde liberi). В эту категорию входили дети наследодателя, как легитимные, так и приемные, а также отданные им в усыновление, если к моменту смерти наследодателя они были освобождены из-под власти усыновителя. Лица, освобожденные от власти главы семьи при его жизни, наследовали по правилам collatio bonorum emancipati (эман сипированные дети обязаны были при наследовании вносить в наследственную массу все свое имущество, которое и поступало в распределение между всеми наследниками в составе наследственной массы);

2-я очередь (unde legitimi). Если никто из 1-й очереди наследников не выразил свою волю наследовать, то следующими наследовали агнатические родственники наследодателя (unde legitimi);

3-я очередь (unde cognati). Кровные родственники до шестой степени включительно в виде исключения и до седьмой степени родства наследовали после двух предыдущих очередей. Именно в этой очереди наследуют дети после матери и мать после детей. Таким образом, впервые в наследовании признается роль кровного родства, хотя агнатическое и остается предпочтительным;

4-я очередь (unde vir et uxor). Переживший умершего супруг (муж после жены, жена после мужа) наследовал последним. Наследство становилось «лежачим» только при отсутствии или отказе от наследства всех очередей.

Наследование по праву Юстиниана. Законодательство периода империи продолжало тенденции преторского права: постепенное вытеснение агнатического родства когнатическим в качестве основания наследования. Ряд сенатских постановлений превратил в цивильное наследование предоставлявшуюся ранее претором матери после детей и детей после матери. Также расширяются права детей на наследование после родственников с материнской стороны. Несмотря на то что агнатическое родство имело все меньше значение, система наследования по закону была чрезвычайно запутана.

Принятие наследства. Наследование есть преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые (как узуфрукт, штрафные иски из деликтов и некоторые другие) считаются неразрывно связанными с личностью того, для кого они возникли.

Момент, когда преемство признавалось установленным, и порядок этого установления были в римском праве неодинаковы для разных категорий наследников.

Для преемников и назначенных наследниками по завещанию рабов наследодателя момент открытия наследства (delatio hereditatis) был и моментом возникновения преемства. Более того, по цивильному праву ни преемники, ни рабы не имели права отказаться от открывшегося для них наследства. Они были необходимыми наследниками. Это объяснялось тем, что они, как уже указано, не столько наследовали, по взгляду римлян, сколько вступали в управление своим имуществом. Для рабов это было следствием их общего правового положения: назначение наследником означало и освобождение раба, но освобождение с возложением на раба, по воле господина, положения наследника.

Понятно, что такое обязательное наследование было весьма обременительно для наследника в случаях, когда наследство было переобременено долгами, за которые наследник, в силу римской концепции универсального преемства, отвечал не только имуществом наследственной массы, но и своим имуществом. Ввиду этого претор предоставлял преемникам так называемое право воздержаться от наследства, в силу которого он отказывал в иске против цивильных наследников, фактически не осуществлявших своего права наследования, и предлагал bonorum possessio следующей за ними категории наследников, а если не находилось желающих, объявлял конкурс над имуществом наследодателя для удовлетворения его кредиторов.

Все остальные относились к добровольным (посторонним) наследникам (heredes voluntarii). Для них открытие наследства означало лишь возникновение права на принятие наследства.

Принятие наследства происходило при осуществлении устного торжественного акта, который назывался cretio. Существовала достаточно формализованная форма проведения cretio, на ней произносились установленные фразы, например «вступаю и принимаю». Постепенно форма упростилась, и было достаточно неформального волеизъявления о принятии или фактическом вступлении в наследство. Это процесс стал называться pro herede gestio.

Цивильное право срока для принятия наследства не устанавливало. Но кредиторы наследодателя, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их требований, могли потребовать от наследника ответа (an heres sit), т. е. принимает ли он наследство. После этого наследнику по его просьбе мог быть назначен судом срок для решения вопроса о принятии наследства (spatium deliberandi), после истечения которого наследник, не давший ответа, считался: до Юстиниана – отказавшимся, а в праве Юстиниана – принявшим наследство.

Понятно, что правила об автоматическом приобретении наследства некоторыми из цивильных наследников были неприменимы к преторскому праву; она должна была быть испрошена, и притом в установленный срок: родственникам по нисходящей и восходящей линии давался срок в один год со дня открытия наследства, остальным наследникам – в сто дней. При пропуске этого срока наследником, призванным в момент открытия наследства, преторским правом наследство предлагалось принять следующему наследнику в порядке преемства между наследниками.

«Лежачее» наследство. «Лежачее» наследство (hereditas iacens) возникало при отсутствии наследников по завещанию и по закону. Это могло случиться, если наследники еще не объявились или если от наследства отказались наследники (следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди):

  • в древнейшем Риме при отсутствии наследников имущество могло быть захвачено любым желающим. Считалось, что «лежачее» наследство никому не принадлежит;
  • в классическом периоде «лежачее» наследство считалось числящимся за умершим («хранит в себе личность умершего») без права посягательств на него;
  • в период принципата такое наследство поступает государству;
  • в постклассический период «лежачее» наследство поступает к государству, но перед ним преимущество имеют муниципальный сенат, церковь, монастырь и другое если наследодатель был их членом (участником).

В тот период, пока наследство считалось «лежачим», завладение им не допускалось. Однако было возможно приобрести его посредством приобретения по давности в качестве наследника (usucapio pro herede). Такое приобретение заключалось в том, что тот, кто владел одной вещью из «лежачего» наследства в течение одного года, приобретал собственность не только на нее, но и на все наследство (т. е. приобретал статус наследника всего имущества). При таком приобретении не выполнялись сроки давности и не учитывалась добрая воля лица. Поэтому в классический период такое приобретение стало считаться недостойным. В собственность стала поступать лишь захваченная во владение вещь.

Правило одного года сохранялось как для движимых, так и для недвижимых вещей вплоть до эпохи Юстиниана, когда стали применяться обычные сроки давности.

Легаты (завещательные отказы) – это такие распоряжение в завещании, по которым предоставлялись какие-либо выгоды другим людям за счет наследства. Эти люди стали называться легатариями. Легатарий мог рассчитывать лишь на часть активов наследства, а не на какую-нибудь долю наследства. Легатарий виндикационным иском требовал право на конкретную вещь или же предъявлял отдельный иск об исполнении воли завещателя и требовал что-либо от наследника. Если легатарий умирает, не получив легата, то он переходит к наследникам легатария.

Виды легатов:

  • legatum per vindicationem устанавливал собственность легатария на определенную вещь в составе наследственной массы. Этот легат защищался виндикационным иском;
  • legatum per praeceptionem чаще всего считается разновидностью вин дикационного легата. По нему можно было отказывать только имущество наследодателя;
  • legatum per damnationem обязывал наследника передать легатарию определенную вещь, но никаких вещных прав на полученную вещь у него не возникало. Вещь могла быть истребована легатарием при помощи actio ex testamento;
  • разновидностью этого легата был legatum sinendi modo, предметом которого могли быть вещи как наследодателя, так и наследника и даже третьих лиц.

Приобретение легата происходило в два этапа:

  1. в момент смерти наследодателя происходило закрепление легата за легатарием;
  2. с момента вступления наследника в права наследства легатарий мог требовать получения оговоренной в завещании вещи через виндикационный (собственнический) иск и иск об исполнении его права требования.

Легат мог быть отозван как вследствие отзыва завещания, так и вследствие отзыва самого легата (ademptio legati). Первоначально (по цивильному праву) считалось, что отзыв должен происходить формально, путем устного заявления об отзыве, в дальнейшем также стал признаваться неформальный отзыв (например, отчуждение завещателем вещи, что несовместимо с ее последующим оставлением легатарию).

Легат признавался ничтожным по Катонову правилу (regula Catoniana), согласно которому легат считался ничтожным, если был таковым в момент составления завещания, даже если к открытию наследства причина ничтожности уже не существует.

Ограничения на легаты были введены уже в период принципата, до этого никаких ограничений не было. Для того чтобы защитить наследников от легатов, в начале было введено суммовое ограничение в 250 сестерциев а позднее наследник при наличии легатов оставлял себе четверть наследуемого имущества (фальцидиева четверть).

Фидеикомиссы (в переводе «порученное совести») – это устные или письменные просьбы или рекомендации по выполнению какого-либо поручения или предоставление какому-либо лицу части наследства, с которыми наследодатель обращался к наследнику. Такие просьбы нередко делались в завещании, составленном без соблюдения должной формы, или в обычном завещании, но адресованные наследникам по закону. Следует заметить, что в отличие от обычного легата, по которому передавалась определенная вещь, по фидеикомиссу передавалась часть наследства.

В республиканский период отсутствовала защита фидеикомиссов, и наследник сам решал передавать или не передавать часть наследства. Исковая защита фидеикомиссов появилась только в период принципата, они стали похожи на легаты.

В это же время возник универсальный фидеикомисс. Иногда случалось, что фидеикомисс получал большую часть наследства, а все долги и часть имущества оставались у наследника. Чтобы избежать такой несправедливости, было введено правило, по которому наследник оставлял себе четверть наследства, а долю наследства вместе с частью долгов получал фидеикомисс. Так возник порядок «универсального» преемства при долевом фидеикомиссе. При Юстиниане сингулярные фидеикомиссы были уравнены с легатами.

Дарение в случае смерти (donatio mortis causa) – это особый вид до говора, заключаемого между дарителем и одаряемым. Он заключался в том, что даритель дарил какую-то вещь, но в случае, если оставался жив после какого-то события или переживал одаряемого, мог забрать ее обратно. Такое дарение обычно осуществлялось перед войной, битвой, путешествием по морю, т. е. в тех случаях, когда опасность не остаться в живых была существенной.

Право Юстиниана объединило фидеикомисс, легат и дарение в случае смерти.

От того как составлено завещание зависит, будет ли оно признано действительным в спорных случаях.

Законодательство РФ не предусматривает определенной формы завещания, но требует составление его только в рукописном виде. Завещатель во всех случаях должен собственноручно написать свое волеизъявление.

Если болезнь не позволяет этого сделать на помощь придет нотариус или лицо, которому Законом предоставлено право оказывать населению соответствующие услуги.

Гражданский Кодекс разрешает оформить завещательное распоряжение с определенными условиями. В этом случае наследники могут получить свое наследство, только после выполнения указанных условий:

  1. получат достойное образование;
  2. закончат научную работу завещателя;
  3. создадут семью;
  4. достигнут определенного возраста.

Иногда радость от получения наследства может быть испорчена обременением – обязательством по оплате долгов завещателя. Наследники получают не только машину, но и обременение в виде не выплаченного кредита, фирму с миллионными долгами, квартиру с ипотекой.

Наследование этого имущества требует погашения обременения. Отказ от обремененного имущества лишает наследников права на не обремененное наследство.

Наследование по завещанию по преторскому праву в римском праве

С нотариальным завещанием все просто – это документ, который удостоверяет нотариус или другое уполномоченное лицо. При этом такие действия вносятся в реестр нотариальных действий. Завещание может быть составлено самим завещателем или нотариусом. Это самая распространенная форма, но другие виды также используются на практике.

Закрытое завещание

Закрытое завещательное распоряжение передается лично наследодателем нотариусу в закрытом конверте. При этом должно присутствовать не мене двух свидетелей, которые своими подписями на конверте удостоверяют подлинность. После этого нотариус вкладывает его в другой (конверт) и запечатывает его. На втором конверте указывается информация о завещателе, свидетелях, месте, дате и времени передачи документа. Перед тем, как принять конверт, нотариус должен выдать документ, который подтверждает факт передачи завещания.

Закрытое завещание пишется собственноручно и заверяется подписью завещателя. Использование факсимиле, печатной машинки, компьютерной или другой офисной техники не допускается. Если эти условия не соблюдены, документ может быть признан недействительным.

Заинтересованные лица могут потребовать после смерти человека проведение экспертизы почерка в случае, если подвергнется сомнению факт собственноручного написания завещательного распоряжения. Если сомнения подтвердятся, документ может быть признан недействительным на основании решения суда.

Рекомендуем!  Завещание на личные вещи

В исключительных случаях гражданин может изъявить свою волю путем составления завещания в письменной форме без соответствующего заверения. ГК РФ предусматривает такую возможность в случаях, когда гражданин не может совершить и соответствующим образом заверить письменное завещание.

ГК РФ также регламентирует правила совершения такого завещательного распоряжения. Документ должен быть написан завещателем своей рукой, при этом обязательное условие – присутствие не менее 2-х свидетелей.

Заинтересованные лица могут подвергнуть сомнению законность документа. В таком случае он подлежит исполнению лишь в том случае, если суд подтвердит факт совершения этого завещания по обращению наследников. Они должны выдвинуть соответствующее требование не позднее, чем оговорено сроком для принятия наследства.

Также действующее законодательство предусматривает тот факт, что если завещатель после составления чрезвычайного завещания получил возможность составить завещание в письменной форме и соответствующим образом удостоверить его, но в течение месяца этого не сделал, ранее составленное чрезвычайное завещание теряет силу.

Условные завещания предусматривает получение наследства, при выполнении определенных условий. Законодательством РФ не предусмотрен перечень условий, но указано, что такие условия не должны нарушать конституционные права наследника.

Завещатель может в завещании оговорить любое условие или обстоятельство, которое считает нужным, выполнение которого не влечет за собой нарушение закона. Это может быть любое событие, действие самого наследника или третьих лиц. Если дело касается совершения какой-либо сделки наследником, на момент ее совершения он должен быть дееспособным. Условное завещание может быть оспорено, если возникли споры между заинтересованными сторонами. Такие споры решаются в судебном порядке.

1. Легатом (или завещательным отказом) называлось распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества.
Из определения легата следует, во-первых, так называемый сингулярный характер преемства легатария (т.е. лица, в пользу которого назначен легат) в имуществе наследодателя. Это значит, что он преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства и что получение легата не сопровождалось ответственностью (в какой бы то ни было мере) за долги наследодателя. Во-вторых, поскольку легат можно было оставить только в завещании, нельзя было возложить легаты на наследника по закону (ab intestate).
2. Различалось несколько видов легатов. Наиболее существенным было различие легатов pervindicationem и легатов perdamnationem. С помощью легата per vindicationem устанавливалось непосредственно право собственности легатария на известную вещь завещателя (отсюда и название этого вида легатов: легатарий получает виндикационный иск). Легат per damnationem назван так потому, что он назначался в форме «heres damnas esto dare», т.е. наследник пусть будет обязан передать то-то такому-то. В этом случае легатарию предоставлялось только обязательственное право требовать от наследника исполнения воли завещателя.

§ 2. Фидеикомиссы

1. В практике нередко встречались случаи, когда легаты оставлялись без соблюдения форм цивильного завещания, а, например, распоряжением на случай смерти, не содержавшим в себе назначения наследника (такие распоряжения назывались кодициллами); иной раз распоряжение о предоставлении известной вещи из состава наследства было обращено к наследнику по закону. В республиканский период такие распоряжения не пользовались юридической защитой, исполнять их или нет, было делом совести наследника; отсюда название такого рода распоряжения — фидеикомисс (т.е. порученное совести). В период принципата фидеикомиссы получили исковую защиту и стали подобны легатам.
2. Однако путем фидеикомисса можно было возложить на наследника обязанность выдать другому лицу также все наследство или определенную его долю. Первоначально и такой fideicommissum hereditatis приводил только к сингулярному преемству, так что ответственность по обязательствам, входившая в состав наследства, лежала на наследнике (хотя он и передавал все имущество лицу, которому такой фидеикомисс был оставлен).
Естественно, что при таком положении рассчитывать на принятие наследником подобного рода наследства было трудно; распоряжение наследодателя нередко оставалось без исполнения. Поэтому был внесен ряд поправок в регламентацию fideicommissum hereditatis, конечным результатом которых было признание, что в случае назначения fideicommissum hereditatis наследник все же мог оставить одну четверть наследства за собой и что лицо, получившее в качестве фидеикомисса не отдельное право, а определенную долю наследства, в соответствующей доле несло и ответственность за долги наследства, т.е. такой фидеикомисс получил значение универсального преемства.
В праве Юстиниана fideicommissum hereditatis как форма универсального преемства сохранил свое значение. Другие фидеикомиссы (т.е. устанавливавшие не универсальное, а сингулярное преемство) были полностью уравнены с легатами.

§ 3. Порядок приобретения легатов

1. В процессе приобретения легатарием его права различались два момента: dies legati cedens и dies legati veniens. Dies legati cedens, как правило, — в момент смерти завещателя; но если легат оставлен под условием, то dies cedens приурочивался к моменту наступления условия. Юридическое значение dies cedens заключалось в том, что, если легатарий переживает этот момент, его право на получение легата само становится способным переходить по наследству. Следовательно, если потом легатарий умирал, не получив легата, право на легат переходило к его наследнику.
2. Dies legati veniens — это момент вступления наследника в наследство. Теперь легатарий (или его наследники) получал право требовать осуществления своего права на легат: если легат оставлен per vindicationem, легатарий с момента dies veniens мог предъявлять виндикационный иск против всякого, у кого находится отказанная вещь, а при легате per damnationem — обязательный иск против наследника об исполнении легата.

§ 4. Ограничения легатов

1. Легаты получили в Риме широкое распространение. Нередко завещатели назначали столько легатов, что наследникам не оставалось почти ничего; вследствие этого у них не было стимула принимать наследство. В интересах наследников были введены ограничения легатов.
2. Сначала установили, что нельзя назначать легаты размером свыше 1000 ассов каждый и что ни один легатарий не должен получить больше, чем наименее получивший наследник. Этих мер оказалось недостаточно, потому что можно было, назначив большое число мелких легатов, все-таки исчерпать все наследство.

Поэтому законом Фальцидия (приблизительно за полвека до н.э.) было установлено более радикальное ограничение: наследника стали признавать не обязанным выдавать в качестве легатов больше трех четвертей наследства; четверть наследства (оставшегося после погашения долгов наследодателя) должна была поступить наследнику (так называемая Фальцидиева четверть).

Приложения

1. Объяснение сокращений

Выше указаны способы оформления завещания. Оформление происходит не только с помощью нотариуса (Основы законодательства о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1 в ред. от 05.07.2010 г.), но и с помощью органов местного самоуправления (Приказ министерства юстиции РФ от 27.12.2007 г. № 256), либо уполномоченным консульством лицом (ФЗ «Консульский устав РФ « от 05.07.2010 г. № 254-ФЗ).
Данный вид является самым обычным. Завещание оформляется собственноручно заявителем или при помощи технических средств. Помимо этого, нотариусу разрешается записать пожелания со слов завещателя, если он в силу определенных обстоятельств не может сделать это самостоятельно. К таким обстоятельствам относится: полная физическая недееспособность, безграмотность завещателя. Текст в документе требуется писать четко и разборчиво. В процессе написании важно избегать помарок, приписок и прочих исправлений. При внесении к написанному тексту новых оговорок, их необходимо закрепить удостоверяющей подписью.
Завещание, которое заполняет со слов заявителя, необходимо передать завещателю для ознакомления. Если прочтение затруднительно, по любым причинам, то нотариус обязан зачитать текст документа вслух. Впоследствии в завещательном документе необходимо отметить данный факт и указать его причины.

В конце завещатель должен закрепит документ собственноручно, поставив свою подпись. Если по определенным причинам он не способен это выполнить, подпись ставится другим человеком. Этот процесс выполняется в присутствии нотариуса, и данный факт вместе с причинами, персональными данными подписавшего лица, взятые из удостоверяющего документа, также указывается в документе.
Исходя из желания заявителя, во время оформления документа разрешено присутствие свидетеля. В данном случае в документе также указываются персональные сведения свидетеля (ФИО, место проживания и иные данные прописанные в официальном удостоверении), и ставится его подпись.

2.1. Понятие и признаки завещания

Некоторые жизненные факторы приводят к необходимости написания таких бланков о передаче наследства. Это связано с тем, что заявитель не способен, самостоятельно обратится в нотариальное агентство, в силу серьезных жизненных причин.

Виды завещаний

В законодательстве указаны следующие виды приравниваемых завещаний и их причины:

Больничное завещание – оформляется людьми, получающими медицинское лечение, находясь в официальных больничных учреждениях. Удостоверяет данный документ, с передачей прав и активов, лечащий врач. Также сюда включены люди с инвалидностью и люди, живущие в доме престарелых.

Корабельный завещательный документ – подходит гражданам, находящимся в морских путешествиях. Корабельные завещания удостоверяются капитанами кораблей, на которых проходит плавание;

Экспедиционное завещание, оформляют люди, выполняющие различные виды экспедиций. Удостоверяют их начальники, проводимых экспедиций;

Воинский тип завещания разрешается оформить военным, находящимся в местах проведения военных операций. Бланки с волей обязан удостоверить командир;

Завещание людей заключенных в СИЗО. В это случае документ удостоверяет начальник данного места. Удостоверяет завещание начальник данного места.

Такие виды документа подписываются заявитель собственноручно. Оформление проходит в присутствии свидетеля, который засвидетельствует факт оформления, путем подписи документа. Свидетеля необходимо подобрать соответствующего описанию , имеющегося в статье 1124. Вдобавок, документ подписывает удостоверяющее лицо. Если завещатель пожелает оформить документ нотариально, то данное желание необходимо выполнить. Это обязан сделать гражданин, удостоверяющий завещание. Кроме того, удостоверительная надпись должна содержать информацию адрес, где совершается нотариальный процесс. Приравненное завещание, передается через органы юстиции. Если известно место проживания заявителя, то документ передается удостоверяющим лицом, непосредственно нотариусу.

Закрытым завещание считается в том случае, когда текст документа держится в тайне ото всех, включая нотариуса. Только лишь заявитель знает текст заявления, составленного и подписанного им самим. После того, как документ создан, заявитель передает бланк нотариусу, в запечатанном виде. Данный процесс обязаны засвидетельствовать два человека, удостоверив документ своими подписями на конверте. Полученный конверт, нотариусом запечатывается в другой, и далее на нем пишутся личная информация завещателя и уточняется дата и место операции. Все действие проходит под вниманием свидетелей. Нотариусом выдается наследодателю документ с подтверждением о принятии закрытого завещания.

После того, как наследство было открыто, конверт с бланком внутри вскрывается в течение пятнадцати суток. Данное действие происходит при собрании правопреемников и свидетелей. Как только воля умершего будет оглашена, составляется протокол, доказывающий вскрытие конверта с прописанной волей. Протокол закрепляется подписью нотариуса и, присутствующих при вскрытии, свидетелей. Впоследствии, оригинал документа хранится у нотариуса, а правопреемники получают копию заверенного протокола.

По свидетельству Гая, в древнейшем праве существовали два вида завещания:

    1. Публичный акт гласного завещания (comitiis calatis).
    2. Завещание перед вступлением в поход (in procinctu).
    3. Завещание посредством весов и меди (или манципации).

Публичный акт гласного завещания совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, т. е.

прежде всего назначал себе наследника, а кроме того, мог распорядиться о выдаче наследником легатов, мог назначить опекуна жене и несовершеннолетним детям и т. п.

, а затем обращался к народу с просьбой, например: так я передаю имущество, отказываю, завещаю, и вы, квириты, засвидетельствуйте это. В более позднее время это обращение к народу и самое участие народа в совершении завещания стали простой формальностью.

Обе первые формы были выражением воли наследодателя перед римским народом. Однако порядок совершения этих двух видов завещания, так же как и условия, в которых они совершались, были различны.

Обе древнейшие формы завещания имели ряд недостатков:

    1. обе формы неизбежно влекли за собой гласность завещательных распоряжений, которая не всегда соответствовала интересам завещателя;
    2. завещание comitiis calatis могло совершаться только дважды в году в определенные дни, а завещание in procinctu было недоступно лицам, не входившим в состав войска, в частности старикам и больным, т.е. тем, кто был особенно заинтересован в совершении завещаний.

Практика нашла способ удовлетворить соответствующие интересы, использовав здесь, как и в ряде других случаев, манципацию. Завещатель передавал посредством манципации все свое имущество доверенному лицу (familiae emptor), который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем.

Держа в руках слиток металла, в присутствии пяти свидетелей, казначея и доверенного лица произносил формулу манципации, приспособленную для данного случая. После этого он передавал слиток завещателю, а затем завещатель излагал свои распоряжения и обращался к свидетелям с просьбой, подобной той, с какой завещатель обращался к народу в народном собрании.

Устные распоряжения завещателя составляли торжественное обещание и присоединялись к манципации.

    1. Специальная завещательная способность (testamentifactio activa), которая требовалась в момент совершения завещания. Завещательной способности не имели недееспособные (душевнобольные, малолетние, расточители), лица, осужденные за некоторые порочащие преступления, и пр.
    2. Соблюдение формы завещания, достаточно сложной даже в праве Юстиниана (требовалось присутствие семи свидетелей, письменная форма не была безусловно обязательной).

      Наряду с частными завещаниями совершались и публичные (при участии органа государственной власти):

      • путем занесения распоряжения завещателя в протокол суда или муниципального магистрата;
      • путем передачи в императорскую канцелярию письменного завещания на хранение.
    3. Наследник должен быть назначен лично завещателем, ясно и точно; должно быть назначено «определенное лицо», persona certa, обладающее способностью быть назначенным наследником. Такой способности не имели, например, лица, которые в момент смерти завещателя еще не были зачаты, а также дети государственных преступников и др.

Назначение наследника под условием допускалось, если условие имело характер отлагательного. В этом случае наследство открывалось не в момент смерти наследователя, а по наступлении условия. Условие отменительное в завещании не допускалось потому, что оно противоречило принципуримского наследственного права: лицо, раз ставшее наследником, остается на положении наследника навсегда, а между тем наступление отменительного условия привело бы к прекращению прав и обязанностей наследника.

Если тем не менее наследник назначен под отменительным условием, условие считается ненаписанным и наследник признается назначенным безусловно. Равным образом не допускается назначение наследника с включением срока (безразлично — отменительного или отлагательного); при нарушении этого требования сроки считаются ненаписанными.

Примером отлагательного условия может служить подназначение наследника (substitutio). Наиболее распространенный вид субституции сводился к тому, что в завещании назначался как бы запасной наследник на случай, если назначенный на первом месте по той или иной причине (смерти, нежелания принять наследство и т.п.) не сделается наследником.

В завещании назначение наследника иногда сопровождалось возложением (modus) на наследника выполнения каких-либо действий, использования имущества по определенному назначению (например, на наследника возлагалась обязанность поставить памятник на могиле завещателя). Если наследник, получивший имущество sub modo (с возложением), не выполнит возложения, допускались меры понуждения в административном порядке.

    • отсутствия у завещателя активной завещательной правоспособности;
    • несоблюдения формы завещания;
    • составления нового с уничтожением старого или заявлением об этом в отношении завещаний, составленных 10 лет назад;
    • отсутствия действительного назначения наследника;
    • совершения под заблуждением, принуждением или обманом.

Наследование по завещанию. Виды завещаний

    1. вследствие отмены его завещателем, которая в древнейшее время могла быть произведена только путем составления нового завещания, а по преторскому праву — путем уничтожения tabulae testamenti (срывом с них печатей);
    2. если завещатель потеряет активную завещательную правоспособность по совершении завещания;
    3. если все назначенные наследники утратят пассивную завещательную правоспособность;
    4. если наследники умрут раньше завещателя;
    5. если наследники не примут наследства;
    6. если в завещании нарушаются интересы необходимых наследников.

В древнейшую эпоху завещатель пользовался неограниченной свободой распоряжаться своим имуществом. По законам XII таблиц «как домовладыка распорядится относительно своего имущества, так пусть и будет».

Но по мере разложения старой патриархальной семьи, с одной стороны, и утраты былой простоты и строгости нравов — с другой, завещатели стали осуществлять эту неограниченную свободу завещательных распоряжений так, что имущество иной раз передавалось по завещанию совершенно посторонним и даже случайным лицам, а ближайшие родственники завещателя, в значительной мере способствовавшие своей деятельностью образованию наследственного имущества, ничего из него не получали. В связи с этим постепенно появились ограничения завещательной свободы, разросшиеся затем в право некоторых наследников по закону на так называемую обязательную долю в наследстве, т.е. на то, чтобы и в случае составления завещания им было обеспечено (кроме особых исключительных случаев) получение некоторого минимума из наследства.

В римском наследственном праве были установлены следующие принципы:

  • Правоотношения, в которых участвовал умерший, с его смертью не прекращаются.
  • Место умершего гражданина занимает его наследник.
  • Правопреемник принимает все обязанности и права лица.
  • В составе наследственной массы переходят и долги умершего.
  • Наследством считается все имущество гражданина, которое может передаваться.
  • Обязанности и права, связанные с личностью умершего, к преемникам не переходят.

Наследование по закону в римском частном праве понималось как универсальное преемство (сукцессия). Оно предполагало, что к наследникам переходит весь имущественный комплекс как единое целое одновременно, со всеми пассивами и активами.

Наследство считалось правопреемством во всех правах, которыми был наделен умерший. В результате имело место своего рода продолжение юридической личности наследодателя в лице преемника.

86. Наследование по закону

В христианской традиции , Евсевия и другие связанные из Ноа завещания «s, в письменной форме, и засвидетельствовали под его печатью, с помощью которого он распоряжается весь мир. Кроме того, о завещаниях говорится в Ветхом Завете (в Бытие 48), где Иаков завещает своему сыну Иосифу часть своего наследства, вдвое больше, чем его братья.

Воздействие христианства на волю было очень заметным. Например, обязанность передавать по наследству Церкви была введена еще при Константине , а еретики и монахи были лишены возможности составлять завещание или принимать дары, оставленные по завещанию. Завещание часто сдавалось в церковь . Закон Canon следует римскому праву с еще большим уклоном в пользу Церкви. Никакое церковное имущество не могло быть завещано. В список нетрудоспособных добавлены манифестирующие ростовщики . Для действительности завещания, как правило, было необходимо, чтобы оно было составлено в присутствии священника и двух свидетелей , если только оно не было составлено в пиасе. Свидетели, как и в римском праве, должны быть выполнены. Подарки церкви не подлежали вычетам в пользу наследника и детей, необходимых в обычных случаях. В Англии Церкви удавалось веками держать в своих руках юрисдикцию в вопросах завещания.

Это практически соответствует определению Модестинуса в Дайджесте xxviu. I, 1, voluntatis nostrae justa sententia de eo quod quis post mortem suam fieri velit. Древний Закон , гл. vi. dii. ioi.

В Leges barbarorum , где на них не действует римское право, воля, если она вообще существовала, носила очень элементарный характер. С другой стороны, воля признается раввинским и исламским правом .

Римское завещание оказало значительное влияние на английское право. По словам сэра Генри Мэна , «английский закон о наследовании личности по завещанию стал модифицированной английской формой диспенсации, в соответствии с которой осуществлялось наследование закона. Римские граждане находились под управлением». В то же время есть несколько существенных и разительных различий, которые следует иметь в виду. Среди прочего (по состоянию на 1911 год) можно отметить следующие:

  1. Римский завещатель не мог, кроме как солдата, умереть частично при завещании, а частично при оставлении завещания. Воля должна стоять или падать как единое целое. В Англии этого нет.
  2. В английском праве нет никого, к кому университас фурис наследодателя относится так же, как к римским наследникам, чье назначение было необходимо для действительности формального завещания и кто разделял бы характер английского наследника, исполнителя, управляющего. , завещатель и наследодатель.
  3. Инвалидность наследодателей различалась в двух системах. Инвалидность раба или еретика присуща римскому праву, а юноши от четырнадцати до двадцати одного года — английскому праву.
  4. Все имущество может быть продано в Англии; но это было не так в Риме, где, кроме как по воле солдат, дети не могли быть лишены наследства, если только они не совершили определенных проступков. В течение большей части периода римского права наследник также должен был иметь свой четвертый фальцидиан, чтобы побудить его принять наследство.
  5. В английском праве все завещания должны соответствовать определенным законодательным требованиям; Римляне со времен Августа признали неофициальное завещание под названием codicilli . У английского codicil мало общего с этим, кроме названия. Это не неформальное завещание, а дополнение к завещанию, читаемое как его часть и требующее тех же формальностей для исполнения.
  6. Римское завещание распространялось как на движимое, так и на недвижимое имущество; в Англии наследство или завещание — это только личный дар, а дар недвижимости называется изобретением.
  7. Римская воля говорила с момента создания; англичане говорят с момента смерти. Это различие становится очень важным в случае изменения положения наследодателя между составлением завещания и его смертью. Как правило, римская воля не могла, а англичане — передавать собственность, приобретенную впоследствии .

Свобода отчуждения по воле была обнаружена в Англии в ранний период . Судя по закону Канута , в то время завещание было исключением. Насколько распространена свобода, неизвестно; По мнению одних властей, полное распоряжение землей и имуществом было разрешено, других — что признавались ограниченные права жены и детей. Как бы то ни было, после завоевания, возможно, возникло различие, результат феодализма , между недвижимой и личной собственностью. Будет удобно рассматривать историю двух видов воли по отдельности.

Смотрите также: История английского земельного права

По словам сэра Эдварда Коука , после завоевания стало законом , что имущество, превышающее срок в несколько лет, не может быть отчуждено по воле, кроме как в Кенте , где преобладал обычай молоточков , а также в некоторых поместьях и городках ( особенно Лондонский Сити ), где закон, существовавший до завоевания, был соблюден с особой снисходительностью. Причина , почему Разрабатывают земли не было признано законом, без сомнения, частично препятствовать смертном одре подарки Мортмейн , вид , поддерживаемый Гланвилл , отчасти потому , что завещатель не мог дать легатарий , что владение недвижимостью , который был главным элементом в феодальном перевозочного . Однако с помощью доктрины использования земельный участок был обеспечен обходным путем, обычно путем передачи феофи для использования в течение жизни феофора для таких целей, которые он должен был назначить своей волей. Вплоть до сравнительно недавнего времени воля земель все еще несла следы своего происхождения в переходе к использованию inter vivos . После принятия Статута об использовании земли снова стали не подлежащими рассмотрению, с сохранением в статуте действительности завещаний, сделанных до 1 мая 1536 года. Неудобство такого положения вещей вскоре стало ощущаться и, вероятно, усугубилось большой объем земли, брошенный на рынок после роспуска монастырей. В качестве средства правовой защиты в 1540 году был принят Закон (который стал известен как Закон о завещаниях ) и еще один пояснительный закон в 1542–1543 годах.

Эффект от этих законов заключался в том, чтобы сделать земли, находящиеся в платном владении, простым изъятием по завещанию в письменной форме, в той мере, в какой две трети владения принадлежали рыцарской службе , и в целом, где это было в обществе . Корпорации были неспособны принимать, а замужние женщины, младенцы, идиоты и сумасшедшие — изобретать. Закон 1660 г., отменив владение рыцарской службой, сделал все земли подлежащими изъятию, в том же духе Статут о мошенничестве (1677 г.) касался формальностей казни. До этого времени простые записи, даже написанные почерком другого лица, составляли достаточное завещание, если они были опубликованы наследодателем как таковым. Статут о мошенничестве требует, в частности , чтобы все доводы были в письменной форме, подписаны наследодателем или каким-либо лицом в его присутствии и по его указанию, а также должны быть подписаны тремя или четырьмя заслуживающими доверия свидетелями . Строгое толкование судами достоверности свидетелей привело к принятию закона в 1751–1752 годах, в котором заинтересованных свидетелей было достаточно для надлежащего исполнения завещания, но дары им были объявлены недействительными. Воля мужчины отменяется браком и рождением ребенка, а воля женщины — только браком. Завещание было также отозвано в результате изменения обстоятельств и даже в результате недействительной передачи земли inter vivos по завещанию, сделанному впоследствии до даты завещания, что, как предполагалось, было попыткой лица, предоставившего право, придать юридическую силу завещанию. изменение намерения. Как и в римском праве, завещание действовало с момента составления, поэтому оно не могло быть использовано для передачи имущества, приобретенного впоследствии, без повторной публикации, что было равносильно составлению нового завещания. Копайхолд не создавался до 1815 года, но обычно передавался в распоряжение арендатора копайхолда; Закон 1815 года сделал их просто изобретательными. В соответствии с рядом законов, начиная с 1691 года, право владения землей постепенно становилось предметом требований кредиторов.

История завещания личности была значительно иной, но до некоторой степени следовала параллельным линиям. В обоих случаях частичное предшествовало полной власти распоряжения. Общее мнение лучших авторитетов состоит в том, что по общему праву Англии мужчина может распоряжаться всем своим личным имуществом только в том случае, если у него не остается жены или детей; если он оставил либо жену, либо детей, он мог распоряжаться только половиной и одной третью, если бы он оставил и жену, и детей. Доли жены и детей назывались их pars rationabilis . Этот pars rationabilis прямо признан в Великой хартии вольностей и был предъявлен иск по судебному приказу de rationabili parte . Неизвестно, в какой период право распоряжения всей личностью заменило старый закон. То, что так оно и было, несомненно, и места, где все еще существовало старое правило — провинция Йорк , Уэльс и лондонский Сити, — рассматривались как исключения. Право завещания в этих местах не было приравнено к общему закону до сравнительно недавнего времени в соответствии с законами, принятыми между 1693 и 1726 годами. Личное завещание могло быть составлено мужчиной в четырнадцать лет, женщиной в двенадцать. Формальности в случае личного завещания были не такими многочисленными, как в случае земельного завещания. До 1838 г. было достаточно обрядового или устного завещания, при условии, что в случае подарка на сумму 30 фунтов стерлингов или более, ограничения, содержащиеся в Статуте о мошенничестве. Свидетели письменного свидетельства не обязательно должны быть «заслуживающими доверия», и это было специально предписано Законом 1705 года, что любой, кто мог давать показания в суде, был хорошим свидетелем личной воли. Завещание, полностью написанное почерком завещателя, называемое голографическим завещанием , было действительным без подписи. В свое время исполнитель имел право на остаток в случае неисполнения оставшегося наследника, но Закон 1830 года о исполнительных органах сделал его опекуном в таком случае для ближайших родственников.

Юрисдикция в отношении личных завещаний была до 1858 г. в церковных судах , завещание предоставлялось епархиальным судом, если имущество умершего находилось в той же епархии, в провинциальном суде Кентербери ( прерогативный суд ) или Йорка ( канцелярский суд ) если умерший имел bona notabilia , то есть имущество на сумму 5 фунтов стерлингов в двух епархиях. Церковная юрисдикция имела очень древнее происхождение. Он был полностью основан при Генрихе II , как упоминает Гланвилл. В лондонском городе завещания были зарегистрированы в суде Хастингса с 1258 по 1688 год после того, как были доказаны в обычном порядке . Оспариваемые дела до 1858 года рассматривались в провинциальном суде с апелляцией сначала в Суд делегатов , а затем в Судебный комитет Тайного совета . Были также несколько специальных местных юрисдикций, суды баронов, университетские суды и другие, вероятно, по большей части пережитки периода до завоевания, когда завещания, похоже, публиковались в окружном суде. Церковные суды не обладали юрисдикцией в отношении земельных завещаний, а суды общего права старались удерживать церковные суды в пределах своих полномочий посредством запретов. Не было необходимости в завещании земли, и право собственности на недвижимость по завещанию могло быть оформлено путем предъявления завещания в качестве документа, подтверждающего право собственности. Ответственность исполнителя и наследодателя по долгам наследодателя постепенно устанавливается законодательством. Как правило, он ограничен размером наследства. Личная ответственность исполнителя сверх этого может быть установлена ​​Статутом о мошенничестве только посредством письменного контракта.

88. Последствия принятия наследства

Таковы были основные этапы в истории закона, поскольку он влиял на завещания, составленные до 1838 года или подтвержденные до 1858 года. Основными законами, действовавшими в начале двадцатого века, были Закон 1837 года о завещаниях , Закон 1852 года о внесении поправок, Закон о суде по наследственным делам. 1857 , в судоустройстве законы 1873 г. и 1875 г., а также Закон 1897 передачи земли . Все законы, кроме законов 1837 и 1852 годов, в основном касаются того, что происходит с завещанием после смерти, будь то в рамках добровольной или оспариваемой юрисдикции Отдела наследственных дел .

Самым ранним в списке статутов является Акт Генриха III (1236 г.), позволяющий вдове завещать посевы своих земель. До принятия Закона о завещаниях 1837 года уполномоченные по недвижимости в 1833 году настоятельно рекомендовали единообразие закона. Из их отчета следует, что на момент его появления существовало десять различных способов составления завещания при различных обстоятельствах.

Закон о завещаниях 1837 года повлиял как на составление, так и на толкование завещаний. За исключением последнего, пока что основными его положениями были:

  • Все имущество, недвижимое и личное, независимо от владения, может быть отчуждено по завещанию.
  • Если будут разработаны общепринятые безусловные права собственности или копихолды, завещание должно быть внесено в списки поместья .
  • Никакое завещание, составленное лицами моложе двадцати одного года, не является действительным.
  • Каждое завещание должно быть составлено в письменной форме, подписано в начале или в конце завещателем или каким-либо лицом в его присутствии и по его указанию, и такая подпись должна быть сделана или подтверждена наследодателем в присутствии двух или более свидетелей. присутствующие при этом, которые подписывают завещание в присутствии наследодателя. Завещатель и свидетели обычно подписывают каждый лист.
  • Подарки свидетелю, мужу или жене свидетеля недействительны.
  • Завещание отменяется последующим завещанием или уничтожением с намерением отзыва, но не по презумпции, возникающей в результате изменения обстоятельств.
  • Изменения в завещании должны быть оформлены и засвидетельствованы как завещание.
  • Завещание говорит со дня смерти наследодателя, если не появится иное намерение.
  • Непроверенный документ может быть включен в завещание, если он правильно идентифицирован.

Правила толкования или толкования зависят в основном от решений судов, в меньшей степени от законодательных актов. Закон постепенно был приведен в его нынешнее состояние благодаря прецедентам, возникшим на протяжении веков, особенно решениям канцелярии, преимущественно строительного суда, в отличие от суда по делам о наследстве. Суд по делам о наследстве не рассматривал, кроме как случайным, значение завещания; его юрисдикция сводилась к тому, чтобы следить за тем, чтобы он был должным образом исполнен. Нынешнее состояние закона толкования носит сугубо технический характер. Некоторые фразы приобрели условное значение, о котором, вероятно, не мечтали употреблявшие их наследодатели. Многие из судебных доктрин, которые постепенно утвердились, были изменены Законом о завещаниях 1837 года.

Правил толкования, основанных на принципах справедливости, не зависящих от закона, очень много. Некоторые из наиболее важных, изложенных в возможно более общей форме, следующие:

  • Намерение завещателя должно быть соблюдено. Это правило сэр Эдвард Кок назвал полярной звездой, чтобы направлять судей.
  • Существует презумпция против завещания, против двойных частей, против построения просто предупреждающих слов для импорта траста и т. Д.
  • Одна часть завещания должна быть разъяснена другой.
  • Предполагается, что вставки и изменения были сделаны после казни, а не на деле.
  • Слова должны использоваться в их строгом и первичном смысле. Однако многие слова и фразы, такие как «деньги», «остаток», «проблема» и другие слова отношения, приобрели технический смысл, но в последнее время появилась тенденция включать незаконнорожденных детей в дар «дети.»
  • Доказательства допустимы в некоторых случаях для объяснения скрытой двусмысленности , и могут быть даны условные доказательства условий утраченного завещания, как в знаменитом деле Сагден против лорда Сент-Леонардса (1876 г.), 1 Prob. Div. 154, касающийся утраченного завещания Эдварда Сагдена, 1-го барона Сент-Леонардса .

В 21 веке восемнадцать лет — это типичный возраст завещательной дееспособности . Полная свобода нравов не универсальна. В частности, многие штаты обычно предоставляют супругам право владеть по крайней мере половиной наследства независимо от того, что написано в завещании (или если завещание не найдено). Некоторые требуют, чтобы дети не могли быть лишены наследства без уважительной причины. Во многих случаях дети, пропущенные в завещании, все же могут получить свою долю. Луизиана следовала французскому закону , согласно которому наследодатель ни при каких обстоятельствах не может отчуждать по завещанию более половины своей собственности, если он оставит наследников или наследников. В 1911 году для того, чтобы завещание замужней женщины было действительным, иногда требовалось согласие мужа, но теперь это уже не так. Нункупативные и голографические завещания действительны в одних штатах, но запрещены в других. Первые ограничены личностью и обычно должны быть сведены к письму в течение короткого времени после произнесения слов. В Луизиане мистическое или запечатанное завещание все еще существовало в 1911 году. Число свидетелей, необходимых для действительности любого завещания, обычно равно двум. Вермонт, последний штат, требующий трех свидетелей, изменил свой закон в 2006 году. Чтобы быть действительными, свидетели не должны быть наследниками по завещанию. В 1911 году волеизъявление солдат и матросов было привилегированным, как и в Англии.

Согласно современному законодательству США, в большинстве штатов не требуется регистрировать завещания до смерти, но они регистрируются и вносятся в публичный отчет после того, как лицо, составляющее завещание, умирает и наследство становится завещанным. Тем не менее, часто бывает хорошей идеей нотариально заверить подписание и засвидетельствование завещания, чтобы снизить риск возникновения споров по поводу действительности завещания после смерти. Завещание может быть использовано для назначения опекунов несовершеннолетним детям, но, поскольку дети не являются собственностью, последнее слово в вопросе не может быть за завещанием. Решение об опеке решается судом, хотя обычно опекунство передается другому оставшемуся в живых родителю или, если родители не выживают, опекуну, назначенному в завещании последнего выжившего родителя.

Понятие и виды наследования. Наследование – переход имущества, прав и обязанностей собственника в связи с его смертью к одному или нескольким другим лицам по закону или по завещанию. Наследство состояло из имущественных прав наследодателя, а семейные и личные права не наследовались.

«Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habueril» – «Наследование есть не что иное, как преемственность во всей совокупности прав, которые имел умерший» (D. 50. 17. 62). Эта фраза выражает идею универсального преемства, однако такое преемство возникло не сразу, оно вырабатывалась в долгом процессе исторического развития.

Наследование возникло после возникновения государ ства и развивалось параллельно развитию права собственнос ти, когда в руках отдельных глав семьи стало скапливаться имущество, права и обязанности, которые было необходимо передать кому-то после своей смерти.

Виды наследования:

  • наследование по завещанию
  • наследование по закону.
  • Наследование по завещанию зависело от воли наследодателя, который имел право распоряжаться всем своим имуществом. Право оставлять завещание признавалось за правоспособными и дееспособными римскими гражданами (лица sui iuris). Наследодателями не могли быть лица, находящиеся в «чужой „власти“, юридические лица, латины, рабы, находящиеся в частной собственности. Если в завещании не упоминались ближайшие родственники умершего, то они могли ходатайствовать об аннулировании завещания и перераспределении имущества.

    Римское наследственное право не допускало получения наследства после одного и того же лица по двум основаниям: по завещанию и закону. Это означает, что невозможно, чтобы часть имущества была передана по завещанию, а другая – по закону: «Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest» – «Наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица» (D. 50. 17. 7).

    Наследование — это переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам (наследникам). В результате наследования происходит универсальное (полное) правопреемство. В то же время римское право знало и сингулярное правопреемство, то есть предоставление наследнику не всех, а лишь отдельных прав наследодателя (отказы и легаты).

    Наследование возможно было либо по закону, либо по завещанию. Римское право не допускало возможности наследования после одного и того же лица по разным основаниям. Это означало невозможность, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства — к наследникам по закону.

    Открытие наследствапроисходит в момент смерти наследодателя. С этого момента у наследников возникает право на получение наследства. Вступление в наследство — это выражение желания принять наследство. Собственником наследуемого имущества наследник становился не в момент открытия наследства, а только после его принятия.

    В древнейшее время существовало только наследование по закону. После смерти домовладыки все имущество в силу закона автоматически оставалось за агнатской семьей. Наследниками признавались только агнаты. Наследственное имущество поровну делилось между ними. Когнаты, то есть кровные родственники, получили право на наследование по закону только в преторском праве.

    Позднее стали составляться и завещания, однако для их действительности необходимо было соблюсти немало формальностей. Например, в начале республиканской эпохи любое наследственное распоряжение нуждалось в утверждении народного собрания. В период поздней республики и принципата большинство формальностей исчезло. Само завещание стало составляться в письменной форме и удостоверяться 7 свидетелями.

    Появилось понятие обязательного наследования, то есть ближайший родственник наследодателя получил право на часть наследства независимо от воли наследодателя. Претор стал давать судебную защиту лицам, которые по старым законам не имели права наследовать, и одновременно признавал завещания, составленные без особых формальностей. Так постепенно формировалась преторская собственность. В эпоху империи старая цивильная система наследования и преторская практически слились.

    Общим признаком, определяющим право на наследство на всех этапах, было родство наследника с наследодателем. Первоначально преимущество при наследовании по закону имели агнаты.

    В связи с этим цивильное право различало три группы (очереди) наследников: Своинаследники составляли первую очередь и включали детей наследодателя, а также внуков от ранее умерших детей. Эти наследники именовались также и необходимыми наследниками, поскольку получали (вступали) наследство независимо от своей воли.Агнаты.Если после умершего не оставалось своих наследников, то к наследованию призывались агнаты (например, брат умершего). Когда имелось несколько агнатов, наследовал тот, кто имел ближайшую родственную связь с наследодателем (ближайший агнат).когнаты.Степень родства значения не имела.

    Старая цивильная система наследования, основанная на агнатском родстве, была заменена преторской системой наследования.Преторское право установило четыре группы (очереди) наследников: 1 включала детей наследодателя, в том числе и эманципированных 2 составляли все агнаты 3 ключала когнатов до шестой степени включительно 4 супруг (супруга) умершего.В эпоху принципата мать получила предпочтительное перед агнатами право наследования после своих детей, и наоборот.

    Уложение Юстиниана различало пять очередей законных наследников: 1 все нисходящие наследники умершего, при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя 2 восходящие родственники умершего, а также родные братья, сестры и их дети 3 неполнородные братья и сестры умершего 4 все остальные боковые родственники умершего независимо от степени родства 5 супруг (супруга) умершего.

    Если не было ни одного из наследников по закону (и по завещанию) либо все они отказались от наследства, наследство становилось выморочным. Сначала такое имущество признавалось бесхозяйным и поэтому становилось собственностью любого, кто его захочет захватить. Начиная с эпохи принципата выморочное имущество стало передаваться государству.

    Наследуемое имущество по общему правилу делилось поровну между всеми законными наследниками, относящимися к одной очереди.

    Наследование по праву представления — это право внуков получить ту долю наследства, которая бы досталась их родителям, если бы те пережили наследодателя. Наследственная трансмиссия — это ситуация, при которой наследник пережил наследодателя, то есть наследство открылось, но не успевал его принять, так как умер сам. В таком случае наследовали его наследники, поэтому дети в данном случае считались не наследниками деда (наследодатель), а наследниками своего отца, так как тот умер уже после открытия наследства. Римское право сперва не допускало наследственной трансмиссии, так как право наследника рассматривалось как сугубо личное и оттого непередаваемое. В дальнейшем трансмиссия была разрешена, но ограничена одним годом со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства.

    2) неосновательное обогащение — обязательство, которое возникало, когда одно лицо (приобретатель) без установленных законом или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица (потерпевшего), т. е. вследствие неосновательного обогащения одного лица за счет другого.

    Источники неосновательного обогащения:

    а) иск о возврате предоставления, основание которого не осуществлялось, т. е. того, что получено другим лицом вследствие неосуществления основания, которое имелось в виду, когда совершалось предоставление

    б) иск о возврате полученного в результате недобросовестного приобретения или кражи

    в) платеж несуществующего долга, условиями истребования которого обратно являлись:

    — отсутствие долга, который был оплачен данным платежом

    — произведение ошибочного платежа из-за добросовестного заблуждения плательщика

    — совершение платежа несоответствующим лицом или несоответствующему лицу.

    Обязательства как бы из деликта — обязательства, которые наступали, когда обязательство возникало из-за совершенного правонарушения, которое не подпадало ни под один деликт.

    Виды обязательств как бы из деликта:

    1) ответственность за вылитое или выброшенное на улицу или площадь, которая наступала независимо от личной вины хозяина дома или квартиры, откуда было вылито или выброшено

    2) ответственность за поставленное или подвешенное на здании или в квартире

    3) ответственность судьи за ненадлежащее ведение судопроизводства

    4) ответственность хозяев судов и постоялых дворов за имущественный вред, причиненный умышленными действиями их слуг.

    По римскому праву завещание — это распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержавшее назначение наследника, без указания которого завещание признавалось не имеющим юридической силы. Также в завещании могли заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты, фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т. д.

    Завещание являлось односторонней сделкой, выражавшей волю наследодателя, который мог в любой момент и без каких-либо ограничений изменить или отменить составленное им ранее завещание.

    Условия действительности завещания:

    1) наличие специальной правоспособности для составления завещания, так как завещателями могли быть только дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Завещателями не могли быть недееспособные, расточители, осужденные за порочащие преступления и др.

    2) надлежащее назначение в завещании наследника, который должен был обладать специальной правоспособностью, т. е. способностью быть назначенным в качестве наследника. Наследниками не могли быть дети государственных преступников, рабы, перегрины и др.

    3) соблюдение установленной формы завещания.

    1) testamentum comitis calatis, т. е. объявление и утверждение перед Народным собранием своей воли

    2) testamentum in procinctu, т. е. объявление воином своей воли либо перед вступлением в поход, либо перед сражением.

    1) устные (объявление и утверждение перед Народным собранием, объявление воином перед походом или сражением)

    2) письменные (изложение завещателем своей воли на навощенных табличках, скрепленное подписями завещателя и не менее семи присутствующих лиц: завещателя, пяти свидетелей, доверенного лица, которое в последующем исполняло завещание).

    Условия ничтожности завещания:

    1) отсутствие у завещателя завещательной правоспособности

    2) несоблюдение формы завещания

    3) отсутствие действительного назначения наследника

    4) совершение завещания под заблуждением, принуждением или обманом.

    В римском праве завещание признавалось недействительным в случаях:

    1) отмены его завещателем, которая в древнейшем римском праве производилась путем составления нового завещания, а по преторскому праву — путем уничтожения tabulae testamenti (срывом с них печатей)

    2) потери завещателем завещательной правоспособности

    3) утраты назначенными наследниками своей специальной правоспособности, т. е. способности быть назначенными в качестве наследников

    4) смерти наследников ранее смерти завещателя

    5) непринятия наследниками наследства, т. е. отказа от наследства

    6) нарушения прав на обязательную долю.

    Наследование по закону — наследование, которое происходило в установленном законом порядке.

    Основной признак наследования по закону — наличие родства между наследником и наследодателем.

    Законы XII таблиц различали следующие три очереди наследников:

    1) «свои» или «необходимые» наследники, которые включали лиц, находившихся в момент смерти наследодателя непосредственно под его властью (дети, внуки от ранее умерших подвластных детей). В тех случаях, когда после умершего не оставалось наследников первой очереди, к наследству призывалась вторая очередь

    2) агнаты — лица, принадлежащие к одной семье и находящиеся под властью умершего главы этой семьи (братья, сестры, мать умершего). При наличии нескольких агнатов к наследованию призывался ближайший агнат, т. е. то лицо, которое имело ближайшую родственную связь с наследодателем, а если ближайший агнат не принимал наследства, то согласно закону последующий не призывался к наследованию

    3) когнаты, которыми являлись все кровные родственники умершего. При этом не имела значения степень родства.

    В ходе развития римского права происходил процесс вытеснения агнатического родства в качестве основания наследования когнатическим.

    Преторским правом цивильная система наследования, которая была основана на агнатическом родстве, была заменена преторской системой наследования, включавшей следующие четыре очереди наследников:

    1) дети наследодателя, в том числе и эмансипированные

    3) когнаты, имеющие родство с наследодателем до шестой степени включительно

    4) переживший наследодателя супруг (супруга).

    В тех случаях, когда ближайший наследник не принимал наследство, оно открывалось следующему за ним по порядку наследнику (Преторский эдикт о bonorum possessio).

    По Уложению Юстиниана различали пять очередей законных наследников:

    1) все нисходящие наследники (сыновья, дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей и т. д.), при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя

    2) восходящие родственники наследодателя (отец, мать, дед, бабка и т. д.), полнородные родные братья, сестры, дети умерших полнородных братьев и сестер

    3) неполнородные братья и сестры наследодателя

    4) все остальные боковые родственники наследодателя, причем независимо от степени их родства умершему

    5) супруг(супруга) наследодателя.

    45. Понятие и виды наследования

    Наследование – это переход прав и обязанностей умершего физического лица к другим лицам. Наследование осуществляется в порядке универсального правопреемства, т.е. наследник, принимая наследство, приобретает все права и обязанности наследодателя (или определенную наследственную долю, если наследников двое и более). Универсальное правопреемство отличается от так называемого сингулярного правопреемства, предоставляющего правопреемнику определенные права без обременения обязанностями.

    В процессе наследования выделялось два этапа: открытие наследства (смерть наследодателя) и принятие наследства. Право собственности у наследника на наследуемое имущество возникало лишь после принятия наследства. Право на принятие наследства зависело от усмотрения наследника, за исключением наследников первой очереди по Законам XII таблиц, которые являлись «необходимыми наследниками» и обязаны были принять открывшееся в их пользу наследство, независимо от своей воли отказ от принятия наследства в таком случае не допускался. Также необходимым наследником признавался раб, отпущенный наследодателем на свободу и назначенный наследником по завещанию.

    Наследование в Древнем Риме было возможно по завещанию или по закону (если завещание не было составлено или признано недействительным либо наследник, указанный в завещании, не принял наследство).

    Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания двух названных оснований при наследовании после одного и того же лица, т.е. было недопустимо, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику (наследникам) по завещанию, а другая часть того же наследства – к наследнику(наследникам) по закону.

    Наследование по завещанию, требовавшее в ранний период соблюдения ряда формальностей, в дальнейшем заметно упростилось (претор стал признавать и обеспечивать исковой защитой даже завещания, составленные в более простой форме, чем теоретически требовалось).

    В дальнейшем две системы наследования по римскому праву – цивильная и преторская – стали постепенно сближаться. Окончательно новые принципы наследования были установлены лишь новеллами знаменитого византийского императора Юстиниана.

    Наследование – переход наследственной массы к наследникам в случае смерти наследодателя переход имущества умершего лица к (одному или нескольким) другим лицам. Наследование производно от права собственности.

    Для наследования характерны 2 черты :

    -Всегда связано со смертью собственника какого-либо имущества или имущественных прав,

    -От наследника к наследодателю переходят все права и обязанности, кроме тех, что тесно связаны с личностью умершего (универсальное правопреемство, т.е. наследник в наследственной массе получает имущество, права требования (право истребовать долг), а также долги).

    В Древнем Риме выделяли 2 способа наследования:

    1)наследование по завещанию,

    2)наследование по закону.

    Сочетание наследований невозможно!

    Выморочное имущество – когда нет наследников на него. Бесхозное имущество мог захватить любой человек.

    Вопрос №54. Наследование по завещанию .

    По завещанию не передаются только обязательства строго личного характера (обяз-ва из деликтов, кроме похищений – наследник отвечает за украденное обяз-ва из договоров товарищества обяз-ва из договоров поручения).

    Завещанием в РП признавалось не всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало назначение наследника. Завещание является односторонней сделкой, т.е. оно выражает волю только завещателя.

    -в народном собрании,

    -перед выходом войска в поход,

    -в присутствии 7 свидетелей.

    Для совершения завещания требовалась специальная способность.

    1) активная завещательная правоспособность – способность лица составлять завещания (лица своего права, не состоящие под отцовской властью лица, имевшие пикулей – ½ имущества со 2 века женщины получили право завещать самостоятельно).

    2)пассивная завещательная правоспособность – право вступить в наследство и право принять его (обладали те же лица, что и имеющие активную завещательную способность, а также рабы с обязанностью – свои и чужие рабы, отпущенные на волю). Важна в 3 моментах времени: при составлении завещания в момент смерти завещателя для добровольных наследников в момент принятия наследства (искл. – раб).

    В позднем классическом праве в завещании могло быть указано: для всех нисходящих родственников.

    Лицо, которому завещено имущество, вправе отказаться от вступления в наследство (кроме раба).

    Открытие наследства – обычно сразу после смерти наследодателя, но возможно открытие наследства и позднее, когда назначение наследника зависит от условия (будущего неопределенного факта):

    -бабушка завещает наследство внучке, если она выйдет замуж

    Или от срока (будущего определенного факта):

    -после наступления совершеннолетия.

    Подназначение наследника – в завещании указывался основной наследник и при его отказе его заместитель (их могло быть несколько). Если заместитель принимает наследство, он может воспользоваться правом приращения – прирастить свою долю наследства к доле отказавшегося наследника. Завещатель мог назначить основного наследника для всего наследства, а подназначенного — только для части.

    Выморочное имущество – когда нет наследников на него. Бесхозное имущество мог захватить любой человек.

    Вопрос №55. Наследование по закону

    Оно применялось при отсутствии завещания, при его недействительности, при отказе наследников по завещанию, при смерти всех наследников по завещанию до открытия наследства.

    1.Архаический период. Выделяют 3 очереди наследников по закону:

    -«свои» («необходимые») наследники,

    -иные ближайшие по степени агнатские родственники.

    Если ближайший агнат не принимал наследства, то оно не переходило ни к следующему по степени родства, ни к кому другому, а становилось выморочным – когда нет наследников на него (принцип однократности призвания к наследству).

    -только в том случае, если после наследодателя не осталось и агнатов, к наследству призывалась третья группа наследников – члены одного с наследодателем рода.

    2.Преторское право. Выделяют 4 очереди:

    -«свои» наследники (дети), а также эманципированные дети,

    -другие агнатские родственники,

    -кровные родственники в порядке близости (до 6 степени включительно),

    Если призываемое к наследству лицо не принимало наследства, наследство теперь не становилось выморочным, оно открывалось следующему по очереди кандидату.

    Были введены частичные дополнения к правилам наследования: за матерью признали перед агнатами право наследования после детей, и обратно, дети получили такое же право наследования после матери.

    3. Наследование по закону в Юстиниановом праве.

    Все наследники данной очереди, призванные к наследованию, наследуют наследство в равных долях.

    -нисходящие родственники (сыновья, дочери, внуки, внучки и т.д.). Внуки наследовали по праву представления (непосредственный наследник умер до открытия наследства, то его дети, т.е. внуки наследодателя, получат долю своего покойного родителя в наследстве бабушки или дедушки),

    -восходящие родственники (отец, мать, дедушка, бабушка и т.д.), а также полнородные братья и сестры (и дети ранее умерших братьев и сестер),

    -неполнородные братья и сестры (и дети ранее умерших неполнородных братьев и сестер, наследующие по праву представления),

    — все остальные боковые кровные родственники (без ограничения степеней), причем ближайшая степень исключает дальнейшую,

    -переживший супруг: при отсутствии каких-либо родственников супруга по крови, но было исключение для неимущей вдовы («бедной вдовы»), которая наследовала одновременно с любым из наследников, призванных к наследству.

    Вопрос №56: Легаты и фидеикомиссы.

    История развития наследственного права в Древнем Риме Скачать 35789 1 0

    … как универсальное преемство, т. е. преемство всего комплекса имущественных прав и обязанностей наследодателя. 4. Этапы развития римского наследственного права В развитии римского наследственного права можно проследить четыре этапа:  наследственное право древнего цивильного права;  наследование по преторскому эдикту;  наследование по императорскому до-юстиниановскому …

    Наследственные права в международном частном праве Скачать 67054 0 0

    … международного права. В соответствии с целью в работе были решены следующие задачи: 1. Исследованы основные аспекты наследования в международном праве 2. Изучены наследственные права иностранцев в Российской Федерации. 3. Рассмотрены наследственные права российских граждан за границей В процессе выполнения контрольной работы цель была достигнута, поставленные задачи решены. По итогам можно …

    Наследственное право: завещание Скачать 117471 0 0

    … и наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества. 18. Учитывая, что неправильное оформление наследственных прав нотариальными конторами либо удостоверение завещаний должностными лицами, на которых ст. 541 ГК РСФСР в указанных в ней случаях возложена такая обязанность, влечет за собой нарушения прав и интересов граждан или …

    Основные понятия наследственного права Скачать 100198 0 0

    … наследование по завещанию — на второе. И это тоже было выражением принципиальной позиции. Наследование по завещанию поставлено на первое место не только в ст. 1111, но и в целом в разд. V ГК «Наследственное право». Наследованию по завещанию посвящена гл. 62, за которой следует гл. 63 «Наследование по закону». Принципиальная позиция ГК выражается не только в структуре разд. V, но и в детальности …

    Хотя акт волеизъявления гражданина не имеет строгого образца, вне зависимости от выбранного варианта оформления документа, он должен содержать обязательные пункты:

    • дата и место составления бумаги;
    • личные данные о наследодателе (ФИО, паспортные сведения, адрес проживания);
    • информация о наследниках (ФИО, реквизиты паспорта, место жительства);
    • наименование и сведения о передаваемом имуществе, в том числе копии документов, подтверждающих право собственности;
    • указание на доли, которые достанутся каждому наследнику;
    • личные сведения о нотариусе и его подпись;
    • информация об оплате государственной госпошлины;
    • перечисление копий документов;
    • заверительная надпись нотариуса.

    Заявитель может указать в завещании и имущество, которое еще не входит в его личные активы. В этом случае гражданин в документе устанавливает переход права любого своего имущества вне зависимости от того, где оно располагается.

    Наследодатель может не указывать величину доли каждому приемнику, поэтому при отсутствии такой информации все имущество после кончины человека будет разделено между всеми наследниками в равных пропорциях

    90. Легаты и фидеикомиссы

    Выделяется 5 официальных форм:

    1. Нотариально удостоверенное;
    2. Приравненное к нотариально удостоверенному;
    3. Созданное в чрезвычайных обстоятельствах;
    4. Закрытое;
    5. На вклад в банке.

    Самая распространённая – нотариально удостоверенная, заверяется подписью и печатью нотариуса.

    Эта форма описана в статье № 1126 ГК РФ. Завещатель самостоятельно пишет и подписывает документ, запечатывает в конверт и передает нотариусу. Тот вкладывает его в другой конверт и запечатывает. Никто из присутствующих не видит, что написано в завещании.

    На конверте пишется дата, место написания, личные данные завещателя и свидетелей, ставятся подписи. Нотариус выдает заявителю на руки свидетельство о принятии закрытого завещания.

    Когда человек попадает в больницу, уходит в дальнее плавание, уезжает в экспедицию, у него нет возможности обратиться к нотариусу.

    Законодательство наделяет правом удостоверять документы:

    • Дежурного или главного врача стационара;
    • Начальника экспедиции;
    • Капитана судна;
    • Главу местного поселения, если отсутствует нотариус;
    • Должностные лица, установленные ГК России ст. № 1127.

    При написании должен присутствовать свидетель и заверитель.

    Они подписывают бумагу. Далее, она переправляется к нотариусу, находящемуся по месту жительства наследодателя.

    Что такое завещание, созданное в экстренных условиях? Эта форма используется, когда наступает угроза жизни и нет возможности обратиться к нотариусу.

    Оно оформляется от руки на обычном листе бумаги при свидетелях. Не требует формулировок. Главное, чтобы было понятно, что и кому передает наследодатель. Подписывается свидетелями и завещателем.

    Мнение эксперта

    Светлана Самойленко

    Юрист по наследству

    Задать мне вопрос

    Законность документа выясняется в суде. Обратиться в судебную инстанцию могут родственники или свидетели, подписавшие его. Это нужно сделать до окончания общего срока принятия наследства.

    В статье № 1128 Гражданского Кодекса описаны способы завещания денежных вкладов:

    • Оформление в нотариальной конторе.
    • В отделении банка, где находится счет. Пишется завещательное распоряжение, имеющее статус как нотариально удостоверенное.

    Оформляется лично заявителем в письменном виде и подписывается им. Ставится дата оформления, заверяется банковским служащим.

    Что понимало под завещанием римское право

    Хотя заверение нотариусом является обязательным условием, но это не всегда является возможным.
    Для военнослужащих, служащих в отдалённых местах, больных, которые длительное время проходят лечение в стационаре, стариков, доживающих свои дни в домах престарелых и во многих подобных случаях обращение к нотариусу является очень сложным делом или попросту невозможно.

    У большинства людей есть право на распоряжение собственностью после смерти. Для того чтобы донести до родственников или других наследников свою волю, требуется документ, подписанный собственноручно.

    Завещание — распоряжение гражданина на случай смерти относительно принадлежащего ему имущества с назначением наследников, совершённое в установленной законом форме.

    Юридический словарь

    В зависимости от обстоятельств, условий составления и передачи завещательные документы могут быть:

    • открытыми и закрытыми;
    • нотариально заверенными и приравненными к ним;
    • составленными в чрезвычайных ситуациях;
    • содержащими условия;
    • касающимися недвижимости;
    • завещательными распоряжениями.

    У каждого вида есть свои особенности.

    Каким будет завещание, открытым или закрытым, решать наследодателю. Всё зависит от того, заинтересован ли он в участии нотариуса или нет. Нотариально открытые завещания предполагают, что нотариус имеет возможность ознакомиться с текстом документа, а также при его оформлении могут находиться посторонние (свидетели, например). При открытой форме выполняется стандартная процедура, согласно которой требуются паспорта завещателя и наследников (копии), а также документы на имущество.

    В том случае, если человеку что-то угрожает или он не в состоянии воспользоваться описанными прежде способами составления завещания, выход у него всё же есть, правда, с оговоркой. При чрезвычайных обстоятельствах не запрещено законом волеизъявление в отношении собственности в простой письменной форме. Какие это ситуации? К ним относят стихийные бедствия (наводнения, землетрясения), пожары, военное положение, тяжёлую болезнь. В таких случаях присутствие свидетелей обязательно, иначе документ будет признан недействительным. Есть один нюанс! По прошествии месяца со времени чрезвычайного обстоятельства завещание утрачивает свою силу, если за указанный период гражданин не переоформил документ у нотариуса.

    Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в подобных обстоятельствах. Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.

    Гражданский процессуальный кодекс РФ

    Рекомендуем!  Документы при оформлении завещания на все имущество
    Putprav.ru